Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 15:35, реферат
В Институциях Юстиниана (Кн.3.XIII.) приводится следующее определение этой важнейшей юридической категории: "Обязательство (obligatio) есть оковы права, в силу которых мы по необходимости должны выполнить известное действие согласно законам нашего государства". Юристу Павлу принадлежит высказывание, в котором конкретизируется это определение: "Сущность обязательства в том, чтобы связать перед нами другого так, чтобы он дал, сделал, предоставил".
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА
1. Общие понятия об обязательстве
Определение и содержание обязательства
В Институциях Юстиниана
(Кн.3.XIII.) приводится следующее определение
этой важнейшей юридической
Ценность последнего фрагмента
в том, что в нем раскрывается содержа
На основании приведенных высказываний источников и с учетом развития теории гражданского права в последующие столетия, были выработаны достаточно единообразные понятия обязательства, например: "...обязательство определяют как такое юридическое отношение, которое дает одному лицу (кредитору) право на действие определенного другого лица (должника), и при этом на такое действие, которое имеет имущественную ценность. Короче - обязательство есть право на чужое действие. Иногда это выражают и так: обязательство есть юридическое отношение, которое дает кредитору право требовать от долинка доставления какого-нибудь блага, имеющего имущественную ценность". (1)
Все эти определения и
понятия сходятся в том, что в
силу обязательств выполняются действия,
посредством которых происходит
передача прав от должника кредитору.
Отсюда ясно, что область действия
обязательств - это сфера оборота,
то есть перемещения вещей в
По современным представлениям
Классификация обязательств
В силу многочисленности обязательств, различающихся по содержанию и по основаниям возникновения, а также по многим другим признакам, существует практическая потребность в их классификации.
В Институциях Юстиниана (Кн.3.XIII.) в этой связи говорится следующее: "1. Главное деление всех обязательств распадается на два вида: они или цивильные или преторские. Цивильные суть те, которые установлены законами или, по крайней мере, одобрены цивильным правом. Преторские суть те, которые установлены преторской юрисдикцией. Последние называются еще гонорарными".
Но приведенное деление
не имеет практической значимости для
современного права, тогда как следующий
фрагмент отражает и современные
представления о возможной
Помимо этого, современное право использует такое римское понятие, как натуральные обязательства ( obligationis naturalis ). К ним относились такие обязательства, которые не создавали для кредитора право на иск; признавалось, однако, что исполненное по ним не является исполнением недолжного (soluti indebiti) и в силу этого, может быть правомерно удержано кредитором.
К натуральным обязательствам относились те, которые возникали между подвластными и домовладыкой, между подвластными одного домовладыки, а также такие, которые установлены несовершеннолетним без одобрения опекуна.
Приведенное выше деление обязательств на четыре вида основано на различии в основаниях возникновения. Традиция приписывает установление такого деления Гаю, который прежде всего заметил, что "каждое обязательство возникает или из договора ( ex contractu ), или из правонарушения ( ex delicto )". (Гай, Ин., Кн.3. 88.) В последующем им было отмечено наличие "обязательств из других оснований", которые были позже сведены к двум группам: обязательства из квази-контрактов ( quasi ex contractu ) и обязательства из квази-деликтов ( quasi ex delicto ).
Наибольшее значение для гражданского оборота имеют те обязательства, которые возникают из договоров. Для цивильного права было существенно деление договоров наконтракты и пакты . Контрактами (от con-trahere: стягивать) признавались формальные соглашения, предусмотренные цивильным правом и, следовательно, снабженные исковой защитой. Пактами считались неформальные соглашения, лишенные исковой защиты (например, обещание дать приданое, установить сервитут и пр.).
Обязательства из контрактов делились Гаем по различию в тех юридических фактах, которые создают правовую связь между кредитором и должником: "Рассмотрим прежде всего те, которые происходят из договора; их четыре вида: именно они возникают вследствие передачи вещи, или торжественными словами, или письменным образом, или простым соглашением". (Гай, Ин., Кн.3, 89.)
В последующем это
деление получило устойчивое обозначение
в следующих форме: контракты реальные , консенсуа
Реальными (от слова re - вещь) признаются такие контракты, права и обязанности по которым возникают в силу достигнутого соглашения и передачи вещи в соответствии с этим соглашением. Консенсуальными (от слова consensus - согласие) признаются такие контракты, права и обязанности по которым возникают в силу простого соглашения сторон .
К вербальным (от verbis - слова) относились договоры, обязательная сила которых была основана на произнесении торжественной клятвы в устной форме. Литтеральными (от litteris - письменная запись) признавались такие контракты, обязательственная сила которых возникала вследствие составления записей в торговых книгах по определенной форме.
