Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2010 в 17:10, курсовая работа
Целью данной работы является изучение одного из самых значительных памятников уголовного и уголовно-процессуального права средневековой Германии — Каролины 1532 г. Получив свое название от имени императора Священной римской империи германской нации Карла V, она стала первым общеимперским уголовно-судебным уложением, действовавшим на территории Германии вплоть до конца XVIII в. Ее создание стало результатом закономерного требования унификации имперского права в условиях многовекового правового партикуляризма, действия многочисленных законов, обычно-правовых норм, в том числе «дурных обычаев». Следует отметить также, что важным шагом на пути реформы уголовного и процессуального права Германии стало создание Имперского суда в 1495 г.
Введение 3
1. История создания Каролины 4
2. Преступления и наказания 5
3. Основные черты инквизиционного процесса 8
Заключение 11
Список используемой литературы 12
Характерной
особенностью Каролины является отсутствие
в ее нормах указаний на верхние и нижние
пределы наказания. Она допускала «бессрочное»
тюремное заключение. Например, «злонамеренных и способных на дальнейшие преступные действия» лиц предписывалось заключать в тюрьму на неопределенный срок.
Нужно
обратить внимание и на то обстоятельство,
что, хотя в преамбуле Каролины имелось
утверждение о равном правосудии для «бедных
и богатых», во многих статьях подчеркивалась
необходимость при назначении наказания
учитывать сословную принадлежность преступника
и потерпевшего. Так, при определении наказания
за кражу судья должен был учитывать не
только стоимость украденного и другие
обстоятельства, но «в еще большей степени
(...) звание и
положение лица, которое совершило кражу» (ст. 160). Согласно ст. 158 Каролины знатное лицо могло быть подвергнуто за кражу не уголовному, а «гражданско-правовому наказанию». Нарушение «земского мира», которое строго каралось при прочих равных условиях, считалось вполне законным для лиц, получивших дозволение императора отомстить за нанесенную обиду или враждующих с недругами своего господина.
Обстоятельства, исключающие ответственность, подробно рассматриваются в Каролине на примере убийства (ст. 130 - 138). Так, ответственность за убийство не наступала в случае необходимой обороны, при «защите жизни, тела и имущества третьего лица» и в некоторых других случаях (ст. 139 - 141, 143). Убийство в состоянии необходимой обороны считалось правомерным, если убит был нападавший «со смертельным оружием» и если подвергшийся нападению не мог уклониться от него. Ссылка на необходимую оборону исключалась при законном нападении (для задержания преступника) и при убийстве, совершенном после прекращения нападения, в ходе преследования нападавшего (ст. 140). Судебник предписывал проводить тщательное разбирательство каждого конкретного случая необходимой обороны, поскольку ее правомерность, исходя из принципа презумпции виновности, в этой ситуации должен был доказывать сам убийца.
Каролина
предусматривает как
Более многочисленными являются отягчающие вину обстоятельства. К ним относятся: публичный, дерзкий, злонамеренный и кощунственный характер преступления, рецидив, крупные размеры ущерба, «дурная слава» преступника, совершение преступления группой лиц, против собственного господина и др.
В Каролине различаются и отдельные стадии совершения преступления. Например, преступным является покушение на преступление, которое рассматривается как умышленное деяние, не доведенное до конца вопреки воле преступника. Наказывалось покушение так же, как и оконченное преступление. Студенту надлежит проанализировать в связи с этим соответствующие статьи Каролины.
Следуя
учению итальянских юристов, Каролина
устанавливала три вида пособничества:
1) помощь до совершения преступления;
2)
на месте преступления (
3) после его совершения.
В последнем случае различались «корыстное сообщничество» и «укрывательство из сострадания», влекущее более мягкое наказание.
Если
классифицировать преступления по принятой
в настоящее время схеме в зависимости
от объекта посягательства, то в Каролине
можно выделить следующие виды преступных
деяний: против государственной власти
(измена, мятеж, нарушение земского мира,
бунт против властей — ст. 124 - 127 и пр.);
против личности (убийство, отравление,
клевета, самоубийство преступника —
ст. 130 - 138 и пр.); против собственности (поджог,
грабеж, воровство, кража, присвоение —
ст. 157 -
172 и пр.); против религии (богохульство,
колдовство, кощунство, нарушение клятвы
— ст. 105—109 и пр.); против нравственности
(кровосмешение, изнасилование, прелюбодеяние,
двоебрачие, нарушение супружеской верности,
сводничество, похищение женщин и девушек,
неестественные половые сношения — ст.
