Гражданин как субъект гражданского права

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2011 в 21:56, дипломная работа

Описание работы

Цель преследуется определить понятие гражданской правосубъектности, правоспособности и дееспособности граждан и очертить их границы в рамках действующего гражданского законодательства РФ, а также узнать понятие предпринимательской деятельности и банкротства, опеки и попечительства. Кроме того, стоит задача по определению порядка лишения граждан их правоспособности и дееспособности.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………………3
Глава І. Гражданская правосубъектность............................................................................................7
1. Правоспособность граждан. Понятие правоспособности граждан……………………..11
2. Содержание правоспособности………………………………………………………………13
3. Гражданская дееспособность. Понятие дееспособности………………………………….19
4. Разновидности дееспособности……………………………………………………………….19
5. Ограничение и признание гражданина недееспособным...................................................23
6. Предпринимательская деятельность гражданина. Понятие предпринимательской деятельности………………………………………………………………………………………28
7. Банкротство…………………………………………………………………………………….34
Глава II. Имя гражданина и его место жительства………………………………………………...38
1. Право на имя и его защита…………………………………………………………………..38
2. Место жительства гражданина……………………………………………………………..45
Глава III. Опека и попечительство…………………………………………………………………...50
1. Институт опеки и попечительства…………………………………………………………51
2. Патронаж………………………………………………………………………………………52
3.Органы опеки и попечительства……………………………………………………………53
Глава IV. Безвестное отсутствие гражданина и объявление его умершим……………………...57
1.Акты гражданского состояния……………………………………………………………....60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.........................................................................................................................................62
Приложение...............................................................................................................................................64
Литература………………………………………………………………………………………………66

Работа содержит 1 файл

Дипломная работа- Байдак М.А..doc

— 371.00 Кб (Скачать)

    УК  в гл. 22 "Преступления в сфере  экономической деятельности" содержит три статьи, которые определяют уголовную  ответственность за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195), преднамеренное (ст. 196) и фиктивное (ст. 197) банкротство, если такие действия причинили крупный ущерб или иные тяжкие последствия.

    В Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС  РФ N 6/8 подчеркивается, что дела о  банкротстве индивидуальных предпринимателей подведомственны арбитражному суду. Согласно п. 14 этого Постановления "при разрешении таких споров следует иметь в виду, что свои требования к индивидуальному предпринимателю могут предъявить и кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности (о причинении вреда жизни, здоровью и имуществу граждан или юридических лиц, о взыскании алиментов)". После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, считается свободным от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской деятельностью. Неудовлетворенные требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и иные требования личного характера сохраняют свою силу независимо от того, были ли они предъявлены при осуществлении процедуры банкротства. В случае выявления фактов сокрытия имущества либо незаконной передачи имущества третьим лицам кредитор, чьи требования не были удовлетворены в ходе процедуры банкротства, вправе требовать обращения взыскания на это имущество.

    По  завершении процедуры банкротства (с момента вынесения решения  суда, а при внесудебном порядке - после расчетов с кредиторами  на основании официальной публикации о банкротстве) государственная  регистрация лица в качестве предпринимателя утрачивает силу. Все дальнейшие споры с его участием подведомственны суду общей юрисдикции. Закон о банкротстве устанавливает, что индивидуальный предприниматель не может быть вновь зарегистрирован в этом качестве в течение одного года после признания его банкротом (ст. 216).

    Основанием  признания банкротом крестьянского (фермерского) хозяйства является его  неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

    Глава крестьянского хозяйства вправе подать заявление в арбитражный  суд о признании его банкротом  при наличии письменного согласия всех членов хозяйства.

    Закон о банкротстве устанавливает  возможность финансового оздоровления хозяйства путем применения процедур финансового оздоровления и внешнего управления (ст. 219). Финансовое оздоровление вводится до окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации произведенной или переработанной продукции. Срок финансового оздоровления может быть продлен, если в течение финансового оздоровления были стихийные бедствия, эпизоотии или другие обстоятельства, носящие чрезвычайный характер.

    По  решению кредиторов в случае возможности  восстановления платежеспособности крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражный суд может ввести внешнее управление. Тогда суд утверждает внешнего управляющего, полномочия которого может выполнять и глава крестьянского хозяйства с согласия внешнего управляющего.

