Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2013 в 16:01, реферат
Наследственное право традиционно занимает в системе гражданского права особое место. В определенном смысле оно является «синтезом» гражданского права в целом. Предметом наследования, прежде всего, является совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности.
Содержание
Введение 3
Глава 1. Исторические аспекты развития наследования по завещанию в России. 8
§ 1. Наследование по завещанию феодального строя. 8
§ 2. Наследование по завещанию в русском дореволюционном наследственном праве. 10
§ 3. Наследование по завещанию в советский период до издания ГК РСФСР 1964 года. 26
§ 4. Наследование по завещанию по ГК РСФСР 1964 г. 44
Глава II. Общие положения о наследовании 64
§ 1. Понятие наследования и основные понятия наследственного права 64
§ 2. Принципы наследственного права 83
§ 3. Законодательство о наследовании 89
Глава III. Наследование по завещанию после введения в действие 3 ч. ГК РФ 95
§ 1. Новеллы, плюсы и минусы современного законодательства о наследовании. 95
Заключение 124
Список литературы 127
3. Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях (п. 3 ст. 541 ГК). Данные завещания удостоверялись начальниками данных экспедиций.
4. Два вида воинских завещаний:
а) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях удостоверялись начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих учреждений (п. 4 ст. 541 ГК);
б) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где не было государственных нотариальных контор и других органов, совершавших нотариальные действия, а также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверялись командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений (п. 5 ст. 541 ГК).
Процедуру удостоверения воинских завещаний определяли «Указания о порядке удостоверения доверенностей и завещания военнослужащих и выдачи засвидетельствованных копий с документов в воинских частях и учреждениях», данные в приложении № 4 и ст. 74 Руководства по служебной переписке и делопроизводству в Вооруженных Силах СССР от 5 октября 1967 гоа37. Согласно Указаниям завещание подписывалось завещателем в присутствии командира воинской части, начальника госпиталя, его заместителя или врача, удостоверявшего завещания. Удостоверительная подпись заверялась подписью командира с приложенной гербовой мастичной печати воинской части. Завещание могло быть подписано и рукоприкладчиком, если сам завещатель не мог подписать завещание собственноручно. Об этом указывалось в удостоверительной подписи с сообщением об обстоятельствах, препятствовавших подписи завещателя самим военнослужащим.
По желанию последнего один экземпляр завещания выдавался ему на руки или высылался непосредственно наследнику. Другой экземпляр высылался на хранение в нотариальную контору по месту постоянного жительства завещателя. Государственная пошлина по удостоверению воинских завещаний не взыскивалась. При удостоверении такого рода завещаний, согласно Указаниям, завещателю должны были быть разъяснены пределы свободы завещательных распоряжений, права необходимых наследников, возможность свободного распоряжения вкладом в кредитном учреждении.
5. Завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы (п. 6 ст. 5441 ГК), удостоверявшихся начальниками мест лишения свободы. Данная редакция и, соответственно, вид завещаний, приравненных в нотариально удостоверенных были введены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 декабря 1974 г. «Об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РСФСР в связи с введением в действие закона РСФСР о государственном нотариате»38.
Кроме названных в ГК 1964 г. к нотариально удостоверенным приравнивались завещания советских граждан, находящихся за границей и удостоверенные консулами или консулськими агентами СССР. Данная норма, наделявшая указанных консульских работников правом совершать в числе прочих нотариальных действий и удостоверение завещаний, содержалась в уже упоминавшейся в предыдущем параграфе ст. 47 Консульского устава СССР 1926 г. Позднее аналогичная норма вошла в ст. 45 Консульского устава СССР в 1976 году, введенного в действие Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.06.1976 г.39
Специальными завещаниями являлись также завещательные распоряжения вкладчиков банковских кредитных учреждений, совершенные в соответствии со ст. 561 ГК, путем записей в сберегательной или расчетной книжке либо подачей заявления на имя сберегательной кассы или другого учреждения Госбанка, в котором находится вклад, или сданные на хранение облигации государственных займов.
Заявления о распоряжении на случай смерти вкладом или сданными на хранение облигациями госзаймов, помимо лиц, уполномоченных или приравненных к нотариальным завещаниям, могли удостоверяться контролерами кредитного учреждения, в котором находились вклад или облигации, а также администрацией места работы вкладчика.
