Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 22:02, дипломная работа
Целью работы является исследование системы видов гражданско-правовых договоров, определение признаков (критериев) для выделения отдельных их видов, возможности построения единой системы видов договоров.
Задачами работы является установление научных (доктринальных) и практических предпосылок для классификации договоров, изучение истории классификации договоров в цивилистике, определение отдельных оснований для классификации в зависимости от понимания договора как сделки либо как правоотношения.
Введение 3
Глава 1. Доктринальные предпосылки классификации гражданско-правовых договоров 6
1.1. Становление и развитие учения о классификации гражданско-правовых договоров 6
1.2. Основания классификации договоров 9
Глава 2. Классификация договоров 13
2.1 Классификация договоров как сделок 13
Односторонне- и двусторонне обязывающие (взаимные) договоры 14
Возмездные и безвозмездные договоры 20
Реальные и консенсуальные договоры 23
Меновые и рисковые договоры 26
Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц 28
2.2 Классификация договоров как правоотношений 30
Публичный договор 30
Договор присоединения 36
Договоры имущественные и личные 40
Имущественные и организационные договоры. 41
Типичные и смешанные договоры 42
Заключение 44
Список использованной литературы 46
Приложение А 49
Во-первых, признание договора как вида сделки настолько очевидно, что никем в науке (насколько нам известно) не оспаривается. Более того, договор обычно и определяется через свой ближайший род – сделку, с указанием на присущие ему видовые особенности. Даже содержащееся в ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации10 определение договора как соглашения ничуть не колеблет сути подхода, согласно которому явление договора охватывается большим по объему понятием сделки. Суть правовой природы договоров (в том числе – их классификации) – это во многом суть правовой природы сделок.
Во-вторых, понимание договора как правоотношения во многом служит более полному пониманию договора как юридического факта. Понятие договора применяется к правоотношениям, возникшим в результате заключения договора (сделки), поскольку именно в них существуют и реализуются субъективные права и обязанности сторон договора. Когда, например, речь идет о договорных связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполнение и т.п., имеются в виду договорные обязательства. На данные правоотношения распространяются поэтому общие положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК РФ).
Наиболее значимой
для классификации гражданско-
1. распределение обязанностей между сторонам,
2. наличие встречного удовлетворения,
3. момент возникновения договор,
Использование указанных оснований позволяет выделить соответственно три пары договоров:
1. односторонние и двусторонние,
2. возмездные и безвозмездные, а также
3. реальные и консенсуальные.
Двусторонними признаются договоры, в которых каждая из сторон имеет и права, и обязанности, а односторонними - договоры, в которых у одной из сторон есть только права, а у другой - только обязанности.
К возмездным относят договоры, которые предполагают получение каждой из сторон от ее контрагента определенной компенсации, ради которой заключается договор. Безвозмездными являются договоры, не предполагающие такой компенсации.
Консенсуальными считают договоры, вступающие в силу с момента достижения сторонами согласия, а реальными - договоры, которые признаются заключенными с момента, когда на основе соглашения осуществлена передача стороной контрагенту определенного имущества1.
Специфика предмета гражданско-правового регулирования предопределила то, что большинство охватываемых этой отраслью договоров является двусторонними, возмездными и консенсуальными.
Из числа выделенных в ГК типов договоров к односторонним относятся главным образом договоры поручения, дарения, займа, к безвозмездным - договоры безвозмездного пользования и дарения, к реальным - договоры займа, доверительного управления имуществом, хранения, перевозки грузов.
Приведенное деление не всегда достаточно устойчиво и однозначно. Так, в виде исключения одни и те же по названию договоры могут при определенных условиях оказаться в разных группах. Это означает, что под единым наименованием выступают неодинаковые договоры. Так, хранение, заем и поручение могут быть в зависимости от достигнутого сторонами соглашения как возмездным, так и безвозмездным договором, а дарение, финансирование под уступку требований, безвозмездное пользование, хранение - как реальным, так и консенсуальным договором. Точно так же поручение - в принципе односторонний и безвозмездный договор - может в случае, указанном в ст. 975 ГК, оказаться двусторонним, а иногда и возмездным. Тогда, доверитель обязан не только возместить поверенному издержки и обеспечить поверенного средствами, но также выплатить в предусмотренном договором порядке и размере, вознаграждение.
