Проблемы института множественности преступлений в уголовном праве Республики Беларусь

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2012 в 14:28, курсовая работа

Описание работы

Судебно-следственным органам нередко приходится сталкиваться с та-кими фактами, когда в поведении виновного обнаруживаются признаки двух и более преступных деяний. В зависимости от характера этих преступных деяний существенно меняется уголовно-правовая оценка поведения субъекта. Так, в одних случаях всё содеянное необходимо квалифицировать по нескольким уголовно-правовым нормам (например, при совокупности преступлений), в других - всё совершенное охватывается лишь одной нормой (например, при повторности).

Работа содержит 1 файл

«Проблемы института множественности преступлений в уголовном праве Республики Беларусь».doc

— 285.50 Кб (Скачать)

Большинство авторов полагают, что множественность преступных деяний  своё конкретное проявление находит в повторности  преступлений, их совокупности и рецидиве.  Так, И.М.Гальперин писал, что “видами множественности преступлений являются совокупность, повторность (неоднократность) и рецидив преступлений[1]. Однако такое выделение видов множественности преступных деяний не может быть признано приемлемым  по той причине, что оно строится не на одном, а на нескольких  лежащих в различных плоскостях классификационных критериях. Под повторностью  преступлений по действующему уголовному законодательству подразумевают  не только случаи совершения  лицом двух и более преступлений до привлечения его к уголовной ответственности, но и совершение  нового преступления  после осуждения за предыдущее деяние (ст.73 Назначение наказания по совокупности приговоров УК Республики Беларусь).

Вместе с тем реальная совокупность  является, по существу  либо общей, либо  однородной повторностью преступлений. Этой же точки зрения придерживался и Верховный Суд  СССР. В постановлении от 11 июля 1972 г. “О судебной практике по делам о  хищениях государственного и общественного имущества” указывается, что “хищение следует считать повторным во всех случаях, когда лицо ранее совершило одно из преступлений, указанных в примечании к ст. 89 УК РСФСР, безотносительно к тому, было ли оно за них осуждено. Хищение не может  квалифицироваться, как повторное, если с виновного снята судимость за ранее совершённое преступление в порядке амнистии или помилования  либо снята или погашена, а также, если к моменту  совершения хищения истекли сроки давности уголовного преследования  за ранее совершённое преступление”.[2]Данное положение зафиксировано и в современном уголовном законодательстве Республики Беларусь. Глава 24 ч.2 Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало другое хищение или какое-либо из следующих преступлений: хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст.294),хищение радиоактивных материалов (ст.323), хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст.327), хищение сильнодействующих или ядовитых веществ (ст.333). Сказанное позволяет сделать вывод о том, что нет достаточных оснований для рассмотрения рецидива, совокупности и повторности как форм множественности одно-порядкового класса[3].

В качестве критерия для выделения форм множественности преступлений, необходимо использовать не юридический признак, а социальный, то есть, сопряжено ли множество преступлений с моментом повторения.

При совершении множества преступлений, соединённых с их повторением, в сознании виновного каждый раз происходит борьба мотивов. В свою очередь неоднократность таких “побед“ указывает на особую устойчивость  антиобщественных взглядов виновного, его повышенную общественную опасность. При идеальной совокупности преступлений нет повторения преступления, естественно, нет и повторной борьбы мотивов.

Наиболее правильной  точкой зрения относительно проявления форм множественности  преступлений является позиция В.П. Малкова, который  выделял только две  основные формы множественности: повторность преступлений и их идеальную совокупность[1]. Идеальная совокупность в судебной практике встречается сравнительно редко, но это обстоятельство не может поколебать вывода о том, что она является самостоятельной формой проявления множественности преступлений.

По другим классификационным признакам правового и социального характера названные основные формы проявления множественности преступлений, в свою очередь, могут быть подразделены на определенные разновидности. Такое деление имеет непосредственное практическое значение, ибо различные разновидности множественности преступлений по разному характеризуют степень общественной опасности  личности виновного. Общественная же опасность виновного зависит от характера и тяжести совершённых преступлений, числа совершённых деяний, разрыва во времени между совершёнными преступлениями, характера и мотивов содеянного, наличия факта  признания лица особо опасным рецидивистом и других обстоятельств.

В следующей главе будет дана подробная правовая  характеристика форм и разновидностей множественности преступных деяний.


Г Л А В А  II

ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. ПОВТОРНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

 

В литературе по уголовному праву имеются отдельные определения понятия повторности  преступлений. Под повторностью преступлений в широком смысле слова понимают случаи совершения нового преступления лицом, ранее совершившего какое-либо преступление, если при этом не погашены юридические последствия предыдущего деяния[1].