Вклады и облигации, завещанные путем составления такого рода банковского завещания становились привилегированной частью наследственной массы. Она выдавалась наследникам непосредственно кредитным учреждением без представления свидетельства о праве на наследство и в любое время после смерти наследодателя. Эта часть также исключалась в соответствии с абзац 2 ст. 561 ГК из наследственной массы и не учитывалась при определении обязательных долей необходимых наследников.
Отметим, что в литературе рядом авторы на основании анализа характера правопреемства в случаях совершения банковского завещания делался вывод о том, что получении завещательных вкладов выходит за рамки универсального наследственного правопреемства и является фактически сингулярным наследственным правопреемством.40 Помимо этой точки зрения, высказывалась также мысль о признании банковского завещательного распоряжения договором в пользу третьего лица, по которому лицо, назначенное вкладчиком, выступало в качестве выгодоприобретателя.41 Данное утверждение, впрочем, было подвергнуто справедливой критике.42.
Порядок распоряжения на случай смерти вкладами в государственных сберегательных кассах и Госбанке СССР по специальными указаниям вкладчиков в соответствии со ст. 531 ГК определялся уставами названных кредитных учреждений и изданными в установленном порядке правилами.
Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 01.07.1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что вклад выделяется из наследственной массы и подчиняется описанному выше специальному режиму и в случаях, когда распоряжение о выдаче вклада на случай смерти сделано и в завещании.
Отметим, что вклад не выделяется из наследственной массы в том случае, если в завещании он был прямо не назван, а завещателем было сделано распоряжение общего порядка (например «все мое имущество, из чего бы оно не состояло ко дню моей смерти, завещаю таким-то лицам»). В этом случае вклад делился между наследниками, которым он был завещан в составе иного имущества. Вместе с этим он учитывался при определении обязательной доли необходимого наследника.
Для действительности завещания, помимо соблюдения установленной законом формы, по-прежнему было необходимо соответствие его содержания требованиям закона. Су2щественными пунктами завещания состояли: во-первых, в назначении лиц, к которым должно перейти имущество завещателя или которые имеют право на получении определенных выгод за счет его имущества, и, во-вторых, в распределении своего имущества между назначенными им лицами.
Составляя завещание, наследодатель был вправе распределить между назначенными им наследниками все имущество либо часть его. В последнем случае незавещенная часть наследовалась по закону, в том числе и теми наследниками, которым другая часть имущества оставлена по завещанию, если в завещании не было предусмотрено иное (ст. 537 ГК). Распределение могло состоять в указание завещателем идеальных арифметических долей, которые выделялись наследником из наследственной массы.
Завещание могло также состоять из распоряжений .о распределении между наследниками конкретных вещей, прав и обязанностей, из которых состояла наследственная масса. Завещатель также был вправе также часть конкретных вещей назначить одному или нескольким из наследников, а остальное имущество распределить в идеальных долях. После открытия наследства вещи, завещанные отдаленным лицам и принятые ими, становились их раздельной собственностью, а остальное имущества являлось общая собственность наследников, получивших его в порядке наследования. Исключения составляли случаи, когда вследствие отпадения некоторых из них остался только один наследник, либо наследники заключили соглашение о реальном его разделе.
Завещатель был вправе распорядиться о том, кто из получающих наследство должен погасить и в каких пределах его долгим, остальное оставить вне завещания или завещать другим, но без реального раздела.
Такого рода завещательные распоряжения могли быть сделаны завещателем вне зависимости от наличия у последнего наследников по закону. Но законом ограничивалась свобода завещательных распоряжений. Законом устанавливалось, что определенные лица призывались к наследованию имущества умершего независимо от содержания завещания; предусматривалось недопустимость завещаний определенных видов имуществ, либо ограничивалась возможность перехода их к наследникам в натуре.
Из наиболее существенных ограничений свободы завещаний, известных советскому наследственному праву рассматриваемого периода, мы можем выделить положения, предусмотренные в ст. 535 ГК. Согласно данной статье несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе и усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследовали независимо от содержания завещания не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Подробнее об обязательной доле мы поговорим ниже.
