Наследственное право Республики Казахстан

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2011 в 23:00, курсовая работа

Описание работы

Универсальное определение наследования гласит, что под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. В.И. Серебровский дает свое определение, согласно которому под наследованием, или наследственным преемством, следует понимать переход имущества умершего к другому лицу или к другим лицам – его наследникам – в установленном законом порядке1. Точка зрения В. И. Серебровского основана на ошибочном толковании неудачно сформулированных норм ГК РСФСР 1922 г.

Работа содержит 1 файл

Насл. право.doc

— 382.50 Кб (Скачать)

  Отказ от наследства является  односторонней  сделкой и, соответственно может  быть только совершен дееспособным гражданином или юридическим лицом. Следовательно, ограниченно дееспособные могут отказаться от наследства только с согласия своих попечителей. За недееспособных отказаться от наследства вправе их опекуны. Встречаются случаи, когда подобные отказы принимаются нотариальными конторами при отсутствии согласия органов опеки и попечительства, что является противоречием семейному законодательству. 

    Прежде всего, отказ от наследства  может произойти в тот же  шестимесячный срок, что и принятие  наследства. При этом наследник может отказаться от наследства в пользу любых наследников по закону или по завещанию того же наследодателя, а также в пользу государства или юридического лица независимо от его организационно-правовой формы.

  Сказанное, однако, не означает, что в данном случае имеет место принятие наследства под условием. Наследник от наследства отказывается, не принимает его, но сопровождает отказ оговоркой, в пользу кого он отказывается от наследства. Если лицо, в пользу которого произошел отказ от наследства, в свою очередь, от наследства откажется, то первоначально отказавшийся от наследства наследник не может взять свой отказ обратно. В этом случае судьба наследства (наследственной доли), от принятия которого произошел отказ, решается по общим правилам наследственного права. В частности, могут быть применены нормы о приращении наследственных долей, переходе наследства как выморочного к государству.

  Таким образом, отказ от наследства, так  же как и акт принятия наследства, носит безусловный, безотзывный (бесповоротный) характер. Если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, то отказаться от наследства уже нельзя. Отказ от наследства без указания того, в пользу кого он произошел, влечет те же последствия, что и непринятие наследства.

  Статья 546 ГК 1964 г. зафиксировала лишь один способ отказа от наследства —подачу  наследником заявления об отказе от наследства в нотариальную контору  по месту открытия наследства. Представляется, однако, что отказ от наследства имеет место и тогда, когда наследник ни прямо, ни косвенно в течение установленного законом срока не выразил своего намерения принять наследство.

   Отказ от наследства, каким бы способом он ни совершен, влечет прекращение права на принятие наследства без трансформации его в какое-либо иное право.

   В силу прямого указания закона (ч.1 ст. 546 ГК Казахской ССР) отказ от наследства может быть сделан только в течение  шестимесячного срока  со дня открытия наследства, т.к. статья 546 не содержит указания на возможность продления этого срока. В этой связи точка зрения Гордона М.В. представляется не совсем верной44: «Как и срок на принятие наследства, так и срок на отказ может быть восстановлен, если судом будут признаны уважительными причины, которые привели к такому опозданию».

   Так к частному нотариусу обратился  гражданин, находившийся в длительное время в командировке в Северной Африке, пожелавший отказаться от наследства в пользу своего брата, наследника по закону. Нотариус отказал в принятии заявления по поводу пропуска 6-месячного срока для отказа от наследства и посоветовал обратиться в суд для продления срока по уважительной причине, а затем передать ее в собственность младшего брата.   

   Приращение  наследственных долей

   В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника поступает  к долям других наследников того же наследодателя, говорят о приращении наследственных долей (ст. 547 ГК 1964 г.). Согласно закону приращение наследственных долей имеет место в двух случаях: во-первых, если наследодатель в завещании лишает наследника права наследования и, во-вторых, если наследник, призванный к наследованию, отказывается от наследства.

