Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2012 в 14:52, реферат
Целью данного исследования является рассмотрение наиболее полного определения понятия юридической техники.
В связи с поставленной целью приоритетным является решение следующих задач:
- изучение исторического развития юридической техники;
- определение понятия юридической техники;
В ходе написания реферативной работы были использованы следующие методы: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), а также специальные методы (логический, исторический сравнительно – правовой).
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования данной темы, прежде всего, состоит в том, что в настоящее время, в связи с многократным увеличением объема правового регулирования и нормативно-правового массива увеличивается значимость юридической техники. Важным представляется отметить то, что сейчас в России динамично развиваются федеративные отношения, при которых субъекты Федерации активно используют свое право создавать собственное законодательство, что само собой невозможно без юридической техники, включающей в себя правила подготовки, оформления, публикации и систематизации норм права, терминологию, юридические конструкции, язык и стиль нормативно правовых актов.
Степень научной разработанности темы. В данной реферативной работе широко применялись концепции, понятия и идеи, сформулированные в рамках отечественной юридической школы. Были изучены и творчески использованы работы таких авторов как Болдырев С.Н., Денисов Г. И., Иеринг фон Р., Каратеев П. Ю., Кашанина Т. В., Малько А. В., Миронов А.Н., Савельев В. А., Савичева Е. С., КСоловьев, О. Г.
Во время написания реферативной работы, в качестве информационной базы были использованы различные современные учебные пособия, законодательные акты, периодические издания по теме, а также публикации ведущих специалистов в области изучения юридической техники.
Целью данного исследования является рассмотрение наиболее полного определения понятия юридической техники.
В связи с поставленной целью приоритетным является решение следующих задач:
-
изучение исторического
-
определение понятия
В ходе написания реферативной работы были использованы следующие методы: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия), а также специальные методы (логический, исторический сравнительно – правовой).
Предметом исследования является юридическая техника.
Объект исследования – изучение понятия юридической техники.
Научная новизна данной реферативной работы состоит в том, что она представляет собой исследование, позволяющее более глубоко изучить юридическую технику, определить её основополагающие аспекты.
Структура
реферативной работы
включает в себя одну главу, объединяющую
два параграфа, заключение и библиографический
список.
Глава 1.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОНЯТИЯ И ОСНОВНЫЕ
ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ.
§1. История развития юридической техники.
Все социальные явления отличаются очень важной особенностью: в отношении подавляющего большинства из них нельзя указать с определенностью, когда они появляются. Процесс их зарождения происходит постепенно и занимает большой промежуток времени: годы, столетия, а иногда и тысячелетия. Это в полной мере относится и к процессу появления права. С точки зрения исторического аспекта, право и юридическая техника должны были возникнуть одновременно. Ведь процесс возникновения права отражает, прежде всего, развитие его внутренней самоорганизации, итогом которой становится конструкция права, его внутренняя структура и форма внешнего выражения, чем и является юридическая техника1.
Условно можно выделит следующие стадии исторического развития права и юридической техники. Первая стадия – стадия архаичного права. Хронологические рамки данного этапа трудно обозначить, можно указать, да и то весьма приблизительно, на IX—XI вв. Применительно к этой стадии развития права допустимы такие термины, как «право племенное», «народное», «обычное», «варварское», «примитивное», «вульгарное».
В целом, архаичное право не знало деления на отрасли и, в частности, на первом этапе даже не подразделялось на уголовное и гражданское право, а также имело казуистический характер. Оно формировалось в результате разрешения отдельных конфликтных случаев (казусов). Нормы не вычленялись по правовым блокам, однако, зачатки систематизации всё - таки присутствовали, что подтверждается изложением норм применительно к различным слоям общества2.
В архаичном праве отсутствовала конструкция вины, акцент делался на то, что именно произошло и произошло ли вообще. Кому нужно установление вины, если независимо от того виновен или невиновен человек, возмещать ущерб все равно придется общине в целом3.
Ещё одной чертой, характеризующей данный период, является дифференциация санкций в зависимости от социального положения. Несмотря на обычаи родового общества, общинной организации , нормы архаичного права одновременно фиксировали и неравенство членов «большой семьи», привилегии вождей и их приспешников, а также обязанности низших слоев общества, обеспечиваемые жестоким наказанием. Так, управленческая деятельность постепенно становилась могучей организующей силой общества и довольно рьяно охранялась правом4.
Наконец, немаловажной ценностью считаются религиозные культы. Постепенно, в период зарождения монорелигии, право в целом начинает приобретать теократический характер. Люди в почтительном ужасе преклонялись перед высшим авторитетом Бога.
Вторая стадия развития права может быть названа сословным правом. Оно существовало в феодальном обществе, т. е. в период Средневековья IX - XVII вв. Его возникновение стало результатом постепенного развития экономического прогресса специализации общественного труда, а отсюда — неумолимой дифференциации общества5.
На данной стадии казуальность норм права уступает место абстрактному их формулированию. Однако абстрактность не стала критерием универсальности норм, они были единообразны.
Сословное право облекается как в устную, так и в письменную форму. Если для архаичного права письменная форма была редкой и даже исключительной, то на данном этапе становится уже вполне обычной.
