Наследование по завещанию

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 17:00, курсовая работа

Описание работы

Отличие наследования по завещанию от наследования по закону состоит в том, что наследование по закону является общим порядком наследования. Наследование по закону имеет место не в силу того, что завещатель выразил волю на завещание своего имущества какому-либо лицу, а в силу того, что оно гарантировано законом.
Цель составления завещания заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (в том числе государству).

Содержание

Введение
Завещание. Его содержание и сроки принятия наследства.
Принципы наследования.
Заключение
Глоссарий
Список использованных источников

Работа содержит 1 файл

Приложение А - Шаблон на курсовую работу.doc

— 276.50 Кб (Скачать)

Принцип свободы завещания  может быть ограничен лишь в одном  случае, прямо предусмотренном законом. Наследование в числе прочих своих  функций выполняет и социально- обеспечительную. Правда, развитие законодательства о наследовании и в советский, и в постсоветский периоды характеризуется тем, что эта функция постепенно идет на убыль. Тем не менее ее нельзя полностью сбрасывать со счетов. Действие указанной функции выражается, помимо прочего, в том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель, несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в наследстве. Таких наследников еще со времен римского права принято именовать необходимыми наследниками. К ним, как правило, относятся наследники, которым наследодатель при жизни обязан был выплачивать алименты. Закрепление за ними обязательной доли означает по существу, что получение указанными лицами алиментов продолжается и после смерти наследодателя.

При наличии таких  наследников принцип свободы  завещания терпит известные ограничения  благодаря тому, что начинает действовать  другой принцип наследственного  права – принцип обеспечения  прав и интересов необходимых  наследников. Наследодатель не может ни прямо, ни косвенно лишить в завещании необходимых наследников причитающейся им обязательной доли, которая за ними закрепляется. Доля эта составляет определенную часть законной доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону, если бы его права в завещании не были ущемлены. Круг таких наследников сокращается, да и размер той доли, которая за ними бронируется, уменьшается. Принцип свободы завещания заметно потеснил принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников, что в условиях обнищания широких слоев населения и массовой безработицы едва ли правильно. Следующий принцип – это принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг наследников по закону. Если наследодатель не оставил завещания, или оно признано недействительным, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону. В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону.

Этим во многом объясняется  и установление очередности призвания  наследников по закону к наследованию: вначале призываются наиболее близкие наследодателю наследники – переживший супруг, дети, родители – и лишь при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, наследники более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей. Конечно, при таком подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник, с которым наследодатель имел неприязненные отношения и которому он не стал бы оставлять наследство, но это скорее исключение из общего правила. Закрепляя ту или иную юридическую конструкцию, законодатель должен ориентироваться на типичные ситуации, а не на исключения из правил, хотя при этом и возможны издержки. К тому же наследодатель может обезопаситься от призвания к наследованию нежелательных для него наследников, составив завещание. Но если он этого не сделал (например, внезапная смерть или гибель в результате несчастного случая) и такой наследник будет все же призван к наследованию, то здесь уж ничего поделать нельзя. Это издержки, на которые приходится идти ради закрепления в законе юридической конструкции, в целом вполне оправданной и разумной. Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о приращении наследственных долей. Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Это правило опять-таки установлено исходя из предположения, что именно так долей отпавшего наследника распорядился бы сам наследодатель.

Принципы дозволительной направленности и диспозитивности  действуют в наследственном праве  не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в  случае призвания их к наследованию предоставляется свобода выбора. Они могут принять наследство, но могут и отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять наследство, то считается, что они от него отказались. Мотивы отказа от наследства могут быть самыми различными: как альтруистическими (дети отказываются от наследства после смерти отца, чтобы все наследство перешло к матери), так и основанными на трезвом расчете (наследство обременено долгами, и наследники считают, что нет смысла его принимать). Но при этом воля наследников должна формироваться и выражаться совершенно свободно, без какого бы то ни было давления извне. Если этого нет (например, на наследника оказывается физическое, психическое или иное давление, чтобы он отказался от наследства), то ни о какой свободе выбора 12наследника говорить не приходится.

