Интерес в частном праве

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2012 в 21:58, монография

Описание работы

В монографии исследуются дискуссионные проблемы интереса в частном праве, даётся детальный анализ категории «интерес» применительно к формам его выражения в частном праве, рассматриваются её особенности, определяется место и роль в правовой системе общества, с учётом многоаспектного характера действия права. Автором проведено комплексное исследование различных компонентов реализации норм права и их влияние на механизм правореализации. Сквозь призму интереса рассматриваются актуальные проблемы теории права.

Содержание

Предисловие...……………………………………………..………………………..3
Глава I. Концепция частного права.
§.1 Основные теории деления права на частное и публичное……..……..….…...7
§. 2. Особенности восприятия идеи частного права в романо-германской, англо-американской и мусульманской правовых семьях (сравнительно-правовой анализ)………………………………………………………………………………44
§.3. Норма права как уровень различия и взаимодействия частного и публичного права……………………………………………………….………….65
§.4. Методы регулирования частноправовых отношений………………………79
Глава II. Особенности отражения интереса в частном праве.
§.1 Интерес и право: исследование взаимосвязи.………………………………..91
§.2. Законный интерес как особая форма отражения юридически значимого интереса в праве ……………………………………………………………….….102
§.3. Публичный и частный интерес в праве: проблемы соотношения и баланса………………………………………………………………………….….114
§.4. Интересы публичных образований и их природа…………………………..135
Глава 3. Правовые способы реализации интересов в частном праве.
§.1. Механизм реализации норм частного права как средство реализации интересов……………………….………………………………………………….146
§.2. Субъективные факторы в механизме реализации норм частного права……………………………………………………………………...………..163
§.3. Формальная сторона механизма правореализации в сфере частного права……….……………………………………………………………………....185
§.4. Реализация субъективных прав как способ удовлетворения интересов………………………………………………………………………….194
§.5. Злоупотребление правом, реализация интереса и правореализация: проблемы соотношения………………………………………………………….208
§.6. Характерные особенности реализации законных интересов………….….231
Послесловие………………...…………………………………..………………..247
Предисловие.

Работа содержит 1 файл

МОНОГРАФИЯ.docx

— 371.97 Кб (Скачать)

Дуализм в системе объективного права на уровне крупных образований  системы права вообще не очевиден и проявляется в различном  соотношении частных и публичных  начал. На уровне отдельных элементов  права контраст между частным  и публичным если не безусловен, то более заметен. Причём, чем более  общий характер имеют нормы права, тем менее очевидна её «дуалистическая  ориентация». С большей определённостью  говорит о нормах как о частных  или публичных их конкретный характер и направленность. Поскольку в  любом, даже, казалось бы, самом частном  правовом предписании, всегда обнаруживаются общественная значимость, а в любом  публичном правиле – забота о  частном интересе, безусловное деление  на частное и публичное и рациональность дуализма существует на уровне субъективных прав и обеспечивается специфическим  признаком личной свободы157 при реализации частных прав.

Таким образом, разводя две сферы  права, следует определять не столько  их собственные признаки, сколько  отличительные особенности их отдельных  элементов, которые могут носить как частноправовой, так и публично-правовой характер, а также степень их присутствия: по тому основанию, какие элементы преобладают  в той или другой сфере права, в определённой правовой отрасли, можно  отнести её к частному либо публичному праву. Различие между отраслями, на наш взгляд, следует не возводить  к крупному правовому образованию (суперотрасли), а наоборот,  начать  анализ с известных элементарных частей, «кирпичиков», которые обладают признаками, ставшими аксиоматическими. Таковой первичной, элементарной частью права однозначно является правовая норма158. Право состоит из единой и вместе с тем сложной системы отдельных норм, представляющих собой те первичные ячейки, из которых складываются его институты, комплексы, отрасли159.

