Правовое регулирование использования прав на результат интеллектуальной деятельности

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2012 в 11:29, курсовая работа

Описание работы

Целью исследования является комплексная характеристика интеллектуальной деятельности, определение конкретных проблем в данной области.
Исходя из указанной цели исследования, его основными задачами являются:
- изучить интеллектуальную деятельность и ее результаты;
- определение понятия и видов интеллектуальных прав;
- выявить право на результат интеллектуальной деятельности в системе интеллектуального права;
- исследование аспектов использования и распоряжения результатом интеллектуальной деятельности;
- рассмотрение вопросов защиты права на результат интеллектуальной деятельности.

Содержание

Введение……………………………………………………………………...……3
1. Понятие интеллектуальной деятельности и ее результаты………………….5
1.1 Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности………………………………………………………………..……..5
1.2 Результаты интеллектуальной деятельности………………………...…….11
2. Характеристика интеллектуальной деятельности…………………….…….16
2.1 Понятие и виды интеллектуальных прав…………………………………..16
2.2 Право на результат интеллектуальной деятельности ...………..…………23
3. Правовое регулирование использования прав на результат интеллектуальной деятельности……………………………………..…………27
3.1 Использование и распоряжение результатом интеллектуальной деятельности……………………………………………………………………..27
3.2 Правовая охрана интеллектуальной собственности в деятельности российских предприятий на внешнем рынки иностранных компаний………30
Заключение……………………………………………………………………….35
Библиографический список……………

Работа содержит 1 файл

интеллектуальная деят-ть в России и за рубежом.doc

— 172.00 Кб (Скачать)

     Такие единообразные правила международных  унификационных договоров после  их вступления в силу для государства - участника договора лишь сужают сферу  применения норм национального права, распространяясь, как правило, только на те области отношений, где последние чаще всего осложняются иностранным элементом и где поэтому возникают коллизии права разных государств. Воспроизведение таких единообразных норм в национальном законодательстве по большей части необязательно и осуществляется по усмотрению самих государств (по соображениям целесообразности или вследствие установленного порядка имплементации во внутригосударственное право норм международных договоров).

     Иначе обстоит дело с международными договорами (конвенциями, соглашениями и т.п.) об унификации права в сфере интеллектуальной собственности. Их главное назначение - обеспечить в государствах - участниках договора охрану принадлежащих иностранцам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации тогда, когда права на эти результаты или средства приобретены вне пределов данного государства, вне его юрисдикции. Решается эта задача в многочисленных действующих в этой области международных договорах одновременно двумя путями:

     а) предоставлением иностранным гражданам и юридическим лицам в государстве - участнике унификационного договора национального режима в том, что касается прав этих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

     б) наполнением этого правового режима в наиболее существенной части единообразным содержанием. Последнее достигается включением в международный договор унифицированных гражданско-правовых норм, устанавливающих определенные минимальные требования к содержанию и защите таких прав (своего рода "международные стандарты").

     Очевидно, что не вводить эти нормы в  том или ином виде в национальное законодательство и строить его  на отличных от них началах нельзя даже по чисто прагматическим соображениям, не говоря уже об обязательствах, вытекающих из международного договора.

     Во-вторых, в части четвертой ГК РФ российский законодатель впервые столкнулся с  необходимостью учитывать в национальном праве весьма значительный по объему нормативный материал международных  унификационных договоров, в которых Россия не участвует. В связи с возможным вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) ГК РФ должен был быть приведен в соответствие с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 г. (Соглашение ТРИПС) и с двумя договорами, созданными и принятыми под эгидой Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС), - Договором ВОИС по авторскому праву 1996 г. (ДАП) и Договором ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. (ДАФ).

     В-третьих, необходимость учитывать при создании части четвертой ГК РФ нормы международных договоров об унификации права в сфере интеллектуальной собственности касалась не просто большого числа таких договоров, а договоров, оказавшихся в сложном сочетании и соотношении друг с другом. Так, ДАП был заключен как "специальное соглашение" (ст. 1) по отношению к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (Бернской конвенции), а Соглашение ТРИПС было создано как своего рода "зонтичная" конвенция по отношению к Бернской конвенции и ряду других основных унификационных договоров, существующих в этой области Зуйкова Л. П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов.

