Современные проблемы незаконного использования объектов интеллектуальной собственности России

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 14:29, курсовая работа

Описание работы

Цель курсовой работы – выявить современные российские проблемы незаконного использования интеллектуальной собственности.
Задачи курсовой работы:
- раскрыть понятие и роли интеллектуальной собственности в современной российской экономике;
- отразить причины существования и возникновения проблемы незаконного использования объектов интеллектуальной собственности;
- выявить и охарактеризовать виды интеллектуальной собственности;
- проанализировать основные методы защиты интеллектуальной собственности;
- охарактеризовать современные способы передачи интеллектуальной собственности.
Объектом исследования является интеллектуальная собственность.
Предмет исследования – незаконное использование интеллектуальной собственности в РФ.
Методы исследования – анализ, изучение литературы.
Источниковедческая база: во время исследования данной темы была использована лишь вторичная информация в виде периодической литературы, учебных пособий, монографий, интернет ресурсов, а также Гражданского Кодекса РФ.

Содержание

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ………………………………………. 3
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………... 4
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ……………………………… 19
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ …………………………………………………………. 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………. 39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………….. 41

Работа содержит 1 файл

Курсовая менеджмент 3 КУРС.doc

— 230.50 Кб (Скачать)

    Существуют  различные классификации интеллектуальной собственности, которые в большинстве своем носят юридический, а не экономический характер. Выделяют основные виды объектов интеллектуальной собственности в зависимости от того, каким правом эта собственность охраняется: авторским или патентным. Соответственно различают промышленную собственность, произведения авторского и смежного права.

    Авторское право - в объективном смысле –  под-отрасль гражданского права, регулирующая правоотношения, связанные с созданием  и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ и базы данных также охраняются авторским правом. Они приравнены к литературным произведениям и сборникам, соответственно.

    В основе авторского права лежит понятие  «произведения», означающее оригинальный результат творческой деятельности, существующий в какой-либо объективной  форме. Именно эта объективная форма  выражения является предметом охраны в авторском праве. Необходимо отметить, что авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия и факты [3].

    Субъектами  авторского права, то есть лицами, обладающими  исключительным правом на произведение, считаются, прежде всего, авторы произведений. Однако в ряде случаев это положение имеет в известной степени лишь формальный характер:

    - правообладателями часто являются различные предприятия (издательства, радио- и телекомпании и т. д.), приобретающие монопольное право на коммерческое использование произведения;

    - если произведение создано служащим, работающим по найму, то исключительное право на произведение возникает у нанимателя;

    - в случае создания произведения изобразительного искусства или фотопроизведения по договору заказа субъектом исключительного права становится заказчик.

    Субъектами  авторского права являются также  наследники автора или иного обладателя авторского права. Авторское право  наследников ограничено определенным сроком, который начинает течь после  смерти автора, а также в ряде случаев и по объему.

    Еще одним, специфическим субъектом  авторского права, являются организации, управляющие имущественными правами  авторов на коллективной основе. В  зарубежных странах данные организации  получили широкое распространение.

    Несмотря  на то, что права называются «авторскими», как правило, большую часть выгоды от использования имущественных  прав получают их владельцы (это, как  правило, издательские дома, музыкальная  индустрия и т. д.), а не авторы произведений. Связано это с тем, что последние обычно не обладают средствами для создания копий, их распространения, рекламы. Авторам же обычно выплачивается роялти (периодические выплаты, причитающиеся держателю авторских прав за каждую публикацию, публичное воспроизведение или другое использование его произведения).

    Нарушение неимущественных авторских прав называется плагиатом. Нарушение имущественных  авторских прав называется контрафакцией  или, в просторечии, «пиратством».

    Формат  оповещения об авторском праве, принятый в России, определяется статьёй 9.1 Закона РФ от 09.07.1993 № 5351-I "Об авторском праве и смежных правах", и состоит из трех элементов.

    Знака охраны авторского права: © или (С) или (C) Copyright

    Имени правообладателя 

    Года  первой публикации произведения. Если произведение содержит части, впервые опубликованные в разное время, допускается перечисление лет через запятую.

    Например: © Корпорация XYZ, 2006 или © 2002-2008 Корпорация XYZ

    Такой формат оповещения был установлен Всемирной (Женевской) Конвенцией об авторском праве 1952 года. К настоящему времени оно имеет чисто информационный характер. В некоторых странах, например в США, указание ложной информации в оповещении (copyright notice) преследуется законом.

    Патентное право - под-отрасль гражданского права, регулирующая правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений промышленного дизайна (творческой деятельности в промышленности), то есть результатов творческой деятельности людей [3].

    Российское  законодательство не содержит в явном виде определения патента, но на практике под патентом понимается документ, выдаваемый от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец. «Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец». Под правом авторства понимается право признаваться автором изобретения. Под исключительным правом понимается то, что использование соответствующего объекта возможно либо самим правообладателем, либо с его прямого разрешения.

