Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2013 в 17:00, курсовая работа
Отличие наследования по завещанию от наследования по закону состоит в том, что наследование по закону является общим порядком наследования. Наследование по закону имеет место не в силу того, что завещатель выразил волю на завещание своего имущества какому-либо лицу, а в силу того, что оно гарантировано законом.
Цель составления завещания заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (в том числе государству).
Введение
Завещание. Его содержание и сроки принятия наследства.
Принципы наследования.
Заключение
Глоссарий
Список использованных источников
Версия шаблона |
2.1 |
Филиал |
Орловский |
Вид работы |
Курсовая работа |
Название дисциплины |
Гражданское право |
Тема |
Наследование по завещанию |
Фамилия студента |
Хотеев |
Имя студента |
Дмитрий |
Отчество студента |
Иванович |
№ контракта |
12916090101693 |
Введение
Завещание. Его содержание и сроки принятия наследства.
Принципы наследования.
Заключение
Глоссарий
Список использованных источников
приложения
Наследование по завещанию – это предусмотренный законом порядок правопреемства в случае смерти гражданина.
Законодательство Российской Федерации (Гражданский кодекс Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате) достаточно полно регулирует как наследственное право вообще, так и этот институт наследственного права, в частности.
Завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Это единственный способ, которым каждый из нас может распорядиться имуществом на случай смерти.
Отличие наследования по завещанию от наследования по закону состоит в том, что наследование по закону является общим порядком наследования. Наследование по закону имеет место не в силу того, что завещатель выразил волю на завещание своего имущества какому-либо лицу, а в силу того, что оно гарантировано законом.
Цель составления завещания зак
Завещание характеризуется следующими признаками:
1. завещание является односторонней сделкой;
2. завещание носит строго личный характер. В соответствии с и. 3 ст. 1125 ГК РФ оно должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, за исключением случаев, когда при составлении завещания приходится прибегать к помощи сведущего лица. При всех обстоятельствах совершение завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118). Завещание не может быть совершено на основании доверенности, не могут совершать завещание опекуны от имени своих подопечных;
3. завещание является единоличной сделкой, т. е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц (например, родители хотят составить совместное завещание в пользу своего сына), то оно может быть признано недействительным;
4. завещания обычно относят к срочным сделкам, так как смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно, т. е. наступление события обязательно должно произойти.
Наследование по завещанию можно определить как сделку, заключающуюся завещателем, который хочет правильно распорядиться своим имуществом на случай, если его не станет. А это значит, что на момент составления завещания он должен быть полностью дееспособен. При этом лица, которые обрели дееспособность раньше согласно с законом (эмансипированные или не достигшие брачного возраста – ст. 27 и ст. 21 п. 2 ГК РФ соответственно), могут составлять завещание на одном уровне с остальными дееспособными гражданами. А вот лишены такого права люди, которые частично или полностью лишены дееспособности. Даже если документ составлен во время, так называемого, «просветления» недееспособного лица – завещание не считается действительным. Есть случаи, когда человек, который в светлом разуме и здравии изложил свою волю в завещании, но через некоторое время потерял дееспособность. Этот факт не влияет на юридическую силу уже составленного документа, хотя имеет право быть оспоренным по ст. 177 ГК РФ.
Если, все же, в последствии завещатель будет признан недееспособным, этот факт может повлиять на то, что наследник будет признан не достойным наследства и отстранен от него. Главная цель завещания – некоторые правовые последствия (передача прав на владение имуществом от покойного наследникам). Однако есть несколько факторов без которых их достижение невозможно. Это, прежде всего, открытие самого наследства и процесс его принятия наследником.
Согласно ст 1118 п. 4, завещание не может быть коллективным: каждый человек должен сам распоряжаться своей собственностью, даже если она часть общего имущества. Для этого случая можно привести простой пример. Муж и жена владеют совместной квартирой равноправно, каждый из них хочет, чтобы после их смерти она перешла во владение их сыну.