     Наконец, в-четвертых, комплекс правовых норм, который  складывался с конца XIX в. в международных договорах об интеллектуальной собственности, сформировался как наслоение разновременных, не всегда удачно подогнанных друг к другу правил, собранных из разных правовых систем. В основу нового российского законодательства эти правила пришлось вписывать в начале XXI в. в условиях бурно развивающихся новых технологий, по-видимому, потребующих принципиальных, но еще не назревших изменений даже в отношении к самому понятию исключительных прав.

     Из  сказанного видны как необходимость, так и трудности достаточно полной и последовательной имплементации в ГК РФ правил международных конвенций о регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности. Принятый текст части четвертой Кодекса показывает, что эти трудности в основном удалось преодолеть. 

     1.2 Результаты интеллектуальной деятельности 

     В отличие от физического труда, итогом которого обычно служат вещи, интеллектуальной деятельностью является умственный (мыслительный, духовный, творческий) труд человека в области науки, техники, литературы, искусства и художественного конструирования (дизайна). Творческой является умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, завершающаяся созданием нового, творчески самостоятельного результата в области науки, техники, литературы или искусства.

     Под результатом интеллектуальной деятельности понимают "саму творческую мысль, а не материальный предмет", то есть объект идеальный, нематериальный. Современное право принципиально воздерживается от вмешательства во "внутреннюю жизнь" личности так же, как и от вторжения в сферу интимных отношений между людьми: "право имеет дело только с внешним миром, но не с душевным". Пока мысль не выражена, она для права просто не существует. Нельзя заставить человека мыслить, творить. Можно лишь создать такие условия, чтобы возникла возможность мышления, творчества. Без определенных условий такая возможность появиться не может. Но сам процесс творчества всегда остается за пределами действия правовых норм. Однако тогда, когда процесс творчества завершается производящим актом, независимо от того, какую объективную форму приобретает его результат, вступают в действие нормы гражданского права, обеспечивающие его общественное признание, устанавливающие правовой режим соответствующего объекта и охрану прав и законных интересов его творца. Результаты интеллектуальной деятельности могут становиться объектами правоотношений только тогда, когда они облекаются в какую-либо объективную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми.

     Результатом интеллектуальной деятельности является выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением науки, литературы, искусства, изобретением или промышленным образцом. Каждому из этих результатов присущи свои особые условия их охраноспособности и использования, а также осуществления и защиты прав их авторов. Однако все они обладают рядом общих признаков:

     Во-первых, результаты интеллектуальной деятельности в отличие от объектов вещных прав имеют идеальную природу. Произведения науки и техники - это определенные системы научных и технических понятий или категорий. Литературные и художественные произведения представляют собой систему литературных либо художественных образов. Разумеется, указанные категории и образы обозначаются (выражаются вовне) буквенными, цифровыми и иными знаками, символами, изобразительными или звуковыми средствами и зачастую существуют на определенных материальных носителях (бумаге, пленке, камне, холсте и т.п.). Однако от этого сами они не перестают быть идеальными объектами. Как всякие нематериальные объекты, не имеющие натуральной формы, результаты интеллектуальной деятельности не подвержены износу, амортизации. Они могут устаревать лишь морально.

     Во-вторых, право не может прямо воздействовать на мыслительные процессы, протекающие  в головном мозге человека. Процессы мыслительной деятельности остаются за пределами действия правовых норм. Тем не менее, не имея возможности непосредственно влиять на создание результатов интеллектуальной деятельности, право в состоянии позитивно воздействовать на этот процесс путем выработки правовых форм организации научно-технической и иной творческой деятельности и закрепления в дефинитивных нормах условий охраноспособности ее результатов.

     Идеальная природа результатов интеллектуальной деятельности отнюдь не свидетельствует о ее малозначительности или оторванности от производства необходимых людям вещей и иных ценностей человеческого общества. Ведь именно объективно выраженный результат интеллектуальной деятельности может участвовать в экономическом обороте, быть доступен правовому регулированию, представлять собой специфический товар - интеллектуальную собственность. Современная тенденция такова, что результаты интеллектуальной деятельности все более отчетливо приобретают черты товара - продукта интеллектуального труда, созданного для функционирования на рынке. Осуществляется это, прежде всего, за счет тиражирования материальных носителей интеллектуальных достижений, поскольку нетелесный результат творчества можно продать только вместе с его телесным носителем.

