Автор: Пользователь скрыл имя, 13 Октября 2011 в 21:33, курсовая работа
Цель работы заключалась в:
Изучении понятия и значении гражданско-правового договора;
Анализе видов договоров в гражданском праве;
Определении содержания договора;
Выработка выводов по вопросам изучения гражданско-правового договора.
Во-вторых,
свобода договора состоит в свободе
определения характера
Более
того, стороны свободны в заключении
смешанных договоров, содержащих элементы
различных известных
Наконец, в-третьих, свобода договора проявляется в свободе определения его условий (содержания) (п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 421 ГК РФ). Стороны договора по своей воле определяют его содержание и формируют его конкретные условия, если только содержание какого-либо условия императивно не определено законом или иными правовыми актами. Так, условие о цене приобретаемого товара согласуется самими контрагентами и лишь в отдельных случаях определяется по установленным государством тарифам, ставкам и т. п. (например, когда дело касается продукции «естественных монополий»).
В
развитом рыночном хозяйстве свобода
договоров не может иметь абсолютного
характера и неизбежно
В ряде случаев ограничения договорной свободы вызваны развитием самого рынка, который не сможет нормально функционировать при их отсутствии. Так, ограничиваются возможности монопольных производителей товаров или услуг, которые не вправе навязывать своим контрагентам условия договоров, используя свое выгодное положение и невозможность потребителей обратиться к другим производителям, т. е. нарушая принцип конкуренции. Таким же незаконным будет и навязывание контрагентам условий договоров на основе заключенных соглашений о разделе тех или иных товарных рынков или иных форм недобросовестной конкуренции. В тщательной защите нуждаются граждане-потребители, выступающие в качестве заведомо более слабой стороны в их взаимоотношениях с профессиональными предпринимателями. Так, в договорах, где кредитором является гражданин как потребитель товаров, работ или услуг, стороны лишены права своим соглашением ограничивать установленный законом размер ответственности должника-услугодателя (п. 2 ст. 400 ГК РФ).
Таким
образом, в этой сфере действует и общий
принцип запрета злоупотребления правом
(п. 1 ст. 10 ГК РФ), в том числе свободой договоров.
Применение данного принципа оправданно,
например, в ситуациях, когда банк в качестве
стороны кредитного договора навязывает
своему клиенту-ссудополучателю несоразмерно
большую неустойку за просрочку в возврате
кредита (например, 5% от суммы кредита
за каждый день просрочки, что составляет
1825% годовых) и затем требует ее принудительного
взыскания, ссылаясь на свободу договора.
ГЛАВА
2. ВИДЫ ДОГОВОРОВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
2.1.
Общие классификации
гражданско-правовых
договоров
Гражданско-правовые договоры классифицируются как соглашения (сделки) и как договорные обязательства. В первом случае можно говорить об особенностях юридической природы реальных и консенсуальных, возмездных и безвозмездных, каузальных и абстрактных, а также фидуциарных договоров. Возмездные договоры (сделки) могут быть также подразделены на меновые и рисковые (алеаторные), к которым, в частности, относятся сделки по проведению игр и пари (ст. 1062,1063 ГК РФ).
Во втором случае проводится тщательная систематизация (типизация) соответствующих обязательств по типам, видам и подвидам. При этом традиционно, по существу со времен римского частного права, по направленности на определенный результат выделяются такие типы договоров (договорных обязательств), как договоры, направленные на передачу имущества в собственность (или в иное вещное право) либо в пользование, на производство работ или на оказание услуг, которые затем подразделяются на отдельные виды и подвиды по различным юридическим критериям (например, по объему передаваемых контрагенту имущественных прав и др.). Данное деление договоров как обязательств составляет их основную, «базовую» классификацию, отраженную в законе.
Так, в системе второй части ГК РФ, посвященной отдельным видам обязательств, четко просматривается традиционная четырехчленная типизация договорных обязательств на договоры по отчуждению имущества (гл. 30–33 ГК РФ), по передаче его в пользование (гл. 34–36 ГК РФ), по производству работ (гл. 37–38 ГК РФ) и по оказанию услуг (гл. 39–53 ГК РФ). На этой основе затем выделено 26 отдельных видов договоров, 6 из которых, в свою очередь, разделены на подвиды (число которых достигает 30).