Определенное ограничение возможности посмертного распоряжения своим имуществом представляло собой правило ст. 560 ГК, согласно которой в случае смерти члена колхозного двора, наследование в имуществе двора не возникало, если после смерти завещателя остались другие члены этого двора. Данный порядок действовал и при наследовании имущества в хозяйстве граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. Последняя форма была внесена в ст. 560 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24.02.1987 г. № 5375-XI «О внесении изменений и дополнений в Гражданский Кодекс РСФСР и некоторые другие законодательные акты РСФСР»43.
Другие ограничения касались автомобилей, выданных инвалидам из числа военнослужащих бесплатно или приобретенных или по льготной цене, недостроенных домов, строений завещателя в садоводческих товариществах. Согласно разъяснению Министерства юстиции РСФСР и Министерства социального обеспечения РСФСР завещание инвалидам бесплатно полученного автомобиля своему сыну, не являющемуся членом его семьи, признавалось недействительным. Аналогично обстояло дело и при наследовании автомобиля, купленного инвалидом по льготной цене. При отсутствии членов семьи, другие наследники, в том числе и назначенные в завещании, претендовать на автомобиль в натуре были не вправе и получали только часть суммы, вырученной от продажи его на комиссионных началах.44
Ограничение перехода по завещаниям недостроенных домов, а также строения завещателя в садоводческом товариществе были связаны с невозможностью приобретения их в натуре наследниками, если им было отказано в переоформлении на них акта отвода участка под расстройку, либо в принятии их в члены товарищества. В этом случае завещание служило основанием для опосредованного преемства в этом имуществе, т.е. для истребования стоимости завещанных строений с лиц, получивших участок завещателя или принятых на его место в товарищество.
Фактически о неограниченной
свободе завещательных
Наличие в момент совершения завещания обстоятельств, ограничивающих свободу завещания не служили препятствием к удостоверению завещания, хоть по-прежнему нотариусу, либо иному должностному лицу, наделенному правом удостоверять завещания, вменялось в обязанность предупредить о наличии такого рода обстоятельств.
Согласно нормам ГК к
специальным распоряжениям
В соответствии со ст. 536 ГК завещатель был вправе указать в завещании другого наследника на случай, сели назначенный им наследник умрет до открытия наследства, или не примет его. Как мы видели, теперь завещатель в подназначении наследника не был связан требованием закона о подназначении наследника только из числа лиц, являвшимися наследниками по закону (ст. 424 ГК РСФСР 1924 г.) и мог подназначать наследником любое лицо по своему выбору.
Советское законодательство рассматриваемого периода не предусматривало, но вместе с тем и прямо не запрещало уже упоминавшейся выше фиденкомиссарной субституции (подназначения наследника), смысл которой заключается в том, что назначив основного наследника, завещатель возлагает на него обязанность сохранить унаследованное имущество с тем, чтобы оно после его смерти перешло к лицу, указанному в завещании. Таким образом, имущество по существу только во владение и пользование лица, указанного в качестве основного наследника, без права распоряжения им, но с обязанностью нести все расходы по имуществу и сохранять его для фиденкомиссарного субститута. При этом имуществом не вправе распорядится и сам субститут.
Хотя, как указывалось выше, закон не запрещал прямо фиденкомиссарную субституцию, судебная и нотариальная практика отрицательно относилась к ограничению права собственника распоряжаться своим имуществом, полученным по наследству, лежащему в основе фиденкомиссиарной субституции. Так, в частности, еще до принятия ГК РСФСР 1964 г. Верховный Суд СССР в определении Судебной коллегии по гражданским делам по делу о признании недействительным завещания Вшинякова45 и в постановлении Пленума по делу Савенко46 указал, что фиденкомиссарные завещания недопустимы.
В ст. 538 ГК в отношении права завещателя возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказопалучателей) было сделано существенное изменение. По ГК 1964 г. отказополучателями могли быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. Предметом завещательного отказа по ГК 1964 г. могло быть возложение обязанности выдать какую-либо вещь из наследственной массы или предоставить ее по временное пользование, приобрести что-либо для отказополучателя, выплатить ему определенную сумму денег и т.д. В ч. 2 ст. 538 ГК указывалось, что при последующем переходе права собственности на доли или часть его право пожизненного пользования, предоставленное отказополучателю по завещательному отказу, сохраняло силу. Основные положения относительно завещательного отказа, существовавшие до принятия ГК 1964 г. сохранились. Так, в частности, в ч. 3 ст. 538 ГК говорится о том, что наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен был исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.