Необходимость отдельного рассмотрения норм частного права обусловлена  целями координации их развития и  совершенствования правового регулирования  частной сферы. Кроме того, на уровне юридических норм сравнительно чётко  фиксируется разграничение нормативно-правовых предписаний, отражаются интересы субъектов  жизнедеятельности и придающих  им форму частноправовых или публично-правовых интересов. Разделённость права  на уровне отраслей утрачивает устойчивость и чёткость границ размежевания, дополняется  взаимопроникновением частноправовых и публично-правовых элементов из одной сферы в другую. Такова объективная  динамика их существования и развития160.

Так ещё М.М.Агарков полагал, что  делению на частное и публичное  право подлежат не отрасли и институты, а субъективные права, которые в  свою очередь закреплены в нормах права161. Л.Б.Тиунова также считает, что вопреки традиционным представлениям, отраслевое деление права не имеет единого критерия, охватывает не только юридические нормы и не тождественно их системе162. Наконец, в качестве методологической основы понимания дуализма права могут служить представления М.И. Кулагина: «Деление права на публичное и частное нельзя понимать упрощённо, как деление только на уровне отраслей права.  Оно может производиться и на уровне отдельных институтов и даже конкретных правовых норм»163. Устойчивыми, однородными и постоянными элементами последней являются нормы (моноэлементы), и к их внутреннему единству, непротиворечивости, беспробельности и надо стремиться независимо от того, к какой отрасли они относятся164.

  Именно в самой правовой норме изначально заложено, относится ли она к частному праву, либо носит публично-правовой характер. Следовательно, субъект правотворчества в норме права определяет, будет ли отнесено то или иное отношение к публичной сфере или к частной. Исходя из такой трактовки и признавая отсутствие «чистых» отраслей права, правовая сфера того или иного правоотношения может быть определена не по тому критерию, к какой отрасли номинально относится тот или иной правовой институт – к отрасли, входящей в частное или публичное право, а  оценивается сам характер этого института – публичный он или частный.

Таким образом, данное положение вполне укладывается в рассмотренное выше суждение о  взаимопроникновении элементов  и необходимости такого взаимодействия. Формальные критерии, по которым разнесены  отрасли права по две стороны  «баррикады» при более глубоком рассмотрении оказываются несостоятельными и уступают место более гибкому  подходу. Фрагментарное включение  в ту или иную отрасль частного права публично-правовых норм осуществляется субъектом правотворчества в  первую очередь по соображениям  необходимости дополнительно защиты более слабой стороны в правоотношении. Так в семейном праве по причинам фактического неравенства участников семейных отношений, необходимости дополнительной защиты недееспособных и нетрудоспособных нуждающихся членов семьи, важности четкого установления начала и конца таких семейных отношений, как брак, усыновление, родительские правоотношения — в семейном праве всегда присутствовало значительное публично-правовое начало165. Следует согласится с Ю.А.Тихомировым, что таким образом путём публично-правовых норм в сфере частного права отражается и закрепляется публичный интерес166

Частноправовое  регулирование, закреплённое законом  и осуществляемое на законодательной  основе, тоже служит способом  воздействия  государства на общественные  интересы. Ведь нормы Гражданского кодекса  тоже являются государственными предписаниями, нормами права. Среди них встречаются  нормы императивного характера (о  недействительности сделок), и есть публично-правовые нормы, регулирующие общественные интересы (публичный договор, договор поставки для государственных  нужд, договор присоединения)167.

Что же касается присутствия частноправовых норм в  отраслях публичного права, то такое  положение менее характерно, поскольку  данная сфера изначально направлена на регулирование таких отношений, где заложен публичный (государственный, общезначимый) интерес, и действие по частному почину может поставить  под угрозу реализацию права в  целях общего блага. Однако допустимо  и необходимо действие частноправовых норм в публично-правовой сфере в  тех случаях, когда затрагиваются  только частные интересы, которые  «краем» вошли в публично-правовую сферу, например, в результате широкой  кодификации. Наиболее ярким примером подобного проникновения норм частного права может послужить ч.2 ст.20 УПК РФ: «Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115, 116, 129 частью первой и 130 Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя и представителя и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора». До недавнего времени термин «частное обвинение» был чисто доктринальным. Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в УПК РСФСР» от 07.08.2000 №119-ФЗ168 данный термин внесён в текст ч.1 ст.27 УПК РСФСР, а затем был повторен и в УПК РФ 2001 года169.