В римском праве сложились понятия, отражающие специфику обязательств, в зависимости от предмета. Под предметом обязательства принято понимать тот материальный объект, обязанность предоставить который связывает должника. Им могут быть вещи, деньги, исполнение работы, оказание услуги.
Когда предметом обязательства
являются вещи, то они могут быть индивидуальными
Если единственным предметом обязательства являются деньги (уплата покупной цены, возвращение занятой суммы и пр.), имеет место денежное обязательство , исполнение которого и ответственность за неисполнение которого имеют значительные правовые особенности, связанные с такими явлениями как обесценение денег, обыкновения требовать платы за пользование деньгами (процентов).
Если предметом обязательства
была вещь делимая ,то и
обязательство признавалось делимым ; если
предмет был неделим , то и
обязательство считалось неделимым . Такое
различие проявлялось в существенных
особенностях исполнения таких обязательств,
где на стороне должника или/и кредитора
выступало двое или более лиц ( множественность
лиц в обязательстве ); именно при неделимости
обязательства должники (или кредиторы)
становились солидарными должни
Допускаемая правом
возможность замены предмета
обязательства при его исполнении, обозначается
понятиями альтернативные и фак
Альтернативным признается обязательство, в котором заранее устанавливается условие, что должник, как правило по своему выбору, может совершить одно из двух (или более) предоставлений: передать вещь либо уплатить деньги и т.п. Таким образом, в альтернативном обязательстве фигурируют два предмета , но исполнение его совершается предоставлением одного . И если один из предметов случайно гибнет, это не прекращает обязательства.
Факультативным признается
обязательство, заранее предусматривающее возм
Тогда, когда на
стороне должника действуют двое
или более лиц, возникает пассивная множественность
лиц в обязательстве; когда двое или
более лиц действуют на стороне кредитора,
возникает активная множественность
лиц в обязательстве. При любой множественности
могут иметь место долевые или солидарные о
Долевое обязательство - это такое, при котором - при пассивной множественности - каждый из содолжников принимает на себя обязанность исполнить обязательство в части, установленной законом или договором; а при активной множественности, каждый из сокредиторов приобретает право требовать исполнения обязательства в соответствующей части.
Солидарное есть такое обязательство, при котором - в случае пассивной множественности - любой из содолжников обязан исполнить все обязательство в целом (in solido), а каждый из сокредиторов вправе потребовать исполнения всего обязательства в целом. При этом у исполнившего содолжника возникает право обратного требования к другим должникам о выплате ему исполненного, за вычетом его пропорциональной части. Равным образом, при активной множественности в солидарном обязательстве кредитор, получивший предоставление в целом, обязан передать соответствующие части его сокредиторам.
После описания различных
видов обязательств, обыкновенно
следует изложение правил относительно
исполнения и ответственности за
неисполнение обязательств. Однако в
Институциях Гая и Юстиниана
этому предшествовал анализ норм,
определяющих действительность
Главное внимание при этом
уделялось обязательствам, установленным
посредством договоров. Очевидна необходимость
такого акцента: нормальный гражданский
оборот состоит из договоров, следовательно,
договор - важнейшее основание
Следовательно, имеются существенные основания для того, чтобы прежде всего рассмотреть основные представления о договорах.
2. Понятие договора
и правила о заключении
Источники не содержат
определения договора, как основной
категории обязательственного права.
Только последующая научная обработка
римского наследия привела к выработке
соответствующего понятия. Так, в конце
XIX в. приводились следующие
При всей академической корректности приведенного определения, оно довольно сложно для восприятия. Для лучшего понимания можно предложить упрощенную конструкцию: договор есть соглашение двух или более лиц, целью которого является установление, изменение или прекращение между ними обязательственной связи, то есть взаимных прав и обязанностей.
Изложенное показывает,
что договор считается заключен
· стороны пришли к согласию относительно всех его условий;
· при этом согласие достигнуто в полном соответствии с действительной волей сторон.
Определение момента заключения договора важно с практической стороны: пока договор не заключен, нельзя требовать его исполнения; когда он заключен, но не исполняется, возникает ответственность из-за неисполнения договора.
Определение указанного момента
связано с действиями сторон в процессе
обсуждения условий будущего договора.
В современных понятиях такое обсуждение
описывается как обмен офертой (предложением
заключить договор, содержащим все существенныеусловия предла
Однако при этом необходимо учитывать два ряда обстоятельств: во-первых, согласие должно относиться ко всему содержанию договора, а не только к отдельным его частям; во-вторых, согласие должно быть лишено пороков , делающих его юридически ничтожным .
Содержание договора - это совокупность всех его существенных условий. Эти условия могут быть установлены законом, могут вытекать из существа договора, могут быть установлены сторонами в зависимости от их конкретных интересов. Принцип таков: недостижение согласия по любому из предложенных условий означает отсутствие договора.