Наследственное право в России

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Марта 2012 в 15:01, контрольная работа

Описание работы

Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная, извилистая река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном, более предсказуемом и стабильном русле.

Работа содержит 1 файл

Контрольная.docx

— 15.53 Кб (Скачать)

1. Развитие законодательства  о наследовании

1. Отечественное  наследственное право развивалось  достаточно сложно и на некоторых  этапах весьма противоречиво.  Если попытаться сделать сравнение  с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная, извилистая  река, которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем  приостанавливая свое течение,  чтобы упасть сверху вниз и  продолжить свой путь уже в  обширном, более предсказуемом и  стабильном русле.

Попытаемся  проследить течение наследственного  права XIX века, не претендуя на исчерпывающий  анализ законодательства и теоретических  разработок разного времени.

Традиционно под наследованием или наследственным правопреемством понимался (и в  этом нет серьезных различий с  современным определением) переход  имущественных прав и обязанностей от умершего его наследникам. Видов  наследования также всегда было два: по завещанию и по закону. Другое дело, что на разных этапах развития общества в эти понятия вкладывался  различный юридический смысл.

2. Гражданское  законодательство Российской империи  предусматривало получение права  собственности на имущество в  порядке наследования по завещанию  (ст. 1010-1103 Свода законов гражданских)  и по закону (ст. 1104-1221 Свода законов  гражданских). Анализируя данные  нормы, Д.И. Мейер указывал, что  «лицо делается наследником двумя  путями - или по завещанию, или  по закону, но как скоро достигает  пункта, на котором делается наследником,  то идет уже одним путем».1   

Завещание, а точнее духовное завещание, могло  быть составлено гражданином, достигшим  двадцатилетнего возраста (совершеннолетним).

Духовные  завещания могли быть крепостными  или домашними, они различались  по месту составления и заверения. Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в местах, к ним приравненных, а вторые - на простой бумаге, как правило дома и заверялись в гражданской палате.

Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами (ст. 1017 Свода законов гражданских). В тех случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянскими имениями), завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).

Отечественное гражданское законодательство до 1917 г. характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключением и регламентация наследования по закону. Данной проблеме было посвящено более 100 статей.

Попытаемся  рассмотреть только общие положения  наследования по закону. Право наследования распространялось «на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного его прекращения  не только в мужском, но и в женском  поколении» (ст. 1111 Свода законов гражданских). Близость родства определялась линиями (связь степеней) и степенями (связь одного лица с другим посредством рождения). Отношения свойства не давали права наследовать по закону.

Не имели  права наследовать по закону:

- лица, лишенные  всех прав состояния;

- монашествующие  лица - отрекшиеся от мирской жизни;

- лица, лишенные  дворянства и разжалованные (до  восстановления.) Специальные нормы  были посвящены наследованию  по нисходящей линии (ст. 1127-1133), по боковой линии (ст. 1134-1140), по восходящей линии (ст. 1141-1147 Свода законов гражданских).

Полагаем  необходимым обратить внимание на нормы, регулирующие наследование по закону супругов. Если в отношении законной жены или мужа не было завещания, то она (он) получала (л) из недвижимого имения седьмую часть, а из движимого - четвертую. При этом ее собственное имущество, а также приданое в состав наследственной массы не включались. В некоторых губерниях и уездах Закавказского края были предусмотрены исключения для призвания к наследованию супругов. В тех случаях, когда наследников по закону и по завещанию не было или если они были, но в течение 10 лет не выразили желания принять наследство, имущество признавалось выморочным и обращалось в казну. Вместе с тем предусматривались случаи, когда выморочное имущество переходило к другим лицам. Например, от служащих университетов - университетам, от духовных служителей - духовным учреждениям и т.д.                     

Достаточно  много специальных норм было предусмотрено  для наследования отдельных специфических объектов (например, заповедных имений) или от некоторых граждан (например, после военных чинов).

1 Ссылка на данные источники в учебнике «Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения», Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Москва, «Статут», 2002г.


Информация о работе Наследственное право в России