Контрольная работа по римскому праву

Автор: M*********@yandex.ru, 25 Ноября 2011 в 16:43, контрольная работа

Описание работы

В данной контролной работе раскрыти вопросы по римскому праву, 11 вопросов и две задачи. Ответы полные. развернутые.
В древности лица, не принадлежавшие к числу граждан, считались чужаками («не гражданами») и были ограниченно правоспособными. С развитием хозяйственными жизни и торговли, по мере втягивания чужаков в торгово-денежные и другие отношения с римскими гражданами ограничения правоспособности снимались.

Работа содержит 1 файл

Римское право.doc

— 134.50 Кб (Скачать)

     Факты, в результате которых одно лицо делается наследником другого, называются условиями  наследования. Они суть следующие: смерть наследодателя, призвание наследника, приобретение им наследства.

     Временем  призвания к наследованию считался, как правило, момент смерти наследодателя. Призывались к наследованию те лица, которые юридически были способны стать  наследниками. Из этого перечня исключались: лица, не зачатые к моменту смерти наследодателя; прегрины и римляне, утратившие гражданское состояние; дети государственных преступников; вероотступники и еретики; вдовы, нарушившие траурный год; наконец, юридические лица (кроме фиска, церкви, благотворительных учреждений и общин).

     Призвание к наследованию по завещанию.

     Завещанием (testamentum) называется такое одностороннее  распоряжение на случай смерти, которое  содержит назначение наследника. Условиями  для совершения завещания являются следующие: способность завещателя к совершению данного акта; соблюдение установленной законом формы завещания; надлежащее назначение наследника в завещании.

     Способностью  к совершению завещания не обладали: перегрины; подвластные дети (за исключением возможности распорядиться военным и квази-военным пекулием); еретики и вероотступники; малолетние, душевнобольные и расточители; рабы; глухонемые и вообще те лица, которые в силу физических недостатков не способны выразить свою волю в предписанной законом форме. До II в. женщины лишены были права совершать завещания; в последующем они приобрели это право с некоторыми ограничениями, а именно, могли совершать завещания с согласия опекуна.

      Соблюдение  формальностей служило доказательством  вполне определившейся воли лица, совершающего важный акт по распоряжению своим имуществом. Кроме того, это обеспечивало прочные доказательства факта совершения завещания в случае спора. В юстиниановский период было известно два вида завещаний в зависимости от предписываемых законом формальностей: частные и публичные завещания.

      Частными  считались такие завещания, которые  совершались без участия органов  государственной власти.

      Публичные завещания были двух видов: завещание  посредством составления протокола  суда или муниципального магистрата и - завещание в форме передачи императору на хранение письменного распоряжения на случай смерти.

      Назначение  наследника имел решающее значение, так  как при недействительности назначения уничтожалось само завещание. При назначении наследника должна была отражаться действительная воля завещателя. Поэтому ничтожными признавались завещания, совершенные под влиянием заблуждения, обмана или принуждения.

      Завещатель  мог назначить одного или несколько  наследников. В последнем случае раздел имущества производился различно, в зависимости от того, указаны в завещании доли или нет и если доли не были указаны, то наследство делилось поровну.

      Если  после умершего не окажется наследников  по завещанию, то в его имуществе  открывается наследование по закону. В соответствии с законами XII таблиц признавалось три класса наследников по закону. Первый включал лиц, к моменту смерти находившихся во власти наследодателя (sui heredes); если таковых не оказывалось, то призывался второй класс - ближайшие по степени агнаты (братья, сестры, мать умершего - agnati proximi); при отсутствии таковых, вступал в наследование третий класс - родичи (gentiles). Между классами не существовало преемства: если был налицо наследник высшего класса, но почему-либо не вступал в наследство, следующий по порядку класс не призывался и наследство становилось выморочным.

      В этот древний порядок наследования по закону были внесены изменения  преторским эдиктом. Во-первых, было установлено  преемство между классами наследников: в случае непринятия наследства ближайшим классом, оно открывалось следующему. Во-вторых, претор придал юридическое значение при наследовании наряду с агнатским также и когнатскому родству, а также брачной связи.

