Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2011 в 20:30, курсовая работа
Становление средневекового государства в Англии связано с многочисленными завоеваниями Британских островов. До V века они находились под Римским владычеством, после ухода Римлян острова подвергались нападению вооруженных отрядов германских племен, которые грабили местное население и возвращались на материк. Однако в конце V века эти племена стали осуществлять захват Британии и вытеснять на север (Шотландия) и запад (Уэльс) коренное население кельтов.
Введение………………………………………………………………………….3
1. Основные черты феодального права……………………………………….6
2. Развитие феодального права Англии при феодализме ………………….12
2.1 Становление общего права……………………………………………….12
2.2 Возникновение «права справедливости» ………………………………..23
3. Формирование суда присяжных ………………………………………….30
Заключение……………………………………………………………………36
Список использованных источников …………………………………….…38
Оглавление
Введение…………………………………………………………
1. Основные
черты феодального права…………………
2. Развитие феодального права Англии при феодализме ………………….12
2.1 Становление
общего права………………………………………………
2.2 Возникновение «права справедливости» ………………………………..23
3. Формирование
суда присяжных ………………………………………
Заключение……………………………………………………
Список
использованных источников …………………………………….…38
ВВЕДЕНИЕ
В эпоху пересмотра и переоценки современных ценностей, а так же структуры права и международных отношений, все больше и больше юристов и историков во всем мире обращаются к историческим процессам изменения и становления права прошлого, для нахождения способа и процесса более «безболезненного перехода» на новые отношения.
Например, падение Римской империи привело к крушению античных государственно – правовых порядков, и гибели цивилизации, которая являлась высшим достижением древнего мира. На смену приходит Эпоха Средневековья – это более чем тысячелетний период в истории общества, государства и права.
Средние века это период единоличной власти, характерная форма правления практически во всех государствах мира – монархия. Власть короля, царя считалась и осознавалось людьми как нечто естественное, воспринималась как власть, полученная от бога, от высших духовных сфер; Правовые нормы, издаваемые монархами, понимались как божественное право, поэтому они практически не оспаривались, и на них нельзя было покушаться. Король (Царь) обладал суверенитетом и не был подчинен суду.
Становление
средневекового государства в Англии
связано с многочисленными
К VI-VII веку на 5 Британских островах образуется 7 англосаксонских «варварских» государств. В начале XI века Английский престол был захвачен датчанами, которые правили вплоть до возвращения англосаксонской династии в лице Эдуарда Исповедника (1042г.).
В 1066 году Англия была завоевана герцогом Нормандии Вильгельмом который с благословения Папы Римского высадился на английский берег и в битве при Гастингсе разгромил войска Гарольда, захватив престол. С этого момента начинается совершенно новый этап в развитии английского государства.
Историки рассматривают развитие государственно-правовых институтов Англии в период средневековья исходя из 4 основных этапов, вот они:
Задачи курсовой работы:
проанализировать понятие, источники, особенности основных черт феодального права;
При написании курсовой работы были использованы следующие методы исследования: диалектический, формально-логический, (анализ и синтез, дедукция и индукция и др.), метод исторического анализа, сравнительно-правовой.
Работа
состоит из введения, трех глав, заключения
и списка использованных источников.
1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА.
ФЕОДАЛЬНОЕ
ПРАВО - исторический тип права, соответствующий
экономическим и социально-
Особое
влияние на формирование феодального
права оказало Римское право. В странах
Европы оно пережило второе рождение,
так называемую рецепцию Римского права.
Однако эта рецепция осуществлялась в
разных частях Европы не в одинаковой
степени и не одинаковыми путями. В частности,
в Италии уже в XI веке школой лангобардского
права в Павии было провозглашено, что
римское право есть lex generalis omnium и что оно
во всех случаях может являться источником
для восполнения местного права. Точно
также в Испании, римское право не потеряло
своего восполняющего значения. Во Франции
наглядным памятником живого действия
римского права является оригинальная
компиляция римских источников на провансальском
языке, относящаяся к половине XII века—т.
