Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 02:13, доклад
”Сущность права состоит в его природности по отношению к бытию человека. Право существует сознании человека, оно неотделено от него. Оно воплощается в понимании человеком ценности его жизни, собственного единства с жизнью. Наличие права присутствует в достоинстве человека, в его физической и моральной неприкосновенности. “
Право предлагает не
только юридические нормы, содержащиеся
в законодательстве и других источниках,
но и наличные (субъективные) права
физических и юридических лиц, их
правомочия. В первом случае речь идет
о праве в объективном смысле
(объективном праве), во втором-о
праве в субъективном смысле (субъективном
праве). Эти термины приняты в
юридической науке. Сложившиеся
в жизни и осознанные людьми правила
поведения в форме юридических
норм объективируются в
Различие объективного
и субъективного права имеет
познавательное и практическое значение.
Выявляется, с одной стороны, относительная
независимость объективного права
от человека, т. к. люди прямо или
косвенно участвуют в правотворчестве,
с другой стороны, относительная
зависимость субъективного
В зависимости от
характера
В этом случае утверждение
субъективного права с помощью
индивидуальных государственных актов
часто идет впереди формирования
общих правовых норм. Судьи решают
дела путем вынесения по ним конкретно
индивидуальных актов признания
прав (обязанностей), а тем самым-правотношений
персонального характера. На этой основе
создается единообразная
Если государство
законодательствует активно и основным
источником права являются нормативноправовые
акты органов власти и управления,
в незначительной степени признается
или совсем не признается (пусть
формально) в качестве источника
права правовой прецедент, то объективное
право как бы предшествует субъективному.
Устанавливаются общие правовые
нормы,в соответствии с ними, на их
основе возникают правоотношения,т.
е. требования правовой нормы индивидуализируются,
конкретизируются, применительно к
фактической ситуации в форме
субъективных прав и юридических
обязанностей сторон. И в этом случае
только кажется,что правоотношения
целиком зависят от законодателя,
а не от системы факторов и в
конечном счете от экономической
основы общества. Общие нормы законов
остаются на бумаге(право не действует),
если они не воплощаются в наличные
права(обязанности) субъектов права.
Следовательно, вне субъективного
нет реализации общих норм законодателя.
Терминологические
споры относительно понятия “источник
права” не всегда схоластические. Одни
ученые называют нормативные правовые
акты, обычаи, прецеденты формами права,
другие-источниками. Но разные определения
одних и тех же явлений только
подчеркивает многообразие проявления
их сущности. Поэтому можно использовать
как то. Так и другое понятие, уяснив
предварительно содержание каждого.
“Об источниках права
говорят прежде всего в смысле
факторов, питающих появление и действие
права. Таковыми выступают правотворческая
деятельность государства, воля господствующего
класса (всего народа) и в конечном
счете,как уже отмечалось выше, материальные
условия жизни. Об источниках права
пишут также в плане познания
и называют соответственно: исторические
памятники права, данные археологии, действующие
правовые акты, юридическую практику,
договоры, судебные речи, труды юристов
и др. Однако есть и более узкий смысл понятия
“источник права’’, указывающий на то,
чем практика руководствуется в решении
юридических дел. В континентальных государствах
это в основном нормативные акты. Договор
как источник права имеет относительно
небольшое распространение, обычай почти
не имеет места, а прецедент континентальной
правовой системой отвергается. ”
По существу речь
идет о внешней форме права, означающей
выражение государственной воли
вовне. Форма права в идеале характеризуется
рядом особенностей. Она призвана,
во первых, выразить нормативно закрепляемую
волю граждан и в конечном счете
должна быть обусловлена существующим
социально-экономическим
Подводя черту под
всем выше сказанным, можно сделать
следующие выводы :
Под источником позитивного(исходящего
от государства) следует понимать форму
выражения государственной
Источник внепозитивного
(надпозитивного) права видят в
объективной идее(разуме), в“ природе
вещей”, в проявлениях божественной
воли и т. д.
Разновидностями источников
позитивного права являются правовой
обычай, т. е. правило поведения, которое
сложилось исторически в силу
постоянной повторяемости и признано
государством в качестве обязательного;
правовой прецедент-решение по конкретному
делу, которому государство придает
форму общеобязательного в
Противоречия, по мнению
авторов,которые волю государственных
органов считают юридическим
источником, заключается в том,что
эта воля не создает общественных
отношений, а формулирует, отображает
их в той или иной степени достоверно.