116 - 123 и пр.).
3. Основные черты инквизиционного
процесса
Большая часть статей Каролины посвящена вопросам судопроизводства.
Так, в обвинительном процессе только от воли потерпевшего зависело возбуждение и прекращение уголовного дела. Здесь обвинителем выступало то лицо, которому преступлением был причинен ущерб, а в систему доказательств, отвергнутых Каролиной, как правило, входили клятвы, судебные поединки и различные испытания (ордалии), обусловленные религиозными сакраментальными) представлениями о вине лица, совершившего преступление.
Суть состязательного процесса, включающего определенные элементы процесса обвинительного и получившего наибольшее распространение в англосаксонских странах, состоит в том, что за сторонами признаются в процессе равные возможности, а суду отводится роль «арбитра», направляющего процесс в правильное русло и выносящего решение по делу. Смешанный процесс сочетает как элементы инквизиционного процесса на досудебной стадии, так и элементы состязательного процесса на стадии судебного разбирательства.
В
период раннего Средневековья в Германии
применялся обвинительный (состязательный)
процесс (без разделения на гражданский
и уголовный). Такая форма процесса закреплялась
в Саксонском зерцале. В XIV—XV вв. частноправовой
принцип преследования начинает дополняться
обвинением и наказанием от имени публичной
власти. Изменяется система доказательств.
Еще в конце XIII в. был законодательно упразднен
судебный поединок. Однако полное и окончательное
утверждение розыскного (инквизиционного)
уголовного процесса
произошло в Германии под влиянием рецепированного
римского и канонического права в XV—XVI
вв.
Необходимо особо отметить, что в данном документе сохранились некоторые черты обвинительного процесса. Истец, или потерпевший, по Каролине, мог самостоятельно предъявить уголовный иск, а обвиняемый мог оспаривать или доказывать его несостоятельность. Стороны имели право предоставлять документы, вызывать свидетелей и пользоваться услугами защитников (они именовались в Каролине ходатаями). Если обвинение не подтверждалось, истец должен был «возместить ущерб, бесчестье и оплатить судебные издержки» (ст. 13). Однако эти права сторон были связаны многими формальными ограничениями, в большей мере ущемлявшими обвиняемого, нежели обвинителя. Они не меняют и антигуманной, произвольной сути инквизиционного по своему характеру судебного процесса, по Каролине. Здесь обвинение предъявлялось судьей от лица государства «по долгу службы». Следствие велось по инициативе суда и не было ограничено сроками. Непосредственность, гласность судопроизводства сменились тайным и письменным рассмотрением дела.
Основными
стадиями инквизиционного процесса
были следующие: 1) общее расследование,
2) специальное расследование, 3) вынесение
приговора.
Какие
цели преследовались на первой стадии
этого процесса, какова была роль судьи
на этой стадии и участь обвиняемого при
ее завершении?
Из анализа Каролины студенту надлежит уяснить, что задачей общего расследования было установление факта совершения преступления и подозреваемого в нем лица. Судья лично занимался сбором предварительной тайной информации о преступлении и преступнике. Если суд получал сведения о том, что человек «опорочен общей молвой или иными заслуживающими доверия доказательствами, подозрениями и уликами», то он заключался под стражу (ст. 6).
Вторая краткая ступень инквизиционного судопроизводства общего расследования сводилась к предварительному допросу арестованного об обстоятельствах дела и к уточнению некоторых данных о преступлении.
Центральным звеном инквизиционного процесса было специальное расследование — подробный допрос обвиняемого под пыткой и опрос свидетелей, сбор доказательств для окончательного изобличения и осуждения преступника и его сообщников.
Расследование преступления на этой стадии основывалось на теории формальных доказательств, которые были систематизированы в Каролине и включали в себя следующие виды «доброкачественных улик, подозрений и доказательств»: 1) общие подозрения и доказательства, относящиеся ко всем преступлениям; 2) доказательства, каждое из которых в отдельности было правомерным основанием для допроса подозреваемого в совершении преступления под пыткой; 3) доброкачественные доказательства, относящиеся к отдельным видам преступлений (ст. 19—44).