По общепринятому  в правовой науке мнению, если норма  гражданского права содержит правило, которое участники гражданского оборота не могут изменять по своему усмотрению (т.е. носит категорический характер), то данная норма является императивной. Если же норма гражданского права содержит правило, которое участники гражданского оборота могут менять по своему усмотрению (сами вправе определять круг прав и обязанностей), то такая норма является диспозитивной170.

Диспозитивные нормы — характерная черта гражданского и торгового права. Они в меньшей степени присутствуют в других отраслях права. В гражданских отношениях наибольшее распространение получили в договорном праве; торговое право также, в основном, построено на принципе диспозитивности171.

При этом надо иметь в виду, что диспозитивные  нормы, которые представляют собой  одну из закрепленных за участником гражданского оборота гарантий свободы волеизъявления, вместе с тем имеют важную особенность юридико-технического характера. Обычным атрибутом диспозитивной нормы служит формула: «если в договоре не предусмотрено иное». С нее обычно начинается или ею заканчивается текст нормы. Поэтому диспозитивные нормы освобождают стороны от необходимости включать в договор условия, воспроизводящие правило поведения, зафиксированное в норме, в случае их с ним согласия. Диспозитивные нормы, как правильно отмечается в литературе, более всего соответствуют сущности отрасли гражданского права, созданной для урегулирования рыночных отношений172.

Однако  диспозитивность не исчерпывается  диспозитивными нормами. Дозволительные нормы также предоставляют возможность  свободно распоряжаться принадлежащими лицам субъективными правами173.

Нормы публичного права носят строго принудительный характер, не могут изменяться сторонами по их усмотрению, а в связи с этим и права, предоставляемые отдельным должностным лицам, действующим в интересах публичной власти, носят одновременно и характер обязанностей, и именуются,  как правило, термином «полномочия», содержащем в себе оба указанных компонента. На эту особенность обратили внимание ещё римские юристы (Папиниан писал: Jus publicum privatorum pactis mutari non potest, то есть нормы публичного права не могут изменяться соглашениями отдельных лиц (D. 2. 14. 38)174.

Наоборот, нормы частного права, по общему правилу, имеют не принудительный, а субсидиарный, восполнительный характер (Jus dispositivum) (за исключением фрагментарных публично-правовых элементов, которые безусловно носят императивный характер). Их применение к отдельным отношениям может быть устранено, ослаблено, заменено, дополнено, изменено частными определениями сторон175. В силу своей специфики частноправовые нормы призваны сбалансировать интересы участников частноправового отношения, на которые и направлено регулирование.

Вследствие этой особенности, частные  права – только права: субъект, которому они принадлежат, волен воспользоваться  ими, но волен и не пользоваться.

Не следует думать, однако, что  все нормы, содержащиеся в сфере  частного права, диспозитивны, и, что  будучи диспозитивными, они лишены принудительности. В частноправовых отраслях, как уже отмечалось, встречаются  и императивные нормы. Императивной является установленная государством в правовых актах норма, отклонения от которой недопустимо и которая  может быть изменена только последующей  нормой аналогичной либо высшей юридической  силы176.

Но наличие в гражданском  законодательстве императивных, т. е. запрещающих  или обязывающих норм, не отрицает диспозитивности в целом гражданского права177. Подобная ситуация характерна и для других отраслей частного права: семейного, трудового, международного частного, где существуют институты, регулируемые как императивным, так и диспозитивным методами178.

Ещё одним примером может являться статья 198 ГК, которая предусматривает, что сроки исковой давности и  порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. Это означает, что правила ст. 196—204 ГК носят императивный характер. Императивные нормы преобладают и в ряде институтов семейного права, таких как усыновление, отношения родителей и детей и так далее179.