Приведенная дихотомия основывается на правовых последствиях, а точнее, на структуре того обязательства, которое возникает из соответствующего договора. Односторонне обязывающим является договор, порождающий гражданско-правовое отношение, в котором права лежат на одной стороне, а обязанности – на другой. Такими, в частности, являются договор дарения и некоторые иные безвозмездные договоры. Традиционно в качестве односторонне обязывающего приводят также договор займа, поскольку «займодавец наделяется по этому договору правом требовать возврата долга и не несет каких-либо обязанностей перед заемщиком. Последний, наоборот, не приобретает никаких прав по договору и несет только обязанность по возврату долга»11.
Двусторонне обязывающим
является договор, лежащий в основании
возникновения гражданского правоотношения,
в котором права и обязанности
принадлежат взаимно обеим
Обязательства контрагентов в двусторонне обязывающем договоре взаимны. С этим связана прежде всего единая судьба соответствующих обязательств. Деление договоров на односторонние и двусторонние определенным образом связано со ст. 328 ГК РФ, посвященной встречному исполнению.
Действующий Гражданский кодекс заменил признак «взаимности» «встречностью». Этот последний признак является более удачным, ибо совпадение во времени исполнения обеими сторонами на практике вообще встречается крайне редко. Едва ли не единственными являются случаи оплаты товаров, работ и услуг в магазине. Смысл «встречности», как справедливо подчеркивает состоит в том, что имеется в виду такое исполнение, которое должно производиться одной из сторон лишь после того, когда другая сторона исполнила свое обязательство. Таким образом, действующий Гражданский кодекс, заменив признак «взаимности» «встречностью», сохранил в своей основе содержание соответствующего понятия.
Условия действия ст. 328 ГК РФ выделены в ее п. 1. – в нем признается встречным исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной.
Указанный общий принцип детализируется четырьмя нормами ст. 328 ГК: а) при непредоставлении обязанным контрагентом обусловленного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, которые очевидно свидетельствуют о том, что исполнение не будет предоставлено в установленный срок, стороне дается право приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения, потребовав возмещения убытков (п. 2); б) при частичном неисполнении (исполнении не в полном объеме) сторона, обязанная предоставить встречное удовлетворение, может приостановить исполнение либо отказаться от исполнения только в части, которая соответствует тому, что не было предоставлено (п. 2); в) последствия, указанные в п. 2, наступают также при условии, если самое нарушение еще не произошло, но налицо обстоятельства, которые, очевидно, свидетельствуют о том, что исполнение не будет предоставлено в установленный срок (п. 2); г) если встречное исполнение все же было произведено, то сторона, которая поступила подобным образом (исполнила обязательство, несмотря на допущенное контрагентом нарушение), сохраняет право требовать встречного исполнения (п. 3).
Приведенные нормы ст. 328 действуют, если законом или договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 328 ГК РФ). Типичный случай применения ст. 328 ГК РФ содержится в п. 1 ст. 719 ГК РФ, которая предоставила подрядчику право при определенных условиях не приступать к работе, а начатую работу приостановить. В примерный перечень оснований для этого оказались включенными: непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи; при этом особо выделено то обстоятельство, что все такие действия должны служить препятствием подрядчику для исполнения договора. Вслед за ст. 328 ГК РФ в п. 1 ст. 719 ГК РФ содержится указание на то, что не приступать к работе или, приступив, приостановить ее подрядчик вправе даже и тогда, когда возникли обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что предусмотренные в договоре действия заказчик не сможет осуществить. Особенность рассматриваемой ситуации состоит в том, что при ней неисполнение обязательства одной из сторон само по себе создает невозможность исполнения для ее контрагента. Однако ст. 328 ГК РФ имеет и более широкое применение. Это, в частности, подтверждают и другие имеющиеся в разных главах отсылки к указанной статье.
Примером может служить ст. 569 ГК РФ. Она предусматривает на случай когда в соответствии с договором сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, применение ст. 328 ГК РФ. Последнее означает, естественно, право любой стороны при условии, если контрагент в устанавливаемый договором срок не передает обусловленный договором товар, в свою очередь, задержать исполнение обязанности по встречной передаче товаров или даже расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
Пункт 2 ст. 487 ГК РФ рассматривает как встречное исполнение и соответственно предполагает при его ненадлежащем характере наступление указанных в ст. 328 ГК РФ последствий того, что нарушена обязанность покупателя осуществить предварительную оплату, если такая обязанность (оплатить товары полностью или частично до передачи продавцом товара) предусмотрена договором. Аналогичные последствия влечет за собой ситуация, при которой реализующий товары в кредит продавец в действительности не передал их (п. 2 ст. 488 ГК РФ).
