Убийство матерью новорожденного ребенка. Уголовно правовая характеристика

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2012 в 20:19, дипломная работа

Описание работы

Цель дипломной работы. Исследовать уголовно-правовые и криминологические проблемы убийства матерью новорожденного. Анализ причин и условий совершения данного преступления. Выявить проблемы классификации и разграничения убийства матерью новорожденного ребенка от смежных составов преступлений.
В соответствии с этим решались следующие задачи:
- показать историю развития законодательства о детоубийстве;
- дать определение понятию убийства новорожденного ребенка;
- исследовать объективные признаки;
- исследовать субъективные признаки;

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1. Исторический анализ развития законодательства за детоубийство и анализ понятия убийство по РУП
1.1 Историко-правовой аспект развития законодательства об уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка
1.2 Понятие и общая характеристика убийства
2. Юридический анализ ст. 106
2.1 Объективные признаки
2.2 Субъективные признаки
2.3 Спорные вопросы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Работа содержит 1 файл

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования.docx

— 91.41 Кб (Скачать)

Разграничение преступлений по объективной  стороне является менее сложным, главным образом потому, что признаки действия (бездействия) и вредных  последствий обычно подробно описаны  в статье УК. Совпадение признаков  действия (бездействия) в нескольких составах все же возможно и оно  встречается не так уж редко, но в  таком случае «выручает» различие в  последствиях. 

Объективная сторона убийства не может быть охарактеризована однозначно.

Убийство (ст.105 УК) – это наиболее распространенное преступление, которое  в ч.1 ст.105 УК определяется  как  умышленное причинение смерти другому  человеку. Это определение убийства вносит определенность, относя к убийству только умышленное причинение смерти, исключая таким путем из категории  убийств причинение смерти другому  человеку по неосторожности.

Убийство  может быть совершено как путем  действия, так и бездействия. Оно  может быть совершено путем физических действий и психического воздействия, когда потерпевший лишается жизни  как непосредственно виновным, так  и при помощи других лиц, не сознающих  действительного характера содеянного в силу создавшейся обстановки или  вследствие психической неполноценности  или малолетия. При этом необходимо учитывать, что психическая травма сама по себе может вызвать смерть лица, страдающего заболеванием сердца и сосудистой системы. Причинение такому лицу психической травмы другим лицом, при определенных обстоятельствах  должно признаваться убийством.

Установление  способа действия как признака объективной  стороны убийства имеет серьезное  значение для его квалификации. При  анализе объективной стороны  убийства необходимо учитывать, что  действие или бездействие является лишь внешним признаком преступления. Это объясняется тем, что его  общественная опасность, в конечном счете, заключается в причиненном  вреде – смерти потерпевшего. Наступление  ее, как последствие преступных действий, является обязательным признаком объективной  стороны убийства.

Еще одним  признаком объективной стороны  при убийстве является причинная  связь между действием (бездействием) виновного и наступившей смертью  потерпевшего.

«В характеристике объективной стороны относится  и конкретная обстановка совершения убийства. Она имеет значение не только для решения вопроса о  наличии или отсутствии причинной  связи, но и при определенных обстоятельствах  для оценки степени тяжести и  квалификации этого преступления».10

Субъект преступления – это лицо, совершившее  общественно опасное деяние и  способное в соответствии с законом  понести за него уголовную ответственность.

Субъектом преступления могут быть люди, обладающие способностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействий), либо руководить ими, т.е. вменяемые  лица. Виновным может быть признано лишь вменяемое лицо, которое действовало  осмысленно, по своему разумению. По мнению специалистов, к 16 годам подросток  достигает такой степени социальной зрелости, когда может отвечать за свои поступки в уголовном порядке  за все виды преступлений, а за некоторые  из них (в том числе и за убийство) даже в более раннем возрасте, с 14 лет (ст.20 УК).

Еще раз  отметим, что к основным признакам  субъекта относятся: физическое лицо, вменяемость, достижение определенного  законом возраста (ст.19 УК). Эти наиболее существенные признаки всех субъектов  преступлений составляют научное понятие  общего субъекта, являются обязательными  для всех составов преступлений и  необходимыми для квалификации любого преступления.

Ст.21 УК содержит законодательное понятие  невменяемости.

Раскрывая понятие невменяемости, наука уголовного права пользуется двумя критериями: медицинским (биологическим) и юридическим (психологическим). Юридический критерий определяет суд, когда он дает оценку лицу, совершившему общественно опасное  деяние, как не способному осознавать характер своих действий или руководить ими. Медицинский критерий раскрывает причины этой неспособности: болезненное  состояние психики человека или  отставание в психологическом развитии лица, совершившего общественно опасное  деяние. При этом медицинский критерий должен обязательно сочетаться с  юридическим. Только при этом условии  лицо может быть признано невменяемым.