наз. lo codi; это есть практическое руководство
для провансальских судей, составленное
уже под влиянием глоссаторских учений,
но в то же время трактующее вопросы права
с известной свободой и самостоятельностью.
[18, с.541] Не чуждо было влияние римского
права и в Англии. В XII ст. здесь возникло
преподавание римского права, поставленное
глоссатором Ваккарием (Vacarius). В XIII веке
быстро растущее влияние римского права
вызвало сильную оппозицию, в особенности
со стороны местной знати; тем не менее,
преподавание его не прекращалось. Римское
право и здесь «оказало мощное влияние
на развитие юридических доктрин в критическую
эпоху XII и XIII веков, когда закладывалось
основание общего права (common law)». Учения
римского права отразились на известных
юридических трактатах Гленвилля (около
1190 г.) и Брактона («de legibus et consuetudinibus Angliae»,
около 1256 г.), имевших большое значение
в судах. Совершенно особый характер приобрела
рецепция римского права в Германии. Помимо
общих причин, вызывавших распространение
римского права везде, в Германии рецепции
его способствовало еще и то обстоятельство,
что т. н. Священная Римская Империя считалась
продолжением прежней Римской Империи,
а императоры первой непосредственными
преемниками императоров последней. Вследствие
этого Юстиниановский свод, юристы того
времени, склонны были считать как бы отечественным
кодексом, а, с другой стороны, законы императоров
Священной Римской Империи прибавляли
к Юстиниановскому кодексу, как его непосредственное
продолжение.
2. РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ПРАВА ПРИ ФЕОДАЛИЗМЕ.
Строго говоря, сфера применения английского права ограничивается Англией и Уэльсом. Оно не является ни правом Соединенного Королевства, ни правом Великобритании, так как Северная Ирландия, Шотландия, острова Ла-Манша и остров Мэн не подчиняются английскому праву. Поэтому от термина «британское право» нужно отказаться. Следует видеть различие между узкой концепцией английского права, рассматриваемого как свод юридически обязательных норм, и универсальностью этого права, понимаемого как модель для значительной части человечества. Английское право действительно занимает доминирующее место в семье общего права. И не только в самой Англии, где исторически сложилось общее право, но и во многих других странах английское право продолжает быть моделью, от которой, конечно, можно отклоняться в ряде вопросов, но которая в целом принимается во внимание и почитается.
2.1. СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПРАВА.
Становление общего права в Англии связано с эпохой Вильгельма Завоевателя (норманнское завоевание 1066г.) который претендовал на господство в Англии на основании наследственных титулов, а не на основании «права сильного». Он заявил о сохранении действия англосаксонского права (законы англосаксонской эпохи, английские юристы и судьи применяют в ряде случаев и в наши дни). Однако нормандское завоевание – серьезнейшее событие в истории английского права, так как оно принесло в Англию вместе с иностранной оккупацией сильную централизованную власть, богатую опытом административного управления, испытанного в герцогстве Нормандия. С нормандским завоеванием общинно-племенная эпоха кончилась: в Англии установился феодализм. [21, с.161]
Нормандские
сеньоры, последовавшие за Вильгельмом
в Англию, очутились в побежденной
стране, которой они не знали, а
нравы и население которой презирали.
Они почувствовали необходимость сгруппироваться
вокруг своего господина, чтобы защитить
свои завоевания и свою собственность.