    Имущество, не являющееся общими средствами главы  хозяйства и членов хозяйства, не включается в конкурсную массу. Требования личного характера не объединяются с требованиями к хозяйству и  должны удовлетворяться из личного  имущества членов хозяйства.

    При продаже имущества крестьянского (фермерского) хозяйства арбитражный управляющий должен выставить на продажу предприятие-должника путем проведения торгов.

    С момента принятия арбитражным судом  решения о признании крестьянского  хозяйства банкротом и открытия конкурсного производства государственная регистрация главы хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя утрачивает силу. Так как Закон о банкротстве не предусматривает в данном случае срока, по истечении которого он вправе снова зарегистрироваться в качестве предпринимателя, глава хозяйства может начать новую деятельность в области предпринимательства сразу после завершения процедуры банкротства.

 

Глава II. Имя гражданина и его место жительства

    Для осуществления и защиты прав лица и устойчивости гражданских правоотношений необходима четкая индивидуализация каждого субъекта гражданского права. Среди средств такой индивидуализации существенными являются имя гражданина (ст. 19 ГК)  и его место жительства. 

    1. Право на имя и его защита

    Право на имя - одно из личных неимущественных прав гражданина. Присвоение человеку имени - основной способ индивидуализации личности в обществе, позволяющий выделить человека из массы других людей как вполне определенного участника общественных отношений.

    К числу норм, устанавливающих правила осуществления и защиты права на имя, относятся ст. 19 ГК РФ, ст. ст. 58, 59 Семейного кодекса РФ, ст. 15, 49 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г. Следует заметить, что упомянутые нормы Закона об авторском праве касаются специального обладателя права на имя - автора произведений науки, литературы и искусства. Нормы, регулирующие осуществление права на имя, содержатся и в Федеральном законе "Об актах гражданского состояния" от 15 ноября 1997 г. (далее - Закон об актах). В случае противоречия между Законом об актах и СК преимущество следует отдавать нормам Закона, как более позднего нормативного акта.

    Пункт 1 ст. 19 ГК определяет составные части  имени человека. К ним в общем  случае относятся: личное имя (собственно имя); наименование по отцу (отчество); наследственное семейное наименование (фамилия). Однако из закона или национального обычая может следовать иной состав имени. В частности, в него может не входить отчество человека; как показывает анализ зарубежного права, в редких случаях в состав имени может не входить и фамилия (например, Исландия).

    Содержание  права гражданина на имя составляют следующие отдельные правомочия: право на получение имени; право  на пользование именем; право на неприкосновенность имени; право на перемену имени; право на защиту имени.

    Право гражданина на получение имени обеспечивается п. 1 ст. 58 СК, где предусмотрено право  ребенка на имя, отчество и фамилию. Этому праву корреспондирует  обязанность определенных в законе лиц и государственных органов присвоить ребенку имя. Основаниями присвоения имени являются: волеизъявление родителей (родителя); административный акт уполномоченных органов; закон. Как показывает анализ п. п. 2 - 5 ст. 58 СК и ст. 18 Закона об актах, совместное волеизъявление родителей - необходимое условие для присвоения ребенку только собственно имени, которое дается ребенку по соглашению родителей. Что касается отчества и фамилии, то в общем случае они присваиваются ребенку согласно ст. 58 СК независимо от волеизъявления родителей: отчество - по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае, а фамилия - по фамилии родителей. Исключение из этого общего правила в отношении отчества ребенка представляет ситуация, когда отцовство не установлено - в этом случае не только имя, но и отчество ребенка оказывается результатом волеизъявления его матери (п. 5 ст. 58, п. 3 ст. 51 СК). В отношении фамилии ребенка соглашение родителей оказывается необходимым только при разных фамилиях родителей (п. 3 ст. 58 СК).

    Указание  органа опеки и попечительства является основанием присвоения ребенку собственно имени или фамилии при отсутствии соглашения между родителями по этому  поводу (п. 4 ст. 58 СК). Фамилия, имя и  отчество найденному (подкинутому) ребенку присваиваются на основании указания органа опеки, или органа внутренних дел, либо организации (социальной защиты населения, медицинской или воспитательной), в которую помещен такой ребенок (п. 3 ст. 19 Закона об актах).