Субъект преступления – это совокупность признаков, характеризующих лицо, совершившее  преступление, вне рамок которой, нет состава преступления. Это  тот минимум признаков, отражающих свойства преступника, который необходим  для признания его субъектом  преступления. Иными словами, признаки субъекта преступления являются составной  частью юридического основания уголовной  ответственности. Отсутствие хотя бы одного из них, даже дополнительного, означает отсутствие состава преступления.

Субъективная  сторона убийства характеризуется  психическим отношением субъекта к  своим действиям (бездействию) и  последствиям – наступившей смерти потерпевшего. Убийство относится к  числу тех немногих преступлений, которые могут быть совершены  как с прямым, так и с косвенным умыслом. «Умысел при этом должен быть внезапно возникшим».

Содержание  субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких  юридических признаков, как вина, мотив и цель.

«Вина, как  определенная форма психического отношения  лица к совершаемому им общественно  опасному деянию, составляет ядро субъективной стороны преступления, хотя и не исчерпывает полностью ее содержания. Вина – обязательный признак любого преступления. Мотив и цель –  это факультативные признаки субъективной стороны преступления».11

Особое  место в субъективной стороне  преступления занимают эмоции, т.е. переживания  лица в связи с совершаемым  преступлением. Они тесно связаны  с мотивами и могут входить  в объективную сторону преступления, предусмотренных законом (ст.ст.106, 107, 113 УК).

Субъективная  сторона преступления имеет важное юридическое значение, т.к. она –  составная часть основания уголовной  ответственности и отграничивает  преступное поведение от непреступного. Далее, субъективная сторона преступления позволяет отграничить друг от друга  составы преступления, сходные по объективным признакам. Также фактическое  содержание факультативных признаков  субъективной стороны преступления, даже если они не указаны в норме  Особенной части УК, в значительной мере определяют степень общественной опасности как преступления, так  и лица, его совершившего, а значит, характер ответственности и размер наказания с учетом предписаний, изложенных в ст.ст.61, 63 и 64 УК.

Таким образом, субъективная сторона преступления имеет важное значение и для обоснования  уголовной ответственности, и для  квалификации преступления, и для  назначения наказания.

Принцип ответственности только за деяния, совершенные виновно, всегда был присущ нашему уголовному праву. Четкое же законодательное закрепление  он впервые получил в ст.5 УК 1996 г, согласно которой уголовной ответственности подлежит только то общественно опасное деяние, которое совершено виновно.

Вина  есть психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им общественно опасному деянию, в котором проявляется  антисоциальная, асоциальная либо недостаточно выраженная социальная установка этого  лица относительно важнейших ценностей  общества. Форма вины – это установленное  уголовным законом определенное взаимоотношение (сочетание) элементов  сознания и воли совершающего преступление лица, характеризующее его отношение  к деянию. Уголовное законодательство предусматривает 2 формы вины – умысел и неосторожность. Новый УК предусмотрел деление умысла на прямой и косвенный (ст.25 УК), а неосторожности – на легкомыслие  и небрежность (ст.26 УК).

Форма вины в конкретных преступлениях либо указывается в диспозициях статей особенной части УК, либо подразумевается.

Психология  учит, что все действия человека обусловлены определенными мотивами и направлены на определенные цели. Правильная оценка любого поведения  невозможна без учета его мотивов  и целей.

«Мотив  и цель – это психические явления, которые вместе с виной образуют субъективную сторону преступления.

Мотивом преступления называют, обусловленные  определенными потребностями и  интересами, внутренние побуждения, которые  вызывают у лица решимость совершить  преступление и которыми оно руководствовалось  при его совершении.

Цель  преступления – это мысленная  модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления».12

Мотивы  и цели преступления всегда конкретны  и, как правило, формируются в  диспозициях норм Особенной части  УК: цель облегчить или скрыть другое преступление и т.д., мотивы корыстные, кровной мести и т.п. Точное содержание мотивов должно быть установлено и доказано не только тогда, когда они конкретно сформулированы законодателем, но и в тех случаях, когда их законодательная характеристика носит обобщенный характер. Для правильной уголовно-правовой оценки большое значение имеет классификация мотивов и целей. Практически полезной представляется классификация, базирующаяся на моральной и правовой оценке мотивов и целей. Если придерживаться этой точки зрения, то все мотивы и цели преступлений можно подразделить на 2 группы: 1) низменные и 2)лишенные низменного содержания.