Завещание – это документ, в котором изъявлена воля человека о том, кто будет распоряжаться его имуществом, недвижимостью и другими благами в случае его смерти. Этот документ вступает в силу тогда, когда завещателя уже нет в живых, с момента, когда наследство считается «открытым». Поскольку завещание – это не что иное, как выражение личной воли, то, чтобы не оставалось сомнений в подлинности этой воли, документ должен быть составлен согласно с определенным порядком.
Хоть уже и было сказано, что завещание – не что иное, как сделка, но сделка эта – односторонняя. Иными словами, права и обязанности прописываются только для одной из сторон – для наследника. Завещатель же, даже при жизни, не имеет никаких обязательств в отношении этого документа. Единственное – он имеет право изменить или аннулировать завещание при жизни. Ведь до тех пор, пока завещатель жив, акт составления документа совсем не бесповоротный. А сам факт его существования не порождает никаких правоотношений.
Но вместе с тем завещание выступает главным юридическим фактом, который вместе с открытием наследства становиться фактором возникновения правовых отношений. Наследники, заявленные в завещании, призываются к пользованию своим имуществом – то есть наследством. Но следует отличать завещание от акта дарения, так как законом не допустимо дарение на случай смерти. Иными словами, документ дарения, в котором указано, что имущество будет подарено кому-то после смерти дарителя, не имеет никакой юридической силы. Ведь договор дарения может быть только документом реальным или консенсуальным. Первое подразумевает, что для того, чтобы сделка дарения состоялась, нужно не только изъявить свою волю о передаче, но и передать саму вещь. Причем, документ не может быть признан существующим именно до того момента, пока даритель не передаст вещь. Консенсуальный договор дарения заключается в случае, если обе стороны достигли по всем вопросам и всем пунктам документа, при этом даритель берет на себя обязательства безвозмездно передавать вещь в собственность тому, кого он одаряет. Именно такого вида договора дарения и касается ст. 572 п. 3 абз. 1 ГК РФ, в которой говориться, что договор дарения, где даритель изъявил желание передать имущество одаряемому только после своей смерти, не действителен. К таким актам дарения применяются правила все той же ст 572 п.3 абз. 2.
Эти правила касаются самого дара, поскольку он является частью наследственной массы и переходит во владение лицам, принимающим наследство. Может быть, конечно, что наследник и одаряемый – одно лицо. Но имущество перейдет в его пользование не в сингулярном порядке, как это было бы при «дарственной», а в порядке универсального право преемства.
Ни для кого не секрет,
что завещатель вправе изъявить в
своем завещании самую
При этом, завещая имущество кому-то из упомянутых наследственных категорий, завещатель не обязан кому-то рассказывать о своей воле, в том числе и самым близким, так называемым, наследникам по закону. Закон не обязывает так же завещателя, которые в силу каких-то причин лишил кого-то наследства, объяснять причины такого решения. Вернее, завещание, в котором будут отсутствовать разъяснения этих причин, не будет считаться недействительным. Гражданин, составляющий завещание вправе оставить все имущество одному из наследников или же разделить его частями между несколькими лицами.
Кроме того, завещатель имеет право добавить в завещание некоторые пункты:
О завещательном отказе, согласно ст. ст. 1137, 1138 ГК РФ;
Об исполнении завещания душеприказчиком, согласно статьям 1134 и 1135 ГК РФ;
О завещательном возложении – ст. 1139 ГК РФ.
Правда, законодательством предусмотрено и обязательное правило наследования для некоторых категорий наследников. Обязательная доля в наследстве, согласно ст. 1149 ГК РФ, не зависимо от того, в чью пользу составлено завещание, полагается несовершенно летним или нетрудоспособным детям завещателя, его нетрудоспособным родителям или оставшемуся мужу/жене.
В завещание можно
внести так же имущество, которое
наследодатель планирует
Унаследовать по завещанию можно только то имущество, которое принадлежало завещателю на тот момент, когда было открыто наследство. При этом в завещании может быть указано и имущество, которым завещатель не владел полноправно, например, общая квартира супругов без выделенной доли наследодателя. Ведь нотариус не обязан проверять, принадлежит ли указанное в завещании имущество саму завещателю. При этом имущество можно не конкретизировать, а обойтись общей фразой: «Все свое имущество завещаю…». Только после открытия наследства, наследники должны будут доказывать, что та или иная часть наследства действительно была собственностью покойного.