   Приращение  наследственных долей может иметь  место и тогда, когда наследник  отстраняется от наследования как недостойный (ст. 526 ГК 1964 г.). В то же время приращение наследственных долей не происходит, когда отпавшему наследнику подназначен другой наследник — в этом случае доля отпавшего наследника переходит к подназначенному наследнику, а также тогда, когда наследник отказался от наследства в пользу указанного в законе лица (например, в пользу наследника по закону или по завещанию того же наследодателя).

   Простейший  случай приращения наследственных долей  имеет место, когда один из наследников по закону либо лишен завещателем права наследования либо отказывается от наследства. Если завещатель никому имущество не завещал (в завещании он ограничился тем, что лишил одного или нескольких наследников по закону права наследования), то доля отпавшего наследника поступает к наследникам по закону, призванным к наследованию, и распределяется между ними поровну.

   Как видим, вопросы, связанные с приращением  наследственных долей, достаточно сложны. Ранее уже отмечалось, что необходимо четко различать наследование по праву представления, призвание к наследованию подназначенного наследника, наследственную трансмиссию, с одной стороны, и приращение наследственных долей, с другой.

Раздел  наследства

      Наследственная  масса как объект универсального правопреемства, независимо от того, сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс, какие бы права и обязанности ни входили в его состав. В тех случаях, когда к наследованию призывается один наследник (независимо от того, по закону или по завещанию), вопрос о разделе наследства не возникает, поскольку нет лиц, между которыми его можно и нужно делить.

      Раздел  наследственного имущества производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися им долями прежде всего в натуре, только в исключительных случаях взыскивается денежная компенсация по ценам на момент вынесения решения.

      В частности, производя раздел жилого дома (квартиры) между наследниками, суд может обязать остальных наследников выплатить денежную компенсацию за причитающуюся долю, если доля выделяющегося наследника на дом является незначительной и не может быть реально выделена, а этот наследник в доме не проживает и обеспечен другой жилой площадью. С получением денежной компенсации утрачивается право собственности на долю дома.

      В случае отказа наследников  в получении денежной компенсации  при равенстве их долей, суд  отказывает в разделе жилого дома (квартиры), оставляя его в общей собственности наследников.

        Нередко возникает вопрос, что  относится к наследству, а что  не относится, но это с разделом  наследства напрямую не связано. В частности, необходимо определить долю пережившего супруга в совместно нажитом имуществе, поскольку на эту долю наследство вообще не открывается. В связи с возможностью перехода от законного правового режима имущества супругов (он характеризуется тем, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, составляет раздельную собственность супругов, а имущество, совместно нажитое супругами в период брака, относится к их общей совместной собственности) к договорному, при котором супруги в отношении своего имущества могут установить, в целом или в части, режим либо раздельной либо общей долевой собственности, определить, какое имущество принадлежало умершему супругу, а какое принадлежит пережившему супругу, далеко не просто. Так, если супруги заключили брачный контракт, по которому распространили режим раздельной собственности и на имущество, приобретенное по любому основанию каждым из них в период брака, то наследство откроется как на добрачное имущество умершего супруга, так и на имущество, приобретенное им в период брака. Но все же чаще всего в отношении имущества, совместно нажитого в период брака, сохраняется законный правовой режим, то есть оно относится к общей совместной собственности супругов. В этих случаях, подчеркнем еще раз, наследство открывается лишь на долю умершего супруга в этом имуществе.

   При разделе наследства следует учитывать, что наследственные доли наследников  по закону являются равными, кроме случаев, предусмотренных в законе; предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем не менее года, независимо от очередности призвания их к наследованию и сверх наследственной доли; при определении судьбы тех или иных предметов, входящих в состав наследства, следует учитывать не только их стоимость, но и целевое назначение, относятся ли они к делимым или неделимым и т. д. Так, если в состав наследства входит специальная библиотека, причем сын работает в той же области, что и отец, который библиотеку собирал, то библиотеку после смерти отца, очевидно, нужно передать сыну, компенсировав других наследников деньгами и иным наследственным имуществом.