Мотив и  цель могут иметь различное уголовно-правовое значение в зависимости от того, насколько важным сочтет их законодатель в том или ином конкретном составе  преступления. Как и другие факультативные признаки состава преступления, мотив  и цель могут играть троякую роль. Во-первых, они могут превращаться в обязательные, если законодатель вводит их в состав конкретного преступления в качестве необходимого условия  уголовной ответственности; во-вторых, мотив и цель могут изменять квалификацию, т.е. служить признаками, при помощи которых образуется состав того же преступления с отягчающими обстоятельствами.13 В этом случае они не упоминаются законодателем в основном составе преступления, но с их наличием изменяется квалификация и наступает повышенная ответственность; в-третьих, мотив и цель могут служить обстоятельствами, которые без изменения квалификации смягчают или отягчают уголовную ответственность, если они не указаны законодателем при описании основного состава преступления и не предусмотрены в качестве квалифицирующих признаков. Мотивы и цели преступления могут в отдельных случаях служить исключительными смягчающими обстоятельствами и в этом качестве обосновать назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление санкцией применяемой нормы Особенной части УК (ст.64 УК), либо лечь в основу решения об освобождении от уголовной ответственности или от наказания.

С принципом  субъективного вменения тесно связан вопрос об ошибке, поскольку в содержании вины входят не только истинные, но и  ошибочные представления лица о  характере совершаемого деяния и  его социальном значении. Ошибка в  уголовном праве – это заблуждение  лишь относительно фактических обстоятельств, определяющих характер и степень  общественной опасности совершаемого деяния, либо относительно юридической  характеристики деяния. В зависимости  от характера неправильных представлений  субъекта различаются юридическая  и фактическая ошибки.

Практическое  значение имеет лишь существенная фактическая  ошибка, т.е. та, которая касается обстоятельств, имеющих значение юридического признака состава данного преступления и  в этом качестве влияющих на содержание вины, ее форму и пределы уголовно-правового  воздействия.

Ошибка  в объекте - это неправильное представление  лица о социальной и юридической  сущности объекта посягательства.

От ошибки в объекте необходимо отличать ошибку в предмете посягательства и в  личности потерпевшего. Ошибка в характере  совершаемого действия (или бездействия) может быть двоякого рода. Во-первых, лицо неправильно оценивает свои действия как общественно опасные, тогда как они не обладают этим свойством. Во-вторых, лицо ошибочно считает  свои действия правомерными, не осознавая  их общественной опасности. В тех  случаях, когда уголовная ответственность  зависит от тяжести последствий, лицо, допускающее ошибку относительно этого признака, должно нести ответственность  в соответствии с направленностью  умысла.

Наступление более тяжкого последствия, чем  субъект имел в виду, исключает  ответственность за его умышленное причинение.

уголовный убийство новорожденный  россия

 

2. Юридический  анализ ст.106

 

2.1 Объективные  признаки

 

Как было уже указано, новый УК предусматривает 3 вида преступлений против жизни:1) убийство (ст. 105 – 108); 2) причинение смерти по неосторожности (ст. 109); 3) доведение до самоубийства (ст. 110) и, как видно, убийство матерью  новорожденного ребенка относится  к такому виду преступлений против жизни как убийство.

Объектом  посягательства данного преступления является - жизнь новорожденного ребенка. «Потерпевшим от преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, всегда является новорожденный  ребенок. В этой связи необходимо определить, что характеризует новорожденность.  Жизнь новорожденного ребенка выступает в качестве субъекта общественных отношений и подлежит уголовно-правовой охране в равной мере, как и жизнь другого взрослого человека. «Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации». Так, как, объект входит в основание уголовной ответственности, для привлечения лица к ответственности по данной статье УК РФ, необходимо установить, какому объекту желало причинить вред своими действиями конкретное лицо, мать ребенка, либо создавалась угроза причинения такого вреда. Но Уголовный Кодекс не содержит определения «новорожденности», и обращение к медицинским критериям не дает нам жестких границ, определяющих это состояние ребенка: педиатрия определяет новорожденность одним месяцем, акушерство – одной неделей, а судебная медицина, объясняя, что тяжелое состояние женщины, вызванное родовыми муками длится в течение суток, определяет новорожденность одними сутками. Для решения этого вопроса на уголовно-правовом уровне необходимо учитывать состояние матери, обусловленное физическими или психическими свойствами ее организма. Исходя из этого, период новорождения может быть определен периодом начала жизни ребенка – физиологических родов и в течение суток, хотя он может быть продлен и некоторые авторы полагают, что в этом случае следует пользоваться педиатрическим критерием (один месяц).

Информация о работе Убийство матерью новорожденного ребенка. Уголовно правовая характеристика