Специальные случаи реализации принципов, закрепленных в ст. 328 ГК РФ, содержатся и в статьях об отдельных видах подряда и подрядоподоб-ных договоров. Так, применительно к договорам подряда на выполнение проектных и изыскательских работ выделена необходимость передачи заказчиком задания на проектирование, а также иных исходных данных (п. 1 ст. 759 ГК РФ). Договором на выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ на заказчика возлагается предоставление необходимой информации, а если это предусмотрено договором, то также согласование с подрядчиком технико-экономических параметров или тематики работ (п. 2 ст. 774 ГК РФ). Статья 328 ГК РФ допускает определенные отступления от содержащихся в ней норм в законе или договоре. Такие отступления могут выразиться, в частности, в расширении круга возможных последствий нарушения предусмотренных в ней обязательств. Например, п. 4 ст. 488 ГК («Оплата товара, переданного в кредит») помимо отсылки к ст. 328 ГК содержит дополнительное указание на право продавца потребовать от неаккуратного покупателя возврата неоплаченных товаров, а также (если иное не предусмотрено ГК или договором) выплаты процентов за просроченную оплату в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ (ст. 395 ГК). Начальным моментом исчисления соответствующих процентов служит день, когда товар должен был быть поставлен, а когда на этот счет есть указание в договоре - день передачи товара продавцом. Завершается начисление процентов в день фактической оплаты. Наконец, соответствующий товар (если иное не предусмотрено договором) признается на все время до его оплаты находящимся в залоге.
В равной мере специальными мерами могут быть сужены последствия применения соответствующей статьи. Речь идет, в частности, о санкциях, связанных с несвоевременной оплатой товара, который продан с рассрочкой платежа. Особый случай встречного исполнения предусмотрен в п. 2 ст. 489 ГК РФ. Имеется в виду ситуация, которая может возникнуть при оплате товара в рассрочку. Соответствующая диспозитивная норма предоставляет продавцу право на случай, если покупатель не произвел в установленный срок очередного платежа за товар, который был не только продан, но и передан покупателю, отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара. При этом, однако, указанная статья содержит существенное ограничение: соответствующее право принадлежит продавцу только при условии, если сумма платежей, которые должен был произвести покупатель, превышает половину цены товаров. Совершенно очевидно, что указанная норма призвана осуществлять защиту интересов покупателя как слабой стороны в договоре.
Следует обратить внимание на то, что ст. 328 ГК РФ определенным образом конкурирует со ст. 451 ГК РФ. Последняя предусматривает, в частности, общие основания изменения и расторжения договора. Статья 328 ГК РФ, на наш взгляд, является специальной нормой по отношению к ст. 451 ГК РФ. Это выразилось, в частности, в том, что для применения ст. 328 ГК РФ в охваченных ею ситуациях нет необходимости ссылаться на то, что соответствующие нарушения были «существенными». Вместе с тем ст. 451 ГК РФ имеет более широкую область применения, поскольку «существенные нарушения договора второй стороной» могут иметь место и со стороны кредитора. Имеются в виду случаи нарушения кредиторской обязанности. О некоторых из них идет речь в ст. 406 ГК РФ. Имеется в виду, что п. 2 указанной статьи ГК предусматривает санкции в пользу должника на случай отказа кредитора от принятия исполнения или несовершения кредитором действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами, договором либо обычаями делового оборота, до совершения которых должник не мог исполнить свое обязательство. Имеется в виду требовать возмещения убытков, а по денежному обязательству не платить проценты, если неисполнение обязанности представляет собой «его существенное нарушение», не только в дву-, но и в одностороннем договоре. Это дает основание требовать устранения последствий, указанных в ст. 451 ГК (помимо возмещения убытков, также расторжения или изменения договора).
Характер перемещения материальных благ, происходящего в рамках обязательств является одним из критериев для классификации договоров. Разграничение возмездных и безвозмездных договоров носит легальный характер. Статья 423 ГК РФ проводит различие между обоими видами договоров в зависимости от того, должна ли получить сторона плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей (возмездный договор), либо она не вправе претендовать на это (безвозмездный договор). Законом презюмируется возмездный характер договоров (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Иное, (безвозмездность договора) должно быть предусмотрено законом, другими правовыми актами, содержанием или существом договора.