   Правила о разделе наследственного имущества, довольно скудные, закреплены в ст. 554 ГК 1964 г. В силу ст. 554 ГК 1964 г. раздел наследства производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с их долями. При недостижении соглашения раздел наследственного имущества производится судом. При этом применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность. В наследственную массу может быть включено только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законном основании. Поэтому суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные наследодателем строения.

   Если  несколько нанимателей приватизируют квартиру, то право собственности на квартиру возникает у каждого из них, а потому в случае смерти одного из сособственников наследники вправе унаследовать его долю. Это положение действует независимо от того, была ли квартира приобретена при приватизации в общую долевую или в общую совместную собственность.

   Примером  подобного спора о наследовании приватизированной квартиры из судебной практики Алматинского городского суда в качестве суда кассационной инстанции. Аксенова О.Д. и Ильин В.А. являлись сособственниками на праве общей долевой собственности квартиры № 68 в доме №129 по ул. Желтоксан в г. Алматы. 25.07.1996 Аксенова О.Д. умерла. 28.07.1996 года Ильин составляет завещание, в котором он завещает квартиру Тимашевой И.М. 14.10.1996 года Ильин скончался, свидетельство о праве на наследство Тимашева получила только  24.10.1996. Тимашева И.М. 28.07.96 продала квартиру своей дочери Тимашевой Н.В. В суд обратился брат Аксеновой, имеющий право на получение по закону наследства в виде доли на квартиру, принадлежавшей его сестре на праве общей долевой собственности, с требованием признания договора купли-продажи квартиры, завещания недействительным. Суд удовлетворил требования Аксенова, предварительно назначив почерковедческую экспертизу, признав подпись Ильина под завещанием поддельной.  

   В тех случаях, когда имущество, ранее принадлежавшее наследодателю, приобретено другим лицом в собственность по давности владения, указанное имущество в наследственную массу включаться не должно и соответственно учету при разделе наследства не подлежит.

   В тех случаях, когда разделить  наследство в точном соответствии с  долями невозможно, между наследниками по взаимному соглашению, а при его недостижении —по решению суда производятся взаиморасчеты. Наследника, который из наследства получает меньше доли, другие наследники компенсируют принадлежащими им благами, не входящими в состав наследства. Например, наибольшую ценность в наследстве представляет концертный рояль. К наследству призываются два брата, один из которых пианист, а другой отношения к музыке не имеет. При разделе наследства брат-музыкант получает рояль, другой брат — остальное наследственное имущество, а недостающая часть компенсируется братом, получающим рояль, деньгами.

   При разделе наследства следует оградить интересы зачатого, но еще не родившегося наследника. Раздел наследственного имущества производится только с выделом наследственной доли, которая может ему причитаться. Если же зачатый ребенок не родится, то причитавшаяся ему доля распределяется между другими наследниками по правилам о приращении наследственных долей.

Охрана  наследственных прав

  Охрана  наследства и управление им. Нотариус по месту открытия наследства, а в местностях, где нотариуса нет, —должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия, по сообщению граждан или иных лиц либо по своей инициативе принимают меры по охране наследства, когда это необходимо в интересах наследников (в том числе государства), отказополучателей или кредиторов наследодателя. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято —до истечения срока, установленного для принятия наследства. Основания и порядок принятия мер по охране наследства, а также содержание этих мер определены в ст. 551 и 552 ГК 1964 г., Закона РК «О нотариате», Инструкции о порядке совершения нотариальных действий.

  Нотариус  или должностное лицо местного исполнительного  органа, совершающее нотариальные действия по месту открытия наследства по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе, принимает меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства.

Информация о работе Наследственное право Республики Казахстан