Она дополняется классификацией договорных обязательств по иным основаниям. С этой точки зрения, прежде всего, выделяются договоры односторонние и двусторонние. В одностороннем договоре у одной из сторон имеются только права, тогда как у другой – исключительно обязанности. Примером такого договора является договор займа, в котором у заимодавца есть только право, а у заемщика – только обязанность (п. 1 ст. 807 ГК РФ). В отличие от этого в двустороннем договоре у каждой из сторон есть и права и обязанности (например, у продавца и покупателя в договоре купли-продажи). Односторонний договор есть не что иное, как простое (одностороннее) обязательство, участник которого является либо кредитором, либо должником, тогда как в сложном двустороннем обязательстве каждый из участников одновременно выступает в роли и кредитора и должника.
Кроме того, выделяются договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), которым противопоставляются все остальные договоры как «договоры в пользу контрагента» (кредитора), а также дополнительные, или акцессорные, договоры, обеспечивающие исполнение «основных» договоров (например, договор о залоге или о поручительстве). Как и в предыдущих случаях, речь здесь, по сути, идет о соответствующих разновидностях договорных обязательств.
По
субъектному составу
Все эти классификации и их юридическое значение подробнее рассмотрены ранее. Вместе с тем договоры подвергаются и иной, свойственной только им классификации.
Из
принципа свободы договора вытекает
возможность заключения договоров
как предусмотренных, так и не
предусмотренных
Таким
образом, к ним применяются нормы о наиболее
сходном с конкретным договором виде или
типе договоров (в чем, между прочим, проявляется
практическое значение типизации договорных
обязательств) и общие положения обязательственного
(договорного) права, т. е. правило об аналогии
закона, а при невозможности этого – аналогия
права. Этим непоименованные (нетипичные)
договоры отличаются от смешанных договоров,
которые представляют собой определенный
«набор» известных договорных обязательств,
что в соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ влечет
применение к ним в соответствующих частях
конкретных правил об этих поименованных
договорах и тем самым исключает всякую
аналогию.
2.2.
Организационные
и имущественные
договоры
Гражданско-правовые договоры подразделяются на имущественные и организационные. К имущественным относятся все договоры, непосредственно оформляющие акты товарообмена их участников и направленные на передачу или получение имущества (материальных и иных благ). Организационные договоры направлены не на товарообмен, а на его организацию, т. е. на установление взаимосвязей участников будущего товарообмена. Таков, например, предварительный договор, в силу которого его стороны обязуются заключить в будущем основной (имущественный) договор на условиях, установленных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК РФ). Типичной разновидностью данного договора является традиционно известный русскому праву договор запродажи, по которому стороны обязываются в определенный ими срок заключить договор купли-продажи (например, в отношении вещи, которой пока нет у продавца или в отношении которой он не имеет права собственности либо оно обременено правами иных лиц).
Предварительный договор содержит условия, во-первых, относящиеся к его содержанию и, во-вторых, относящиеся к содержанию основного договора. Из числа первых следует прежде всего назвать срок, в течение которого стороны обязуются заключить основной договор (при его отсутствии в соответствии с правилом абз. 2 п. 4 ст. 429 ГК РФ применяется годичный срок). Кроме того, предварительный договор необходимо должным образом оформить (как правило, письменно) под страхом его ничтожности. Ко второй группе относятся условие о предмете и другие существенные условия основного договора, отсутствие которых превращает предварительный договор в юридически необязательное соглашение о намерениях.
Предварительный
договор отличается от договора, совершенного
под условием (условной сделки), поскольку
порождает безусловную
По
своей юридической природе к
предварительным договорам
К
числу организационных
Таким
образом, имущественные договоры в литературе
предложено разделять на обязательственные
и вещные. К последним относят договоры,
в силу которых передача вещи контрагенту
и возникновение у него вещного права
происходит «на стадии возникновения
договора, а не его исполнения», например
при дарении вещи. Получается, что такие
договоры (сделки) об отчуждении вещей
не порождают договорных обязательств.
В действительности речь идет о ситуациях,
когда момент заключения договора (сделки)
совпадает с моментом исполнения договорного
обязательства, состоящего исключительно
в передаче вещи (порождающей в силу п.
1 ст. 223 ГК РФ возникновение права собственности
на вещь у приобретателя), что характерно
для некоторых реальных сделок (например,
в розничной купле-продаже). Но «вещные
элементы» таких правоотношений исчерпываются
переходом права собственности (абз. 1
п. 2 ст. 218 ГК РФ), а «близкая» к виндикационному
иску возможность истребования индивидуально-определенной
вещи (ст. 398 ГК РФ) характерна для «обязательственных»,
а не «вещных договоров». В связи с этим
выделение последних представляется необоснованным.