      5. Каким условиям  должна удовлетворять  вещь, чтобы быть квалифицированной как плод?

      Вещь - это отдельный предмет материальной действительности, обладающий относительной  независимостью и устойчивостью существования. Поскольку право регулирует оборот вещей, то есть совершение с ними самых различных сделок, а также закрепление прав на вещи за отдельными субъектами, то именно эти обстоятельства должны быть отражены в таком определении вещи, которое носит юридический характер.

      Учитывая  сказанное, можно следующим образом  определить, что значит вещь как  объект права: это отдельный предмет материальной действительности, который обладает относительной устойчивостью существования, имеет пространственные границы и в отношении которого возможны юридические действия.

      Современные классификации вещей по их юридическим признакам базируются на представлениях римского права. Однако не все из этих представлений были востребованы современной наукой и практикой, некоторые из них утратили свое значение еще до рецепции римского права.

     Плодом  вещи являются доход, прирост и преимущества, которые дает эта вещь. Плодом права являются доход и преимущества, получаемые в результате использования этого права. Плодом вещи и права являются также доходы и преимущества, которые эта вещь или право обеспечивают посредством правоотношений. Таким образом для того, чтобы вещь могла квалифицироваться как плод, она должна приносить доход, прирост и давать какие-либо преимущества.

     6. Чем отличается  титульное владение  от беститульного?  Приведите примеры.

      Владение (possessio) – это прежде всего фактическое и телесное обладание вещью.

      Владение  определяется по corpus – телесной связи  с вещью и animus possidendi – намерению  владеть вещью. Например, безумный или  малолетний не могут владеть (и фактически, и юридически) до тех пор, пока они  не обретут самосознание и не смогут выразить свою волю, при этом малолетний может начать владеть самостоятельно и без одобрения опекуна, но юридическим такое владение станет только после достижения им совершеннолетия, то есть правоспособности. Таким образом, юридическое владение дополняет фактическое. С другой стороны, отсутствие желания фактического владения вещью влечет утрату права владения (например, если хозяин вещи не противится захвату ее посторонним лицом, то он утрачивает право владения, поскольку налицо перемена в animus possidendi). Владеть можно или лично, или «на чужое имя» – например, все, что приобретает подвластный, находится во владении его владыки, подвластный, так сказать, «обеспечивает своей службой чужое владение»). Держание, хранение, поклажа и тому подобное не являются, вообще говоря, владением.

      Различается титульное и беститульное (натуральное) владение. В первом случае для владения, как правило, имеется юридическое  основание (iusta causa), например, владение как приданым, владение в качестве наследника, по давности (usucapio) и т.д. Примером беститульного (или натурального) владения является владение кредитора вещью, данной в реальный залог.

      Приобрести  владение можно, или захватив вещь (occupatio), или получить ее от предыдущего владельца (traditio). Передача может быть произведена символически (traditio symbolica – например, передача ключей от склада как уступка владения), длинной рукой (traditio longa manu – когда бывший владелец сознательно покидает вещь, позволяя конкретному лицу завладеть ею) или короткой рукой (traditio brevi manu – в случае, когда владелец уступает право владения вещью тому, кто уже фактически владеет ею, например, как арендатор, который в результате этого процесса traditio становится владельцем).

      7. Опишите кратко способы оригинального и производного приобретения права собственности.

      Способы приобретения права собственности - это те юридические факты, на основании  которых лицо приобретало законное право владеть, пользоваться и распоряжаться  вещью.

      Способы приобретения права собственности делятся на две группы:

  1. Оригинальные;
  2. Производные.

      К оригинальным относятся такие способы, при которых право собственности приобретателя не основано на праве другого лица, предыдущего собственника. Производными являются такие способы, при которых право собственности у лица возникает благодаря воле предшествующего собственника, следовательно, вытекает из его права, является результатом правопреемства.

      К оригинальным способам относят: приобретение плодов вещи, приобретение никому не принадлежащих (бесхозяйных) вещей, приобретение права в результате соединения, смешения, ссыпки; приобретение права в результате переработки (спецификации) и возникновение собственности истечением срока приобретательной давности.

      Приобретение  плодов. Плоды до отделения являются частью вещи и не имеют юридически самостоятельного значения. С момента отделения (separatio) плоды становятся самостоятельными вещами и, как правило, их собственником становится собственник плодоприносящей вещи. Исключениями из обычного порядка служили случаи приобретения плодов такими владельцами, которые не были собственниками.

      С момента отделения собственником  плодов становились: эмфитевт (носитель права пользования и распоряжения чужим земельным участком); добросовестный владелец. С момента потребления (захвата - perseptio) собственником плодов становился узуфруктуарий (носитель личного сервитута), а также - арендатор, но - только с согласия собственника.

      Приобретение  бесхозяйных вещей. Бесхозяйная вещь (res nullis) - это такая вещь, которая никому не принадлежит, или собственник которой неизвестен; право собственности на нее может возникнуть, если она не изъята из оборота. При этом право собственности создавалось односторонним завладением (occupatio) на основании принципа: «Вещь, прежде никому не принадлежавшая, предоставляется по естественному праву в собственность лицу, раньше всех ее захватившему».

      К бесхозяйным вещам примыкают  клад и находка, имеющие, однако, иные правовые режимы.

      Приобретение  права в результате соединения, смешения, ссыпки.           Смешение (confusio) - это слияние жидких или растворимых веществ либо сплавление металлов. Если таковое производится по соглашению собственников, то эти же соглашением должен быть определен режим отношений по поводу возникшей вещи. Если же это произошло помимо воли собственников, то возможны такие юридические последствия: если разъединение осуществимо, то собственники смешанного сохраняют право собственности на свои составляющие и вправе требовать раздела образованной смешением вещи; если разделение невозможно, то возникает режим сособственности на возникшую вещь и заинтересованные должны установить правовой режим новой вещи.

      Ссыпка (conmixtio) - это смешение твердых, как  правило сыпучих, вещей (зерно, песок  и пр.). Как и в предшествующем случае, ссыпка по согласию собственников должна сопровождаться соглашением о правовом режиме возникшей в результате вещи. Если ссыпка произошла не на основании согласия, то: при возможности разъединения фракций, их собственники сохраняют свое право и могут требовать раздела новой вещи; при невозможности разъединения, возникает право требовать выдачи из общей массы первоначального количества вещества.

      Соединение  движимых вещей, если разделение возможно, сохраняет право собственности; если разъединение невозможно, то применяется принцип соотношения главной вещи и принадлежности: та вещь, которая признается главной приносит ее собственнику право собственности и на принадлежность. Однако ясных критериев для подразделения соединяемых вещей на главную и принадлежность выработано не было, источники содержат только описание возможных казусов для иллюстрации проблемы в целом.

      Переработка (specificatio). Спецификация - это такая переработка движимой вещи, в результате которой появляется новая вещь, то есть такая, которая способна удовлетворить иную потребность, чем вещь подвергнутая переработке (например, зерно перемалывается в муку, из маслин изготовляется масло, из шерсти - сукно). Ясно, что если новая вещь изготовлена собственником материала (или по его поручению), то у него возникает право собственности на новую вещь.

      Неопределенность  может возникнуть тогда, когда новая  вещь изготовлена из чужого материала  и без поручения собственника. При этом возможны два пути решения  коллизии интересов собственника материала и изготовителя новой вещи (спецификанта): установление приоритета собственности либо - приоритета труда. Долгое время в этом деле существовала контроверза: приверженцы школы сабиньянцев признавали приоритет собственности, следовательно, полагали, что собственником новой вещи должен быть признан собственник материала; приверженцы школы прокульянцев полагали, что право собственности на новую вещь возникает у спецификанта.

Информация о работе Контрольная работа по римскому праву