Завоеватель сумел избежать опасности,
которую представляли для него слишком
мощные вассалы: при распределении земель,
которые он раздавал своим соратникам,
он не создал ни одного крупного феода,
и поэтому ни один «барон» не мог соперничать
с ним. В 1290 году был принят закон «Quia emptores»,
по которому только король мог жаловать
земли, что еще раз подтвердило прямую
зависимость феодалов от короля. Дух организации
и дисциплины выразился в создании в 1086
году «Книги страшного суда», в которую
было занесено 15 тысяч поместий (manors) и
200 тысяч дворов, существовавших тогда
в Англии. Дух военной организованности
и дисциплины, характерный, в отличие от
Европейского континента, для английского
феодализма, отразился и на развитии общего
права. [2, c.349] Что же это такое – общее право,
называвшееся comune ley на нормандском жаргоне,
который с царства Эдуарда I (1272 – 1307 гг.)
до XVII века был разговорным языком для
юристов Англии. Тогда как письменностью,
как и в остальной Европе, была латынь.
Comune ley, или общее право, в противовес местным
обычаям – это право, общее для всей Англии.
В 1066 году оно еще не существовало. Собрание
свободных людей, называемое Судом графства
(County Court), и его подразделение Суд сотни
(Hundred Court) осуществляли в тот период правосудие
на основе местных обычаев в условиях
строжайшего формализма и, используя способы
доказательств, которые вряд ли можно
назвать рациональными. После завоевания
суды графств и суды сотен были постепенно
заменены феодальной юрисдикцией нового
типа (суды баронов, мэнорские суды и т.п.),
которые судили также на основе обычного
права сугубо локального характера. В
сфере действия церковной юрисдикции,
созданной после завоевания, применялось
каноническое право, общее для всего христианства.
Общее право – право английское и общее
для всей Англии – было создано исключительно
королевскими судами, называвшимися обычно
Вестминстерскими – по месту, где они
заседали, начиная с XIII века. Единое английское
"общее право" (common Law) стало образовываться,
когда королевские суды получили преобладание
над судами графств, сотен и феодалов.
Королевские суды в своей деятельности
руководствовались обычаями, судебной
практикой (предыдущими решениями судов)
и указаниями, содержавшимися в королевских
"указах", которые ничего общего не
имели с законодательными актами. Такой
"указ" выдавался за плату лицам,
обращавшимся за судебной защитой. "Указ"
(Wirt) был обращен к шерифу — представителю
королевской власти в графстве и содержал
распоряжение принудить правонарушителя
или ответчика удовлетворить претензию
или, в случае его отказа, принудить его
явиться в королевский суд и дать объяснения
по поводу своих действий. Впоследствии
"указы" были направлены на обеспечение
явки в суд. Хотя каждый "указ" выдавался
по отдельному конкретному делу, но он
составлялся по определенному образцу
в зависимости от обстоятельств дела.
Так, истец, желавший вернуть собственное
имущество, получал "указ о праве"
(wirt of right), а для взыскания долга получал
"указ о долге" (wirt of debt).
Генрих
II установил, что даже феодальные суды
не могут рассматривать земельные споры
без наличия такого "указа". К началу
XIII в. "указы" были настолько многочисленны,
что появился сборник "Реестр указов",
явившийся как бы справочником по общему
праву и дополнявшийся новыми "указами"
канцлера. Начиная с XV в. канцлеры уже больше
не составляли "указа" по каждому
делу; он писался самим истцом, который
обращался к канцлеру только за приложением
королевской печати Королевские "указы"
сыграли большую роль в образовании английского
общего права, на основании его источником
были решения королевских судов. "Общее
право" — это решения и приговоры королевских
судов, закрепленные в судебных протоколах.