    Объектами патентного права являются:

    Изобретение. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимож;

    Полезная  модель. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся  к устройству. Условиями патентоспособности полезной модели будут являться новизна и промышленная применимость. Законодатель не требует наличия изобретательского уровня для полезных моделей. Как видно из определения, в качестве полезной модели может признаваться техническое решение, относящееся только к устройству, в отличие от изобретений, которыми, помимо устройства, могут быть вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств;

    Промышленный образец. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленный образец сильно отличается от изобретения или полезной модели, он даже похож на один из объектов авторского права, поскольку имеет в совокупности с художественным решением также конструкторское. Примером может служить стеклянная бутылка спрайта, имеющая оригинальный внешний вид изделия.

    В настоящее время патентование программного обеспечения на законодательном уровне получило распространение в США. Дискуссии о целесообразности такого подхода идут и в Европе. Патентование программных продуктов защищает его разработчиков, безусловно, сильнее, чем авторское право, но возможности для произвола таковы, что классический баланс интересов автора и общества тут значительно нарушается.

    Однако  такая классификация не позволяет  увидеть движение продукта как объекта  собственности. В связи с этим обстоятельством все чаще предпринимаются попытки выделения новых критериев классификации интеллектуальной собственности [2].

    С экономической точки зрения (относительно объектов и степени коммерциализации, глубине погружения в рынок) перспективным  является рассмотрение следующих видов собственности в широком смысле:

    - интеллектуально-духовной;

    - интеллектуально-научной;

    - интеллектуально-промышленной;

    - интеллектуально-коммерческой.

    Различия  между назваными видами можно  определить только по объекту и его  возможной коммерциализации.

    Объектами интеллектуально-духовной собственности  являются литературные, художественные, музыкальные, аудиовизуальные, хореографические и другие произведения искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения, достоинства  произведения и способа его выражения.

    Интеллектуально-духовная собственность чаще всего закреплена в авторском праве, которое фиксирует  реальные экономические отношения  в процессе создания и движения продукта к потребителю. Характерными чертами  данной юридической формы закрепления интеллектуально-духовной собственности являются:

    1 охрана оригинальности формы объекта, суть же идеи формально не защищена,

    2 не требуется регистрация,

    3 предусматривается любая объективная форма, позволяющая воспроизводство и тиражирование.

    К интеллектуально-научной собственности  относятся продукты научно-исследовательской  деятельности, открытия, способствующие развитию науки. Интеллектуально-научная  собственность имеет большое  значение в становлении инновационного рынка. Огромный пласт научных исследований, в первую очередь фундаментальных, в России пока законодательно не защищен и как бы не является чьей-либо собственностью. Если защита и есть, то авторским правом, а не патентным.

    Открытие  является конечным продуктом науки. Научное открытие заключается в установлении неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания, а не в обнаружении каких-либо фактов или материальных предметов. Для их признания необходимы следующие признаки: новизна, коренные изменения в уровне познания и достоверность.

    Открытия  в области фундаментальной науки  относятся к чисто общественным благам (public goods) со следующими свойствами:

    - неконкурентоспособность;

    - совместное пользование;

    - неисчерпаемость потребления.

    Экономическая ценность открытия может быть велика, однако определить ее в первоначальный момент невозможно. Поэтому коммерческой ценности открытия не имеют. На практике вопрос о собственности на открытие обычно не ставится, они не превращаются в предмет купли-продажи, оставаясь всеобщим достоянием.

    Научное открытие охраняется авторским правом, но данная форма правового регулирования  не соответствует специфике отношений, которые складываются по поводу интеллектуально-научной собственности. При охране художественного произведения его форма органично связана с содержанием, когда же идет речь о научно-интеллектуальной собственности, то автоматической защиты содержания данного объекта авторское право не обеспечивает. Приоритет научного открытия определяется первенством опубликования или озвучением (публичным выступлением). Но авторское право предполагает защиту формы, а не содержания. Эта норма противоречит по сути отношений, складывающихся по поводу использования фундаментальных научных знаний.

    Другими свойствами обладает интеллектуально-промышленная собственность, которую не следует  отождествлять с собственностью на движимые и недвижимые объекты, служащие для промышленного производства. Она имеет совершенно иное содержание, связанное с научно-техническим творчеством. К итнтеллектуально-промышленной собственности относится более узкий круг продуктов науки, использование которых в различных отраслях производства может принести прибыль не в отдаленном будущем, а в приемлемый срок.

    Отношения собственности, возникающие по поводу изобретения, связаны с новизной содержания идеи, а не с формой воплощения, и регулируются нормами патентного права.

    Поэтому наиболее важным объектом интеллектуально-промышленной собственности считаются изобретения - технические решения, которые были неизвестными, прямо не вытекают из предшествующего уровня техники (прототипа).

    Патентное законодательство определяет следующие  важные требования, предъявляемые к  изобретению: новизну, изобретательский уровень, промышленная применимость. Если изобретение не соответствует одному из этих требований, то на него нельзя получить патент [4].

    Также к интеллектуально-промышленной собственности  следует отнести коммерческую тайну, ноу-хау и полезную модель. Последняя является относительно новым объектом интеллектуально-промышленной собственности, представляя собой малое изобретение, отвечающее критерию новизны, промышленной применимости, но не изобретательскому уровню. К полезным моделям можно отнести конструктивное выполнение средств производства, предметов потребления и их составных частей.

Информация о работе Современные проблемы незаконного использования объектов интеллектуальной собственности России