Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Марта 2013 в 16:40, курсовая работа
Цель исследования: раскрыть понятие и значение договора в гражданском праве.
Задачи исследования:
назвать понятие договора;
раскрыть значение договора;
рассмотреть толкование договора.
Введение
1 Понятие и содержание договора
1.1 Понятие гражданско-правового договора
1.2 Содержание и форма договора
2 Значение и толкование договора
2.1 Значение договора
2.2 Толкование договора
Заключение
Глоссарий
Список использованных источников
Введение
Договор выступает важнейшим средством индивидуального правового регу-лирования имущественных и неимущественных отношений. Он ведет к установлению юридической связи между участниками.
Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в принципе, может быть удовлетворен лишь через удовлетворение интереса другой стороны. Именно договор, основанный на взаимной заинтересованности сторон, способен обеспечить такую организован-ность, порядок и стабильность в экономическом обороте, которых невозможно добиться с помощью самых жестких административно-правовых средств.
Договор — это наиболее оперативное и гибкое средство связи между произ-водством и потреблением. В силу этого именно договорно-правовая форма способна обеспечить необходимый баланс между спросом и предложением, насытить рынок теми товарами, в которых нуждается потребитель.
Договор позволяет участникам экономического оборота отчуждать излишние или ненужные им материальные ценности, получая взамен их соответствующий денежный эквивалент или необходимые им материальные блага в натуральной форме.
Проблемы, связанные с классификацией договоров относятся к числу давних проблем цивилистики. Наличие у всех договоров общих признаков — совпадения воли и волеизъявления, правомерность действия, действия принципа допустимости и свободы договора — не исключает возможность их классификации. Классифика-ция договоров позволяет решать ряд важных задач. Выявление общих типичных черт договоров и различий между ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора, обеспечивает его соответствие содержанию регулируемой деятель-ности, создает возможность на научной основе систематизировать законодательство о договорах, повышать согласованность нормативных актов. В соответствии с раз-личными основаниями классификации договоры можно подразделять на различные виды.
В основе такого деления могут лежать самые различные категории, избирае-мые в зависимости от преследуемых целей. Деление договоров на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на прак-тике к такому договору, который в наибольшей мере соответствует их потребнос-тям.
Объект исследования: договор.
Предмет исследования: гражданско-правовой договор.
Цель исследования: раскрыть понятие и значение договора в гражданском праве.
Задачи исследования:
Теоретико-методологическая основа исследования: научные исследования ученых-правоведов Брагинского М.И., Витрянского В.В., Егорова Н.Д, Елисеева И.В., Звекова В.П., Кабалкина А.Ю., Сергеева А.П., Толстова Ю.К. и др.
Методы исследования: изучение специальной и научной; сопоставление различных точек зрения ученых-правоведов.
Практическая значимость исследования: тенденция повышения роли договора, характерная для всего современного гражданского права, которая стала проявляться в последние годы во все возрастающем объеме в современной России.
1 Понятие и содержание договора
1.1 Понятие гражданско-правового договора
Гражданско-правовой договор
является многопонятийной гражданско-
• как основание возникновения правоотношения (договор-сделка);
• как само правоотношение, возникшее из этого основания;
• как форма существования правоотношения (договор-документ).
Рассмотрим понятие договор в аспекте юридического факта, лежащего в осно-ве обязательственного правоотношения. Гражданский кодекс РФ дает следующее определение этого понятия: «Договором признается соглашение двух или несколь-ких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав или обязанностей» (п. 1 ст. 420 ГК РФ).
Брагинский М.И. считает, что данное определение полностью соответствует нормам о двух- или многосторонних сделках ст. 153 и 154. Так как договор является двух- или многосторонней сделкой, «ибо всякая гражданско-правовая сделка либо устанавливает, либо изменяет, либо прекращает гражданские права и обязанности» (ст.420 ГК РФ). И, вследствие этого к договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные гл. 9 ГК РФ (п. 2 ст. 420).
Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают соот-ветствующие имущественные правоотношения, и как любые сделки — представ-ляют собой волевые акт, обладающий специфическими особенностями:2
• единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю (п. 3 ст. 154 ГК РФ);
• свобода договора (ст. 421 ГК РФ).
Свобода договора возведена в ранг принципов гражданского законодательст-
ва (ст. 1 ГК РФ). Важно отметить, что ГК РФ не только провозглашает принцип сво-боды договора, но и закрепляет, и раскрывает его в конкретных нормах о договорах. Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому законодатель закрепляет ряд норм, обеспечивающих свободу договора.
Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского права свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор. Пункт 1 ст. 421 ГК РФ устанавливает: «Граждане и юридические лица свободны в заключении дого-вора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством». В настоящее время случаи, когда обя-занность заключить договор установлена законом, не так многочисленны. Как пра-вило, это имеет место тогда, когда заключение такого рода договоров соответствует интересам как всего общества в целом, так и лица, обязанного заключить такой договор. Например, в соответствии с п. 1 ст. 343 ГК РФ залогодатель или зало-годержатель в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или договором, застраховать за счет залогодателя заложенное имущество.
Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при заключении договора. Так, в приведенном примере, когда залогодатель или залого-держатель в силу закона обязан заключить договор страхования заложенного иму-щества, за ним сохраняется свобода выбора страховщика, с которым будет заключен договор страхования.