Термин “повторность” образован от глагола  “повторять”, “повторить”, то есть сделать что-либо во второй или очередной раз, что в уголовно-правовом смысле означает совершить второе, третье правонарушение и более. Следовательно, главным признаком понятия повторности является его количественно-качественная характеристика. Она определяет юридические, социальные и другие стороны и опосредования повторности (социальный аспект преступления, личностные качества его субъекта, объективные факторы  совершения правонарушений и т.д.), она должна определять и уголовно-правовые понятия, отражающие  её особенности в названных и других аспектах, поскольку при прочих равных условиях именно количество совершённых  преступлений может повлиять на квалификацию содеянного и выбор виновному меры наказания. Количественная сторона  повторности имеет такое же значение, как, например, действие (бездействие) в объективной стороне состава преступления, без которого, как известно, невозможно ни одно общественно опасное деяние. В ней заложена степень общественной опасности  содеянного и личности преступника. Из этих общих положений должна исходить нормотворческая деятельность законодателя  и судебно-следственная практика[2] .

По действующему законодательству понятие повторности имеет неодинаковый смысл. Наиболее широкое содержание этому понятию придается в п.1 ст.64 УК Республики Беларусь. Согласно этому пункту отягчающим ответственность обстоятельством при назначении наказания признаётся совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление, если не истекли сроки давности либо не погашена или не снята судимость за предшествующее преступление. Суд вправе в зависимости  от характера преступлений не признать это обстоятельство отягчающим. Иной смысл понятию повторности дается в примечании Главы 24 ч.2: Хищение признается совершенным повторно, если ему предшествовало другое хищение или какое-либо из следующих преступлений: хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ(ст.294),хищение радиоактивных материалов(ст.323), хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров(ст.327), хищение сильнодействующих или ядовитых веществ(ст.333) УК Республики Беларусь.

Различие в понимании повторности преступлений в указанных случаях  проводится по характеру совершаемых лицом преступлений. Если же отвлечься от признака сходства, тождества совершенных  деяний, то в остальном всем этим случаям повторности преступлений характерны общие признаки. Это обстоятельство, даёт основания именовать рассмотренные случаи множественности преступных деяний повторностью преступлений.

По смыслу закона повторность предполагает  такие случаи,  когда одно и тоже лицо совершает преступное деяние, по крайней мере, не менее двух раз. Этим понятием охватываются также случаи, когда совершено более двух преступлений[1] .

Повторность преступлений предполагает совершение одним и тем же лицом не менее двух раз таких общественно опасных деяний, каждое из которых является уголовно-наказуемым, то есть преступлением. Повторность преступлений, как форма проявления множественности преступных деяний предполагает совершение преступлений с известным разрывом во времени, то есть разновременно. Разновременность преступных деяний является специфическим признаком рассматриваемой формы множественности преступлений. Момент разновременности совершения преступных деяний при повторности подчёркивается в п.1 ст. 41УК Республики Беларусь:Повторностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части настоящего Кодекса. Также и в примечаниях, например примечание ч.2 Главы 24 УК Республики Беларусь и указанием на совершение преступления лицом, ранее совершившим  какое-либо преступление. Таким образом, для наличия  повторности необходимо не просто установить факт совершения лицом не менее двух преступлений, а то, что одно из них совершено ранее, чем другое.

Понятием повторности преступлений охватываются как случаи, когда лицом разновременно совершены два и более преступления, за которые оно ещё не подвергалось уголовной ответственности, так и случаи совершения нового преступного деяния после осуждения за предыдущее. Такая трактовка вытекает из закона, согласно которому ч.2 ст.41 Совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями настоящего Кодекса, может быть признано повторностью только в случаях, специально указанных в Особенной части настоящего Кодекса.

Трактовка понятия повторности, как случаев  последовательного совершения лицом нескольких преступлений до осуждения и после осуждения, имеет важное предупредительное значение, так как оказывает соответствующее воздействие на обе категории преступников (осуждавшихся и не осуждавшихся)[1]. Согласно ч.3 ст.41 Преступление не признается повторным, если за ранее совершенное преступление лицо было освобождено от уголовной ответственности либо судимость за это преступление была погашена или снята в установленном законом порядке.

Наиболее спорным в теории уголовного права  является вопрос о том, какими по характеру деяниями может быть образована повторность преступлений? Одни авторы полагают, что повторность  образуется только тождественными преступлениями. Другие указывают, что она может быть образована тождественными преступлениями, а при прямом указании закона и однородными. Высказано также мнение, что следует различать повторность тождественных, однородных и разнородных преступлений. В связи с этим возникает вопрос об определении тождественных, однородных и разнородных деяний. Тождественными являются такие преступные деяния, которые полностью совпадают по наиболее существенным признакам в рамках простого (без отягчающих и смягчающих обстоятельств) состава. Это означает, что деяния имеют одинаковые объекты посягательства, юридически одинаковые способы посягательства, тождество формы и вины субъекта. Так, тождественными следует считать тайное похищение имущества(кража) ст.205 УК Республики Беларусь и такое же хищение, совершённое тем же субъектом путем использования компьютерной техники ст.212 УК Республики Беларусь. Оба эти преступления совпадают по наиболее существенным юридическим признакам. То же обстоятельство, что одно из них совершено с применением технических средств не меняет тождества этих преступлений [1]. В теории уголовного права и в практике судебных и прокурорских органов термин «однородные преступления» употребляется для решения вопроса о близости преступных деяний и по их характеру, что в свою очередь влечет ряд правовых последствий, в том числе связанной с квалификацией. Основанием для вывода об однородности деяний является совпадение или близость по характеру определенных признаков сравниваемых составов преступлений. В разъяснении постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3.12.1962года «О практике назначения судами наказания в случае совершения нового однородного или менее тяжкого преступления», говорилось, что однородными следует считать такие преступления, которые были направлены на одинаковые и сходные непосредственные объекты и совершены оба умышленно или оба по неосторожности. Так, Пленум Верховного Суда отнес к однородным отнес: Умышленное посягательство на жизнь и здоровье граждан, как умышленное убийство, разбой. Однородными признаются такие преступления, у которых непосредственные объекты являются тождественными или сходными и которые к тому же характеризуются одной формой вины[2] . Например, однородными, в  соответствии с эти определение, следует считать такие преступления, как дача взятки (ст.431 УК) и получение взятки (ст.430 УК). Разнородными являются  преступные деяния, различающиеся между собой  по существенным юридическим признакам. Это значит, что к разнородным преступлениям относятся  все другие преступления, которые  не охватываются понятием тождественных или однородных[3] .

Представляется, что повторность, как форма множественности преступных деяний, может быть образована тождественными, однородными и разнородными преступлениями .

В теории уголовного права вопрос о разновидностях повторности преступлений решается по разному. Наиболее распространённым является деление повторности на общую и специальную. В основание такого деления кладется характер преступлений. Под общей повторностью понимается совершение лицом любого нового неоднородного преступления. Общая повторность не влияет на квалификацию преступления. Иногда она может рассматриваться лишь как  обстоятельство, отягчающее ответственность при  назначении наказания.  В соответствии с п.1  ст.64 УК Республики Беларусь суд вправе в зависимости от характера первого преступления не признать за ним значение отягчающего обстоятельства.

Под специальной повторностью понимается совершение лицом тождественного или однородного преступного деяния. Специальная повторность в ряде случаев выделяется в теории в качестве квалифицирующего признака, что влечёт  за собой квалификацию по соответствующей части статьи УК с более суровой санкцией[1] .

В зависимости от того, подвергалось ли лицо осуждению за ранее совершённое преступление или нет, повторность преступлений может быть подразделена на две разновидности: 1) повторность, не связанную с осуждением за ранее совершённое деяние и 2) повторность, связанную с осуждением за ранее совершённое деяние (рецидив). Такое деление первой основной формы множественности преступлений на разновидности  имеет непосредственное практическое значение, ибо действующее уголовное законодательство в ряде случаев придаёт  определённое правовое значение либо повторности преступлений, связанное с предшествующим осуждением виновного  (рецидиву), либо повторности не связанной с осуждением[2] .

1)Повторность преступлений, не связанная с предшествующим осуждением виновного и её разновидности.

В теории уголовного права выделяют следующие разновидности повторности, не соединённые с предшествующим осуждением виновного:

а) неоднократность, систематичность и совершение преступления в виде промысла;

б) реальную совокупность преступлений[3] .

Рассмотрим более подробно названные разновидности повторности  преступлений.

 

 

 

1.1    Неоднократность преступлений.

 

По мнению АС.Пиголкина, термин “неоднократность” по своему значению поглощает термин “повторность” и они относятся  как целое и часть между  собой[4] . Неоднократность, в отличие от повторности, как считали А.А.Пионтковский, В.Д.Меньшагин и В.М.Чхиквадзе, предполагает совершение преступления не во второй раз, а больше двух раз[5] . Неоднократность по мнению И.И.Горелик, следует считать, преступления совершённые лицом, имеющим две судимости или ранее совершившим два преступления, ни одно из которых не погашено давностью[6] .

Информация о работе Проблемы института множественности преступлений в уголовном праве Республики Беларусь