Поэтому более логично, по мнению
юриста-теоретика В. В. Копейчикова,
источником права считать то,что
порождает их, а не создает или
формулирует, т. к. право может быть
закреплено и вне официальной
формы-законодательства. С другой стороны,
понятие формы права раскрывает
то, как право, правовые нормы устанавливаются
и отображаются вовне. С этой точки зрения
установление права-это способы(виды)
юридического нормоустановления(
Важность разделения
форм установления и отображения
права заключается еще и в
том, что все акты нормотворчества
в широком смысле содержат и отображают
нормы права. Например, акты признания
судебного прецедента или санкционирования
обычая не содержат юридических норм,
они всего лишь их силой юридической
обязательности.
Поэтому эти акты
не порождают права, а только признают
его-юридизуют. Для субъекта, который
использует и реализует юридизованное
право, все иные источники не имеют
значения. Потому что только официально
изданный юридический документ является
источником его прав и обязанностей
при определенных условиях, опятьтаки
официально установленных.
2. Классификация
форм (источников) права.
Все источники права
могут быть классифицированы на две
группы: нормативноправовые акты (законы,
указы, постановления, инструкции, договоры)
и иные источники ненормативного
характера (правовые обычаи, судебные
прецеденты и решения). В данном случае
нормативность выступает
Обычно в теории
называют четыре вида источников права:
Нормативный (нормативно-правовой)
акт.
Судебный (правовой)
прецедент.
Санкционированный
(правовой) обычай.
Договор (договор
с нормативно-правовым содержанием
Нормативный акт-доминирующий
источник права во всех правовых системах
права. Обычно под нормативными правовыми
актами понимают акты, устанавливающие
нормы права, вводящие их в действие,
изменяющие или отменяющие правила
общего характера. Этим они отличаются
от актов применения права и от
остальных индивидуальных актов, расчитанных
на однократное действие, привязанных
к определенным субъектам, к конкретным
обстоятельствам места и
Нормативно-правовой
акт характеризуется такими признаками:
утверждается или
санкционируется
имеет внешнюю форму
в виде определенного письменного
документа;
включает новые
нормы права или изменяет, отменяет
уже действующие;
принимается в соответствии
с определенной процедурой;
имеет юридическую
силу, которая отображает соотношение
с иными правовыми актами, место
и роль в системе законодательства
и правового регулирования;
придает воле народа
официальный характер.
От нормативно-правовых
актов следует отличать официальные
юридические документы, которые
не содержат норм права и не вносят
непосредственно изменения в
законодательство. Например, акты утверждения
положений, правил, статутов или акты,
которые складываются из деклараций,
отзывов, призывов.
Более конкретную характеристику
данному источнику права автор
даст в следующей главе курсовой
работы, а в данный момент целесообразней
перейти к характеристике иных источников(форм)
права.
Правовой прецедент-это
такая форма права, когда конкретному
решению суда или административного
органа придается нормативный
В зависимости от
того, кто принимает это решение,
правовой прецедент подразделяется
на судебный и административный. Правовой
прецедент иногда называют правом,
которое создано судом.
Обязательным для
судов является не все решение
или приговор, а только “сердцевина’’
дела, суть правовой позиции судьи,
на основе которой выносится решение.
Это, как называют специалисты по
англосаксонской правовой системе,
’’ratio desidendi”. Из прецедента могут
постепенно складываться и нормы
законов.
В недавнем прошлом
в советской правовой науке прецедент
как источник права оценивался только
отрицательно, однако в последнее
время тон критических
В настоящий момент
как в странах СНГ,так и в
России правовой прецедент официально
не признается как форма права,хотя
в отдельных Постановлениях Пленума
Верховного Суда России по конкретным
делам, которые являются общеобязательными
для всех судов, можно найти не
только разъяснения действующего законодательства,
но и новые нормы или часть
нормы права. Официально считается,
что суд не имеет права создавать
новые нормы права, заниматься правотворчеством,
а только разъяснять, толковать нормы
закона и практику его применения.
Наиболее древней
формой права является правовой обычай,
т. е. правило, которое вошло в
привычку народа и соблюдение которого
обеспечивается государственным принуждением.
Правовой обычай признается источником
права тогда, когда он закрепляет
уже давно сложившиеся