Правосудие как вид социальной деятельности еще далеко не полностью отделилось от управленческой деятельности. Часто эти виды деятельности сливались воедино. В Средние века не было профессиональных судей, вершивших правосудие, да и юридические понятия довольно трудны для усвоения, и овладеть ими сразу, мало кому удавалось. Судебные функции выполняли люди, заметные своими личностными качествами6.
Не был установлен порядок принятия дел к рассмотрению, порой для этого требовалось так много усилий, что это удавалось только самым настойчивым и удачливым людям. Таким образом, правосудие было гарантировано далеко не всем. Справедливое же правосудие было гарантировано еще меньшему числу лиц. В Средние века не соблюдался порядок обжалования вынесенных судебных решений. Что объясняется тем, что (как уже описывалось выше) в сословном обществе не было системы судов7.
Понятие вины только начинало вводиться, но до торжества его на практике еще было далеко. И все же это следует считать серьезным продвижением вперед в деле правоприменительной техники.
Судебные заседания отличались неформальным характером и больше походили на заседания собраний. Каких-либо специальных процедур проведения судебных разбирательств не было. Это вполне укладывается в следующую правовую закономерность: сначала развитие получает материальное право, а затем право процессуальное8.
Система доказательств, используемая в правосудии, приобретала рациональный характер. И все же недостаток рациональных доказательств часто заменялся доказательствами эмоционального свойства, такими как испытание, клятва, присяга и др.
Третьей стадией развития права следует считать развитое, или общегосударственное, право. Его возникновение можно отнести к XVII в., времени буржуазных революций и перехода от традиционного общества, к индустриальному. В современном мире общегосударственное право победно шествует по всем континентам, за редким исключением9.
В процессе развития общество постепенно переходит к пониманию того, что сохранение мира и безопасности людей выгодно проживающим на той или иной территории. Главными задачами государства являются предотвращение насилия, (охранение мира в пределах территории, управление в политической и экономической сферах, а также осуществление правосудия как одного из главных методов разрешения споров между людьми, каждый из которых обладает своими особенными интересами).
Этот
этап в развитии юридической техники
длится и по настоящее время, и
в данный период произошло множество
событий в истории
В целом, во всех сферах жизнедеятельности человека происходят изменения. Зрелое общество стало нуждаться в развитом праве. Однако зрелость права во многом проявляется в том, какие приемы юридической техники находят использование в правообразовании и правоприменении.
Рассмотрим
отличительные особенности
Используются очень сложные приемы законодательной техники. К числу некоторых из них относятся: определение правовых понятий; «расщепление» правовых норм на части (предписания, посвященные субъектам, объектам правоотношений, правам и обязанностям субъектов правоотношения, определению мер юридической ответственности, формулированию особых условий применения нормы права и др.); использование правовых конструкций (например, состава преступления); использование правовых презумпций (например, презумпция невиновности); использование правовых фикций (например, признание гражданина умершим); использование правовых аксиом (например, нельзя быть судьей в своем деле); использование специальных юридических терминов (например, «аффект», «оферта», «акцепт») и т. д11.
Законодательный материал излагается концентрированно, что происходит за счет классификации нормативного материала. Повышается степень системности права. Проводится четкое различие между отраслевыми нормами. Уже недопустимо смешивать в одном нормативном акте не только нормы материального и процессуального права, но и нормы различных отраслей материального права. Наряду со специализацией отраслей права наблюдается специализация нормативных актов внутри отраслей.
Формулируются основные принципы права, выступающие гарантиями предотвращения злоупотреблений в процессе правоприменения12.
Повышается степень формальной определенности норм права, благодаря чему, субъекты права четко знают границы правомерного и неправомерного, свои права, свободы и обязанности, вид и размер ответственности за совершенные правонарушения. Формальная определенность - важнейшее свойство права - позволяет внести строгость и четкость в общественный порядок, избежать произвольного толкования и применения правовых норм.
Нормы права закрепляются в официальных документах (нормативных актах, судебных решениях, договорах и т. д.). Значительная их часть облекается в форму законов. Еще большая по объему часть нормативного материала фиксируется с помощью иных нормативных актов (постановлений правительства, инструкций министерств и др.)13. Таким образом, право практически полностью приобретает письменный характер.
Появляется процессуальное право: разрабатываются формы исков для определения правонарушений; устанавливается определенное процедурное единство. Нормы процессуального права получают закрепление в особых процессуальных нормативных актах. В сфере процессуального права используются массивные нормативные акты, относящиеся к разряду кодексов. Идет специализация самих процессуальных нормативных актов. В законодательстве детально регулируется каждое действие участников процесса применения санкций. Идет пополнение перечня доказательств. Доказательством причтется заключение эксперта, электронные носители информации и т. д. Формулируются правила оценки доказательств, такие как относимость и допустимость доказательств. Это способствует ограничению судейского произвола. Судебная власть становится особой и самостоятельной ветвью государственной власти. В законодательстве устанавливаются принципы осуществления судебной власти, претворение которых и жизнь позволяет обеспечить ее определенную автономность14.