В действительности, всякая норма  содержит  в себе приказ, повеление, все нормы права повелительны, принудительны, вне зависимости  от характера обязательности. Не повелительная  норма – не норма. «Правовые нормы  – наличные, реально существующие, имеющие объективно закономерные части, наделённые государственно-властными  свойствами клетки содержания права, призванные выполнять все его функции»180.

Норма права – это волевое, общеобязательное, формально определённое правило  поведения, регулирующее общественные отношения путём предоставления прав и возложения обязанностей, соблюдение которого обеспечено возможностью государственного принуждения181. Но там, где в диспозиции нормы стоит то или иное волеизъявление лица, там создаётся впечатление отсутствия принудительности, но это впечатление может создаваться и в отношении принудительных норм: так если субъект не совершает посягательства на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, то не возникает необходимости в применении санкции уголовно-правовой нормы как инструмента государственного принуждения. Если отвлечься от воспитательного характера нормы уголовного права, её превентивного воздействия, страха понести наказание, то субъект сам волен выбирать, совершать или не совершать ему преступление. Диспозитивность состоит не просто в возможности участия или неучастия в правоотношении, а в возможности самим субъектам определять круг прав и обязанностей в конкретном правоотношении своим соглашением182.

Вскрывая в этом смысле понятие  диспозитивности норм, следует заключить, что из норм частного права диспозитивны только те, где в диспозиции нормы  содержится юридическая возможность  волеизъявление субъекта и влияние  этого волеизъявления на правовую судьбу правоотношения. Иначе говоря, правовые последствия ставятся в зависимость  от поведения самого участника правоотношения. В императивных нормах правовое последствие  не зависит от того, желает субъект  их наступления или нет. Ему предписана определённая линия поведения, порой  в рамках юридического процесса или  процедуры; события, в зависимость  от наступления или ненаступления  которых императивная норма ставит те или иные правовые последствия, также  однозначно, в рамках диспозиции императивной нормы устанавливают юридический  результат (например, истечение срока  исковой давности лишает истца права  на иск в материальном смысле). В  тех нормах, где имеется указание на определённое событие как начало её реализации вне зависимости от  отношения к этому субъекта (например, в отношениях по  наследованию),  диспозитивность отсутствует. Такая  норма носит императивный характер, её содержание строго регламентировано и действие отменено, изменено быть не может. Установление содержания таких  правовых норм является прерогативой публичной власти.

Посредством императивных норм частноправовых отраслей осуществляется публично-правовое воздействие на правоотношение, пусть  даже и частного характера. Следовательно, в большинстве случаев только диспозитивные нормы предусматривают  реализацию частного интереса по собственной  инициативе, и  такие нормы могут  именоваться частноправовыми. В  первую очередь речь идёт о нормах права, регулирующих отношения по сделкам. Принцип диспозитивности позволяет  здесь реализовать схему: интерес  – воля – субъективное право183.

Кроме того, нормы в частном праве  могут содержать в себе наряду с частноправовыми и публично-правовые интересы, и в этом смысле не являться частноправовыми нормами, хотя и  содержащихся в структуре частного права. Эти нормы не допускают  частное волеизъявление, и их реализация осуществляется в русле, определённом публичной властью, они носят  императивный характер. Это положение  может касаться основных вопросов в  отношениях по усыновлению, алиментным обязательствам в семейном праве, конфискации, реквизиции и проч. в гражданском  праве, императивных требований к заключению и расторжению трудового договора в трудовом праве и т.д. В данных случаях можно говорить о присутствии  в частноправовой сфере норм публичного права в целях гармонизации определённого  круга правоотношений. Такое присутствие  следует признавать разумным и необходимым, позволяющим в определённой степени  сдерживать возможный частный произвол, направленный на удовлетворение частных  индивидуальных интересов, которые  могут идти вразрез с частными интересами других лиц и нарушать общественные интересы.

Информация о работе Интерес в частном праве