Протоколы каждого суда назывались "свитки
тяжеб". Основным принципом "общего
права" было то, что решение вышестоящего
суда, записанное в "свитке тяжеб",
являлось обязательным при рассмотрении
аналогичного дела этим же судом или нижестоящим
судом. Этот принцип получил название
судебного прецедента. Но при этом для
высших судов допускалась и свобода судейского
усмотрения, что давало возможность некоторого
развития "общего права". [14] Королевские
суды в Англии не имели универсальной
компетенции. Король осуществлял только
«высший суд». Он вмешивался в споры в
исключительных случаях: если существовала
угроза миру в королевстве или если обстоятельства
дела были таковы, что его нельзя было
разрешить в обычном порядке. Суд, где
король решал дела с помощью своих приближенных
(Curia regis), – это, по существу, суд особо
знатных людей и особо крупных дел, а не
обычный суд, доступный каждому. В рамках
Курии в XIII веке сложились автономные
образования, в том числе наделенные судебной
компетенцией комиссии с постоянным местопребыванием
в Вестминстере. Компетенция этих судов
была ограничена, они должны были считаться
с сеньорами, которые хотели быть хозяевами
у себя дома и вовсе не выражали готовности
подчиняться судебным вердиктам. Вмешательство
королевской власти в дела сеньоров и
их подданных казалось сеньорам невозможным
и противоречащим естественному порядку
вещей, подобно тому, как в наше время собственники
считают меры государственного вмешательства
или национализацию противоречащими священному,
по их мнению, праву собственности. Королевские
суды, наконец, не могли даже осуществлять
правосудие в качестве апелляционной
инстанции по всем спорам, возникающим
в королевстве. Вмешательство этих судов
ограничивалось главным образом тремя
категориями дел: 1) делами, затрагивающими
королевские финансы, 2) делами, касающимися
земельной собственности и недвижимости,
3) тяжкими уголовными преступлениями,
затрагивающими мир в королевстве. В судебных
органах (Суде казначейства, Суде общегражданских
исков и Суде королевской скамьи) сначала
рассматривались только определенные
дела из указанных трех категорий, но вскоре
это разделение компетенции отпало и каждый
из трех королевских судов Вестминстера,
мог рассматривать все дела, подпадающие
под королевскую юрисдикцию. Все остальные
дела, кроме упомянутых трех категорий,
по-прежнему разрешались вне королевской
юрисдикции Судом графства или Судом сотни,
феодальными и церковными судами, а позднее
в соответствующих случаях и различными
коммерческими судами, которым право отправлять
правосудие было предоставлено в связи
с проведением различных ярмарок и торгов
и которые применяли международное торговое
право – Lex rnercatoria, или Ley merchant. «Общее право»
регулировало вопросы, связанные с феодальной
собственностью. Выделялось два вида свободных
держаний владений: непосредственно от
короля — баронии, которые предоставлялись
«головным держателям», и свободные рыцарские
владения от «головных держателей». И
те и другие в равной мере были вассалами
короля. [15] Английскому средневековому
вещному праву известно деление имущества
на движимое и недвижимое, но более распространенным
и традиционным было деление вещей на
реальную собственность и персональную
собственность. Первая защищалась реальными
исками (в случае успеха которых утраченная
вещь возвращалась владельцу). К реальной
собственности относилась родовая недвижимость,
а также такие права на землю, которые
носили характер держания. Персональная
собственность защищалась персональными
исками. К ней относились все прочие вещи.
Земля занимала особое место в английском
средневековом праве. Земельные права
определялись двумя главными позициями:
держание и владение. С точки зрения правомочий
собственника выделялись следующие держания:
держание, которым можно владеть и распоряжаться,
лишь при отсутствии наследников оно возвращалось
сеньору; условные держания; «заповедные»
держания — держания, которыми нельзя
было распоряжаться и которые переходили
по наследству обычно старшему сыну (принцип
майората). Владение могло быть свободным
(фригольд) — владение землей, полученной
на условиях несения рыцарской службы
или по праву личной службы, а также землевладение
свободного крестьянина; несвободным
(копигольд) — владение землей на условиях
исполнения личных и поземельных повинностей
крестьянина в пользу лорда. Понятие объема
владельческих прав включало права лиц,
которые участвуют в отношениях владения,
пользования, распоряжения и контроля
над собственностью, а также давало представление
о наборе технических средств для передачи
собственности.