    Право гражданина на получение имени должно быть реализовано в кратчайшие сроки. Это условие следует из п. 1 ст. 7 Конвенции ООН о правах ребенка от 1989 г., где предусмотрено, что ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя. Осуществление этого права обеспечивается установлением в п. 6 ст. 16 Закона об актах месячного срока, в пределах которого родителями или иными лицами должно быть сделано заявление о рождении ребенка в орган регистрации актов гражданского состояния. Согласно ст. 18 того же Закона, регистрация рождения ребенка не может быть осуществлена без указания в акте о рождении имени, отчества и фамилии ребенка, поэтому регистрация рождения ребенка оказывается одновременно и регистрацией полученного им при рождении имени. На недопущение промедления с государственной регистрацией рождения найденного (подкинутого) ребенка направлены требования ст. 19 Закона об актах, обязывающие лицо, нашедшее ребенка, заявить об этом в течение сорока восьми часов в орган внутренних дел или в орган опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка, а орган внутренних дел, орган опеки и попечительства либо медицинскую организацию, воспитательную организацию или организацию социальной защиты населения, в которую помещен такой ребенок, - заявить о государственной регистрации его рождения не позднее чем через семь дней со дня обнаружения ребенка.

    С момента регистрации своего имени  гражданин приобретает право  пользоваться им для участия в  правовых отношениях, т.е. приобретать  и осуществлять под этим именем права и обязанности (п. 1 ст. 19 ГК). В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать вымышленное имя (псевдоним). Так, ст. 15 Закона об авторском праве предоставляет автору произведения науки, литературы и искусства право использовать свое произведение как под подлинным именем автора, так и под псевдонимом либо без обозначения имени, т.е. анонимно. Каких-либо ограничений в отношении выбора псевдонима ст. 15 Закона об авторском праве не содержит, но это не означает, что таких ограничений нет.

    Ограничение в выборе псевдонима следует как  из конституционного принципа недопустимости нарушения прав других лиц при  осуществлении прав и свобод гражданина (п. 3 ст. 17 Конституции РФ), так и  из установленного в п. 4 ст. 19 ГК запрета  на приобретение прав (в том числе и прав автора произведения) и обязанностей под именем другого лица. Отсюда следует, что псевдоним автора не должен совпадать с подлинным именем другого лица. Если такое совпадение, хотя бы и без умысла со стороны автора, возникает, обладатель совпавшего с псевдонимом подлинного имени вправе требовать прекращения использования псевдонима, т.е. пресечения действий, нарушающих право обладателя подлинного имени на его неприкосновенность. Как избежать совпадения? Напомним, что термин "имя" в смысле ст. 19 ГК включает в себя собственно имя, отчество и фамилию, которые в совокупности образуют полное имя гражданина. Поэтому использование в псевдониме не всех, а лишь отдельных частей полного имени позволяет исключить риск нарушения запрета, установленного в п. 4 ст. 19 ГК.

    Следует заметить, что запрет на приобретение прав и обязанностей под именем другого  лица направлен не только на обеспечение  неприкосновенности чужого имени. Другая, не менее важная, цель этого запрета  состоит в защите от дезориентации неопределенного круга субъектов, могущих вступить с гражданином в правовые отношения. Последствием приобретения прав и обязанностей под именем другого лица может оказаться неправильное определение субъекта ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств либо затруднительность или невозможность установления такого субъекта.

    Совершение  сделки под именем другого лица влечет ее ничтожность (ст. 168 ГК). Это действие не следует смешивать с заключением  сделки неуполномоченным лицом (ст. 183 ГК). В первом случае целью лица, совершающего сделку, является создание правовых последствий для себя, но под чужим именем; в результате ничтожности такой сделки правовых последствий (кроме связанных с ее недействительностью) не возникает. Во втором случае цель неуполномоченного представителя - создание правовых последствий для потенциального представляемого, и если последний прямо не одобрит сделку, она считается заключенной от имени совершившего ее лица, т.е. неуполномоченный представитель сам становится стороной сделки.

    Как указывалось выше, совершение сделки под именем другого лица должно влечь  ее ничтожность в связи с несоответствием  требованиям закона (ст. 168 ГК). Однако такое утверждение может вызвать  возражения. Дело в том, что совершение сделки под чужим именем практически всегда представляет собой обман другой стороны сделки, и в большинстве случаев цель такого обмана состоит в побуждении другой стороны к совершению сделки. Между тем в общем случае совершение сделки под влиянием обмана влечет ее оспоримость (п. 1 ст. 179 ГК), а не ничтожность. Как разрешить возникающую коллизию?

Информация о работе Гражданин как субъект гражданского права