     Тем не менее, в юридической науке  нет единого мнения о том, что  следует понимать под термином "интеллектуальная собственность".

     Однако  наиболее известные и часто обсуждаемые  в последние годы в российской правовой доктрине теоретические построения, несомненно, связаны с теорией исключительных прав.

     Понимание исключительного характера авторских  прав состоит в том, что принадлежащие  создателю произведения авторские  права препятствуют другим лицам  использовать произведение, иными словами, обеспечивают их носителям правомочия на совершение различных действий с одновременным запрещением всем другим лицам совершать эти действия. При этом отмечается, что обладатель исключительного права во многих случаях может разрешить его использование третьим лицам, т.е. передать свое исключительное право либо целиком, либо частично.

     Итак, закрепление исключительных прав подразумевает, что никто не вправе без разрешения правообладателя использовать охраняемый такими правами объект.

     Лишь  создатели данных продуктов, их работодатели или иные указанные в законе лица вправе их использовать и распоряжаться ими с учетом их нематериальной природы. В условиях рыночной экономики исключительные права на результаты творчества можно и нужно отчуждать в товарно-денежной форме. При этом важно учитывать, что в силу идеального характера и оригинальности (либо неочевидности) данных результатов плата за приобретение прав на их использование должна определяться не общественно необходимыми затратами на их производство, а соотношением спроса и предложения.

     Исключительность  прав ассоциируется с монополией их владельца, можно сказать, что  исключительное право относится  к "легальным видам монополии". Однако, как известно, модель права  собственности предполагает осуществление  собственником триады правомочий: владения, пользования и распоряжения вещью. К нематериальным результатам, каковыми являются все продукты интеллектуального труда, неприменимо правомочие владения: нельзя физически обладать идеями и образами. Не может быть прямо применено к нематериальным объектам и вещное правомочие пользования. Научно-технические идеи и литературно-художественные образы могут одновременно находиться в пользовании бесчисленного круга субъектов. При этом данные объекты не будут потребляться в процессе пользования, амортизироваться в физическом смысле слова.

     Нередко подвергается резкой критике сам  термин «интеллектуальная собственность», появление которого объясняется  простым желанием втиснуть сравнительно новый институт в освященные традицией  схемы. Интеллектуальную собственность предлагается понимать как условное собирательное понятие, используемое для обозначения совокупности исключительных прав, а термин «собственность» рассматривать в данном случае только в специальном, переносном смысле, подчеркивающем полноту и исключительность прав создателей интеллектуальных благ. Причем некоторые сторонники теории исключительных прав предлагают вообще отказаться от использования термина «интеллектуальная собственность», поскольку, по их мнению, он неточен и способен ввести в заблуждение относительно юридической природы охраняемых исключительными правами объектов.

     Следует признать, что право интеллектуальной собственности не может рассматриваться  в качестве одной из разновидностей права вещной собственности, хотя объекты  интеллектуальной собственности (объективно выраженные результаты интеллектуальной деятельности) в большинстве случаев являются вещами, объектами права вещной собственности. Однако представляется, что нет необходимости ограничивать применение в законодательстве терминологии, ставшей привычной и получившей широкое распространение, даже если она кажется теоретически не совсем адекватной обозначаемому правовому явлению. 
 

     2. Характеристика интеллектуальной  собственности 

     2.1 Понятие и виды интеллектуальных  прав 

     Понятие "интеллектуальное право" выступает в качестве родового по отношению к ряду других прав.

     Интеллектуальные  права включают (ст. 1226 ГК РФ):

     - исключительное право;

     - личные неимущественные права;

     - иные права (право следования, право доступа и др.).

     Исключительное право относится к имущественным правам (ст. 1226 ГК РФ).

     Исключительное  право на результат интеллектуальной деятельности предполагает (п. 1 ст. 1229 ГК РФ):

     - право использования такого результата  по своему усмотрению любым,  не противоречащим закону, способом;

     - право распоряжения этим результатом,  в том числе на его передачу, отчуждение; право разрешать или  запрещать другим лицам использовать  результат интеллектуальной деятельности  и т.п. (ст. 1233 ГК РФ);

Информация о работе Правовое регулирование использования прав на результат интеллектуальной деятельности