Следует обратить внимание на то, что, перечисляя «полные и доброкачественные доказательства, улики и подозрения», Каролина основной упор делала на собственное признание обвиняемого, которое рассматривалось как «царица доказательств» (ст. 22). Целью сбора доказательств, таким образом, было в значительной мере отыскание поводов для применения пытки.
В то же время следует отметить, что формально применение пытки было связано с рядом условий. Так, пытка не должна была применяться, пока не будут найдены достаточные доказательства и «подозрения» в совершении тем или иным лицом преступления. Достаточными доказательствами для допроса под пыткой являлись показания двух «добрых» свидетелей (ст. 30). Если имелся только один свидетель, это считалось полудоказательством и подозрением. Только несколько подозрений по усмотрению судьи могли повлечь применение пытки. Характерно, что среди подозрений указывались также «легкомыслие и дурная слава» человека, его способность совершить преступление (ст. 25).
Признание
под пыткой считалось действительным
только при наличии определенного условия.
Таковым являлось признание, полученное
и записанное не во время пытки, а после
ее окончания, повторенное не менее чем
через день вне камеры пыток и соответствующее
другим данным по делу. Каролина требовала
соблюдения всех условий допроса под пыткой,
провозглашая, что за «неправомерный»
допрос, не основанный на доказательствах,
уликах и подозрениях, судьи должны нести
наказание и возмещать ущерб обвиняемому.
Создатели Каролины предписывали также,
что «при пытках надо было быть осмотрительными
и учитывать серьезные раны и другие телесные
дефекты того, кто был под пыткой» (ст.
59, 72).
Основываясь
на этих гуманных положениях Каролины,
некоторые авторы приходят к выводу, что
уголовно-судебное уложение Карла V призвано
было поставить инквизиционный процесс
в такие правовые рамки, чтобы он не
превращался
в инструмент расправы над невиновными.
Однако все стадии инквизиционного процесса,
по Каролине, порядок применения пыток
не могли исключить произвола и расправы
над людьми невиновными. «Неправомерность»
применения пытки судьей была практически
недоказуема. В Каролине прямо
указывалось, что, если обвинение не подтверждается,
судья и истец не подвергаются взысканию
за применение пытки, ибо «надлежит избегать
не только совершения преступления, но
и самой видимости зла, создающей дурную
славу или вызывающей подозрения в преступлении»
(ст. 61).
Дискуссионным является вопрос об особом самостоятельном значении последней стадии процесса — вынесения приговора. Создается впечатление, что с момента получения судом с помощью пытки собственного признания обвиняемого приговор был практически предрешен. Суду для оценки доказательств зачастую было достаточно того, чтобы предоставленные ему факты не были лишены правдоподобия. Об этом свидетельствуют многочисленные преследования и вынесения смертных приговоров «путем сожжения» за причинение «вреда» или «ущерба» людям при помощи колдовства (ст. 109) и др.
Весьма характерно и императивное требование к судьям никого не приговаривать к смертной казни и к какому-либо другому телесному увечащему или позорящему наказанию, не установленному и не допускаемому имперским правом, т. е. самой Каролиной (ст. 104). Между тем смертная казнь ни в одной другой стране средневековой Европы, по свидетельствам историков, не применялась в таких широких масштабах, как в средневековых инквизиционных судах Германии и Нидерландов.
М. Лютер, называя «сбродом» всех юристов, адвокатов, наряду с палачами и стражниками, требовал, чтобы они «разыскивали, обвиняли, мучили и убивали злых, защищая и прощая добрых, отвечали за них и спасали их», не руководствуясь при этом «своекорыстными интересами» (М. Лютер. О светской власти). (Он как сторонник умеренного крыла реформаторов выступал не только против догматов католической церкви и Папы Римского, но и против повстанцев в годы крестьянской войны.)
В
Германии пытки были отменены только
в середине XVIII в. Отмена пыток стала
завоеванием гуманистических идей эпохи
Просвещения: Монтескье, Вольтера, Беккариа
и др. Ч. Беккариа, например, выступая за
замену смертной казни каторжными работами,
считал, что метод устрашения только тогда
будет эффективен, когда люди постоянно
будут видеть страдания каторжан. Эти
идеи были впоследствии положены в основу
реформы уголовного права и процесса во
многих странах Европы.
Информация о работе Каролина 1532 года и ее общая характеристика