Волеизъявление наследника, поскольку оно не было свободным, независимо от того, направлено ли оно  на принятие или на отказ от принятия наследства, может быть признано недействительным по основаниям признания сделок недействительными. Завершающие принципы наследственного права носят охранительный характер, причем один из них является более общим по отношению к другому. Речь пойдет о принципе охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств. Что касается первого принципа, то он по существу является сквозным и пронизывает все отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны основ правопорядка и нравственности. Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания, истолкованием содержания завещания в соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства.

Не менее важное значение придается и охране интересов  наследников, в том числе в отношениях, где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в качестве обязанных лиц. В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и т.д. Наконец, второй охранительный принцип в наследственном праве, будучи производным от первого охранительного принципа, в известной мере имеет и самостоятельное значение. Он воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т.д. От наследования в том смысле, в каком его характеристика была дана, следует отличать наследственное право как систему правовых норм, регулирующих отношения по наследованию. Подавляющую часть норм, из которых состоит наследственное право, составляют гражданско- правовые по своей юридической природе нормы. В то же время среди норм наследственного права встречаются и нормы иной отраслевой принадлежности, в том числе нормы процессуального права. К тому же юридическая природа норм далеко не всегда определяется их местом в системе нормативных актов. Так, нормы, определяющие порядок и форму совершения завещаний, могут быть отнесены к нормам как материального, так и процессуального права. Отметим также, что применение норм наследственного права зачастую имеет место задолго до того, как открывается наследство. Гражданин может отправиться к нотариусу для составления завещания задолго до того, как придет его смертный час. К тому же он в любой момент может это завещание изменить, а то и вовсе отменить, составив новое завещание либо не составляя никакого другого.

Во всех этих случаях  до открытия наследства может быть еще очень далеко, но нормы наследственного права уже приведены в движение. Действие законодательства о наследовании распространяется не только на отношения, возникающие в момент открытия наследства, но и на отношения, которые им предшествуют, а также на отношения, в ходе которых происходит оформление и осуществление наследственных прав, обеспечивается их защита. Когда гражданин оформляет завещание в нотариальной конторе, он подпадает под действие законодательства о наследовании, хотя наследственные правоотношения могут возникнуть еще очень не скоро, а сам завещатель его субъектом во всяком случае не будет.

С другой стороны, когда  наследник, принявший наследство, уплачивает пошлину за выдачу свидетельства  о праве на наследство или налог, которым облагается наследство, он также находится в сфере действия законодательства о наследовании. Словом, круг отношений, на которые распространяется законодательство о наследовании, весьма широк, а это неизбежно сказывается на определении указанного понятия. Законодательство о наследовании можно определить как систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, т.е. отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Законодательство о наследовании носит комплексный характер. В этом законодательстве наиболее высок удельный вес норм гражданского права. Нельзя, однако, сбрасывать со счетов и наличие в нем норм иной отраслевой принадлежности. Таковы нормы земельного, финансового, процессуального и ряда других отраслей права. Сфера действия законодательства о наследовании несколько шире, нежели наследственного права. Видимо, неслучайно соответствующий раздел во всех общих гражданско-правовых актах кодификационного типа (начиная с ГК РСФСР 1922 г.) называется “Наследственное право”. И это оправданно.

При ином его наименовании гражданское законодательство неизбежно  вклинилось бы в смежные отрасли 13законодательства, что нежелательно, поскольку придало бы гражданскому законодательству характер комплексного. Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). Указанное положение помещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частной собственности граждан. Разумеется, приведенное выше положение Конституции РФ о праве наследования не является нормой прямого действия. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования. Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению РФ. То же положение закреплено в ст. 3 ГК РФ.

Из этого следует, что  законодательство о наследовании в  той части, в какой оно состоит  из гражданско-правовых норм, относится  к исключительному ведению РФ. Входящие в состав законодательства нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ. В п. 2 ст. 1110 ГК РФ устанавливается, что наследование регулируется ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, и иными нормативными актами. Среди гражданско-правовых источников регулирования наследственных отношений наряду с частью 3 Гражданского кодекса РФ действуют: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ “О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации”; целый ряд норм частей 1 и 2 Гражданского кодекса РФ (например, п. 4 ст. 111, ст. 266, ст. 581, ст. 979, п. 2 ст. 1038 и другие), отдельные нормы о наследовании содержатся в Законе от 19 июня 1992 г. N 3085- 1 “О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации” (ст. ст. 13, 14); Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ “О производственных кооперативах” (ст. 7); Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” (ст. ст. 21, 23). Значительное место нормам, регулирующим наследственные отношения, отведено в Законе от 11 февраля 1993 г. N 4463-1 “Основы законодательства РФ о нотариате” (ст. 16, ст. ст. 36 – 38, 46, ст. ст. 61 – 73, 75, 105). Отдельные нормы наследственного права есть в Семейном кодексе РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60, п. 4 ст. 71, п. 3 ст. 74); Кодексе торгового мореплавания РФ (ст. 356); Земельном кодексе РФ (п. 3 ст. 5, п. 2 ст. 21, п. 10 ст. 22, ч. 2 п. 2 ст. 80).

Заключение

Особым завещательным  распоряжением считается назначение душеприказчика – исполнителя завещания. Статья 1133 ГК РФ гласит, что исполнить завещание могут лица, заявленные в качестве наследников. Но так же эта функция может быть назначена и другому лицу, не имеющему отношения к наследству покойного, которого называют душеприказчиком. Согласиться выполнять эту роль человек может, поставив свою подпись на завещании, подав отдельное заявление или же фактически исполняя завещание. Последнее нужно начинать не позже, чем через месяц после смерти завещателя. Правовое положение душеприказчика сродни положению попечителя дееспособного гражданина, над которым совершается патронаж. Но если в случае с попечительством в форме патронажа, попечитель защищает от имени патронируемого его права и интересы, то душеприказчик может от своего имени совершать действия по исполнению завещания. Ведь учитывается еще и тот факт, что воля наследодателя не всегда совпадает и соответствует интересам наследников.

К примеру, наследник  не хочет исполнять указанное  в завещании возложение. Исполнитель завещания не просто имеет право, он обязан требовать от наследника выполнить то, что считается волей покойного.

А вот, когда душеприказчик  подкреплен к недееспособному наследнику, то принципы патронажа точно не срабатывают. Тут душеприказчик должен общаться с органами опеки и попечительства, с людьми, считающимися опекунами наследника. Он обязан, с учетом закона и текста завещания, обеспечить переход заявленного в нем имущества во владение наследникам, при необходимости охранять и управлять наследственное имущество. Исполнитель завещания может получать деньги завещателя для последующей передачи их наследникам, если средства не подлежат передаче кому-то еще. Он имеет право от своего имени заниматься делами, которые напрямую связаны и исполнением завещания.

Согласно статье 1136 ГК РФ, душеприказчик может быть вознагражден за свои действия в направлении исполнения завещания. Кроме того, возможно возмещение затрат исполнителя, связанных с  хранением и поддержанием соответствующего состояния наследственного имущества или оплатой каких-либо платежей, касающихся завещателя. Это могут быть коммунальные платежи, квартирная плата, пошлины на некоторые юридические услуги и т.д. возмещение затрат душеприказчик может быть произведено за счет средств, считающихся наследственными. Такое возмещение проводится после того, как наследники приняли наследство, ведь до этого, в период исполнения завещания, душеприказчик использует и тратт собственные деньги. Но для того, чтобы, действительно, получить возмещение от наследников, исполнитель должен:

В документальном виде (квитанции, платежные чеки) подтвердить свои растраты;

Доказать, что эти деньги потрачены именно на исполнение данного  завещания;

Дать обоснование того, что все эти расходы были необходимы.

Необходимыми расходами считаются те, которые были неизбежны в ходе исполнения завещания, и те, которые совершались в интересах наследников для того, чтобы предупредить их большие растраты на будущее. Пример последнего: душеприказчик осуществляет ремонт протекающей крыши дома, которая является объектом наследства, для того, чтобы в дальнейшем, до того момента, когда наследники завладеют им, течь не попортила или не разрушила помещение.

Гражданский кодекс Российской Федерации не нацелен на начисление каких-либо процентов исполнителям завещания на потраченные им средства. Хотя, по сути, он является фактическим кредитором наследников, возможная компенсация которых может и не возместить расходов в полной мере. Тут роль играют уж внешние финансовые факторы, например, инфляция. Это делает буквально невозможным на протяжении некоторого времени использование тех денег, которые были затрачены на исполнение завещания.

Информация о работе Наследование по завещанию