Так же наследодатель может завещать одним лицам лишь некоторые части общего наследства, например отдельные вещи, одним наследникам, а все остальное наследство – другим. Те же виды имущества, которые не подпадают под распоряжение завещателя, и правила завещания и наследования отдельных видов имущества указаны в статьях 1112 и 1176 – 1185 ГК РФ. Закон предполагает, что каждый гражданин может составить как одно, та Ки несколько завещаний, таки образом распорядившись своим имуществом не единожды. Правда, может потребоваться дополнительное толкование таких документов, если они в чем-то перекликаются друг с другом. И если будет установлено, что воля наследодателя изъявлена в рамках закона, приоритетным, а, значит, и действительным будет считаться завещание, которое было составлено позже по времени. При составлении завещания лицо, уполномоченное его заверять, может указать наследодателю о том, что в составленных документах существуют некие несоответствия. И даже если, зная о них, он не пожелает устранить неточности, повода для отказа в удостоверении документа не будет.
Если в завещании указано несколько наследников, то их доли должны быть четко указаны, в большинстве случаев для этого используются арифметические дроби. Кроме идеального выражения доли имущества, наследодатель вправе и указать какая конкретно часть наследства (например, если это касается жилого дома) кому из наследников должна достаться. Хотя е исключены и ситуации, когда при наличии двух и более наследников, доли, которые должны им достаться, не указаны, более того, не говориться и о том, какая часть имущества кому достанется. Ведь закон не обязывает завещателя конкретизировать, какая доля, или какая вещь из общего наследства кому предназначается. Для таких случаев предусмотрена ст. 1122 ГК РФ п. 1, согласно которой имущество разделится между наследниками в равных частях.
Одна из самых распространенных ошибок в составлении завещаний – когда наследодатель хочет передать неделимую вещь в наследство нескольким лицам, при этом, указав ее часть, которая предназначена каждому наследнику. И если раньше подобного рода завещания считались не действительными, то теперь завещанная неделимая вещь делится в соответствии со стоимостью каждой из ее частей. А порядок использования такой вещи устанавливается, исходя из порядка наследников, указанного в завещании. Если наследники согласуют между собой этот вопрос, он может быть закреплен в специальном свидетельстве о праве на наследство. Но если между ними возникает спор, порядок пользования наследством и доли будет устанавливать суд.
Этот принцип обеспечен еще одни правилом – соблюдением тайны завещания, включая все действия, кусающиеся составления документа и его удостоверения. Разглашать все подробности заключения завещания не имеют права ни нотариус (либо другое лицо, которое удостоверяло документ), ни исполнитель завещания, ни свидетели, ни переводчики. Не важно, в какой форме будет происходить это разглашение: будь это устный рассказ, демонстрация документа, предоставление информации представителям прессы. Согласно ст. 150 п.1 ГК РФ, тайна завещания относится к непередаваемым и неотчуждаемым нематериальным благам, принадлежащим завещателю. В случае нарушения этого правила, наследодатель имеет полное право требовать любой вид компенсации морального ущерба, который в этом случае может заключаться в нравственных терзаниях. Такие могут возникнуть, например, если завещатель лишил наследства всех членов своей семьи, и в силу неправоверных действий некоторых лиц и раскрытия тайны завещания, они узнали об этом до смерти наследодателя. Запрет прек5ращает свое действие только после открытия наследства.
Срок, в течение которого должно быть осуществлено принятие наследства, по общему правилу равен 6 месяцам. Шестимесячный срок достаточно краток, однако это вполне обосновано необходимостью определить собственников имущества, являющегося лежачим наследством. Это означает, что не позднее указанного срока наследник должен подать нотариусу заявление о принятии наследства или осуществить фактические действия, названные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. Шестимесячный срок исчисляется с момента открытия наследства, т.е. начинает течь на следующий день после смерти наследодателя либо после дня вступления в законную силу судебного решения о признании его умершим.
Это правило действует и когда
в решении о признании