В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников гражданского оборота в выборе вида договора. В соответствии с пп. 2, 3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Так, суд применил правила о договорах хранения и правила о договорах имущественного найма к договору, по которому один гражданин оставил другому на хранение пианино, разрешив им пользоваться в качестве платы за хранение.
В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон при определении условий договора. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ условия дого-вора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соот-ветствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), сторо-ны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Так, п. 2 ст. 616 ГК РФ устанав-ливает, что арендатор обязан производить за свой счет текущий ремонт, если иное не установлено законом или договором. Если для отдельных видов аренды законом не установлено иное, то стороны при заключении договора аренды могут прийти к соглашению о том, что текущий ремонт будет производить за свой счет арендода- тель, а не арендатор, как это предусмотрено п. 2 ст. 616 ГК РФ.
При всей свободе договора последний должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (импе-ративным нормам), действующим в момент его заключения. Существование импе-ративных норм обусловлено необходимостью защиты публичных интересов или интересов экономически слабой стороны договора. Так, в целях защиты интересов потребителей п. 2 ст. 426 ГК РФ устанавливает, что цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заклю-чении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, воз-никшие из ранее заключенных договоров (п. 2 ст. 422 ГК РФ).
Иными словами, к договорам применяется такое общее правило, как «закон обратной силы не имеет»3, что, несомненно, придает устойчивость гражданскому обороту. Участники договора могут быть уверены в том, что последующие измене-ния в законодательстве не могут изменить условий заключенных ими договоров. Вместе с тем потребности дальнейшего развития гражданского оборота могут натолкнуться на такие препятствия, которые заложены в условиях заключенных договоров. В целях преодоления этих препятствий в п. 2 ст. 422 ГК РФ предус-мотрена возможность изменения условий уже заключенных договоров путем введе-ния обязательных для участников договора правил, действующих с обратной силой. При этом следует обратить внимание на то, что вновь введенные правила только в том случае обязательны для участников ранее заключенных договоров, если обратная сила им придана законом. Иные правовые акты не могут действовать с обратной силой в отношении заключенных договоров.
Вместе с тем в законодательстве и науке права термину «договор» придается значение не только юридического факта: «Нередко он применяется для наименова-ния самого правоотношения, возникшего в результате соглашения, а также пример-ных форм, используемых при заключении различных договоров, иных документов, из которых явствует достигнутое сторонами соглашение».4
Категория договора широко используется в сферах общественной жизни: в экономике, социальной, культурной сфере, политике и т.д.
По мнению Кабалкина А. при переходе к рыночной экономике гражданско-правовой договор становится основной правовой формой имущественных и отно-шений между всеми участниками гражданского оборота.
Было бы значительным шагом вперед, если бы договор стал основанием и некоторых личных неимущественных правоотношений (например, в области авторс-кого права).
Общие положения о договоре сосредоточены в завершающем подразделе общей части обязательственного права ГК РФ.
Следует отметить, что легального определения договора в Гражданском Кодексе 1964 года не было, и, соответственно, новый действующий ГК РФ ввел такое понятие впервые. Также подраздел 2 кодекса введен впервые. Введение новых норм обусловлено тем, что договор является в нынешних условиях рыночной эко-номики основным юридическим фактом, из которого возникают обязательственные правоотношения.
Однако не всякое соглашение само по себе составляет договор, — таковым признается лишь соглашение, вытекающее из намерения участников породить те или иные гражданско-правовые последствия. Поэтому можно сделать вывод о том, что всякий договор может быть признан соглашением, но не всякое соглашение может быть признано договором.
Договоры, в зависимости от соотношения прав и обязанностей участников обязательства, можно разделить на два вида: двусторонние и многосторонние, отли-чающиеся не числом участников, поскольку в двустороннем договоре могут участ-вовать не два, а несколько лиц, и тем не менее договор остается двусторонним. При-мером данного вида договоров может служить договор купли-продажи, в котором одна сторона — продавец, обязана передать имущество, а другая сторона — покупа-тель — принять это имущество. Этот вид характеризует, прежде всего встречная направленность и противоположность, которая отсутствует в многосторонних дого-ворах. Примером многостороннего договора является договор о совместной дея-тельности, о создании простого товарищества. Данные договоры встречаются до-вольно редко, преобладающее положение в гражданском праве занимают двусто-ронние договоры.
Под термином «договор» понимают также гражданское правоотношение, воз-никшее из договора, и документ, в котором изложено содержание договора, заклю-ченного в письменной форме.
Таким образом, можно сказать, что термин «договор» расшифровывается ком-плексно — и как соглашение, и как документ, фиксирующий это соглашение, и как возникающее обязательство. Поэтому следует определить, в каком именно из при-веденных значений употребляется термин «договор» в той или иной норме ГК РФ.
1.2 Содержание и форма договора
Содержание договора. Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание договора.
Егоров Н.Д. разделяет эти условия на три группы по своему юридическому значению:5 существенные; обычные; случайные.
• Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необхо-димо согласовать все его существенные условия. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из его существенных условий. Поэтому важно четко определить, какие условия для данного договора являются сущест-венными. Круг существенных условий зависит от особенностей конкретного дого-вора. Так, цена земельного участка, здания, квартиры или другого недвижимого имущества является существенным условием договора купли-продажи недвижи-мости (п. 1 ст. 555 ГК РФ), хотя для обычного договора купли-продажи цена про-даваемого товара существенным условием не считается (п. 1 ст. 485 ГК). Является ли данное условие договора к числу существенных, законодательство устанавливает следующие ориентиры: