Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2011 в 21:04, контрольная работа
Прежде всего – обычное право, нормы которого до нас не дошли. Известно, что примерно в 9 веке действовал так называемый Закон русский. Текст его до нас пока не дошел. Вероятнее всего, что это был сборник письменный, в котором имелись нормы обычного права.
Задание 1
Под источником права
принято понимать способы придания официальной
юридической силы правилу поведения и
ее внешнее официальное выражение. Источник
права показывает, каким способом государство
создает, фиксирует ту или иную норму права,
в каком виде эта норма доводится до сознания
людей.
Классификация:
1. Нормативный-правовой
акт - это официальный, письменный документ,
изданный органом государства, в пределах
установленной компетенции, направленный
на введение в действие правовых норм,
на изменение существующих, либо их отмену.
Этот документ всегда обращен к персонально
неопределенному кругу лиц. Нормативный
правовой акт в большинстве государств
служит основным источником и формой права.
Эта форма права характерна для Россия
и большинства стран Европы. Для нормативных
правовых актов характерны следующие
признаки:
1) Они исходят
только от государственных
2) существует особый порядок их принятия;
3) используется писаная форма и оформление
в специальном виде;
4) иерархическая подчиненность, основанная
на различной юридической силе отдельных
актов;
5) содержание нормативных правовых актов
составляют нормы права.
2. Судебный прецедент - это общее официальное правило, которое устанавливается судьей при решении конкретного дела (в тексте судебного решения по конкретному делу), в том случае, когда он обнаруживает, что из всех действующих правовых норм ни одна из них не подходит к данному случаю. Это общее правило становится обязательным, частью действующего права, которое подлежит применению судами, равными по статусу данному суду, а также всеми нижестоящими судами. Судебный прецедент - один из основных источников права в странах, принадлежащих к англосаксонской правовой семье.
Признание прецедента источником права позволяет судебным и административным органам выполнять правотворческие функции, так как они фактически обладают правом создавать новые нормы права. Тем самым устраняются противоречия между развивающейся практикой и действующим законодательством, что позволяет решать дела при отсутствии норм права.
Российская юридическая практика не признает прецедент в качестве официального источника права, поскольку исходит из того, что судебные и административные органы призваны применять нормы права, а не создавать их.
3. Правовой обычай - это придание официальной юридической силы действующему в обществе простому, неправовому обычаю, путем использования его для решения конкретного дела в правоприменительном государственном органе (например, в суде). Отличие правого обычая и судебного прецедента в том, что используется уже известный обычай. Форма выражения - судебное решение. Каждый раз этот обычай нуждается в своем подтверждении (суд ссылается не на решении предыдущего суда, а на соответствующий обычай). Этот источник права имеет субсидиарное (дополняющее) значение. В России правовой обычай используется ограниченно. Например, в морском праве, где для каждого морского порта испокон веков установлены свои обычаи.
Правовые обычаи имеют наибольшее распространение в гражданском, семейном, аграрном праве, а также в международном праве, в частности, во внешнеторговом обороте. Обычаи как бы восполняют отсутствие в законодательстве той или иной нормы. Существуют правовые системы, где роль правового обычая и вообще обычаев достаточно велика. К ним относится обычное право африканских государств, где обычаями регулируются брачно-семейные, земельные отношения и отношения в области наследования. Эти традиционные отношения и в наши дни регулируются нормами обычного права, а судебные органы решают такого рода споры на основе местных обычаев, придавая им юридический, государством защищенный характер.
4. Принцип права - основополагающая идея права (справедливость, народовластие, презумпция невиновности, причиненный вред должен быть возмещен и т.д.). Принципы права используются при решении конкретных дел в случае, если невозможно найти подходящих правовых норм для данного случая. Сами принципы права в целом или его отраслей сформулированы в конституциях государств, отраслевом законодательстве, международно-правовых договорах. Поэтому применение принципов права к конкретному делу не основывается только на правосознании правоприменителя, но и на действующих конституционных и обыкновенных законах, где эти принципы нормативно сформулированы.
5. Правовая доктрина - это система взглядов, представлений о праве, о его принципах, изложенная признанными авторитетами в области юриспруденции. Правовая доктрина - это теоретические положения, научные теории юридического характера, в которых формулируются важнейшие принципы, юридические категории, понятия, воззрения юристов-ученых. В некоторых странах правовая доктрина выступает источником права. Так, в английских судах при разрешении конкретных дел принято ссылаться на труды известных юристов в обоснование принятого судебного решения. Аналогичная практика существует и в некоторых мусульманских государствах. (Так, основным источником мусульманского права является исламская религиозная правовая доктрина).
В России в юридической практике широко используются научные комментарии к различным кодексам, но они применяются как справочный, консультационный материал, ссылаться же на комментарий при разрешении судебных споров и при обосновании принятых решений нельзя.
6. Нормативный договор - соглашение между сторонами направленное на установление официальных юридических правил. Например, международный договор, коллективный договор между хозяином (предпринимателем) и наемными работниками в лице их профсоюза. Договоры нормативного содержания - это соглашения между субъектами, которые добровольно закрепляют взаимные права и обязанности и обязуются их соблюдать. Подобные соглашения служат основой для принятия других нормативных правовых актов. Такие договоры получили распространение в трудовом праве при заключении контрактов между работодателем и работником, в международном праве. В последние годы указанные договоры стали применяться и в конституционном праве России. Например, в 1992 г. был заключен Федеративный договор между Российской Федерацией и ее субъектами о разграничении между ними предметов ведения и полномочий. В 1994 г. был заключен Договор между Российской Федерацией и Татарстаном, где были определены предметы взаимного делегирования полномочий. В дальнейшем такие договоры были заключены и с другими субъектами Федерации.
7. Деловое обыкновение - это правило, которое складывается в процессе делового обмена, оно связано с торгово-деловыми отношениями. В отличие от правового обычая, деловое обыкновение не имеет глубоких корней в опыте человеческого бытия. Как правило, это признаваемая в данный момент наиболее оптимальная модель поведения в торговом обороте. Например, с появлением общедоступных телефонных сетей появилось деловое обыкновение, в соответствие с которым признавалось правомерным заключение гражданско-правовых сделок по телефону. Примером признания в России делового обыкновения в качестве источника права может служить часть 2 статьи 478 ГК РФ. Согласно данной норме, "в случае, если договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями".
Источники права древней Руси
Прежде всего
– обычное право, нормы которого
до нас не дошли. Известно, что примерно
в 9 веке действовал так называемый Закон
русский. Текст его до нас пока не дошел.
Вероятнее всего, что это был сборник письменный,
в котором имелись
нормы обычного права.
Первый известный источник права письменный
- это договор Олега с Византией 911 года. В
нем и упоминается Закон русский, который
содержал некоторые нормы уголовного
права Древней Руси. Одна из статей этого
Закона предусматривала ответственность
за убийство - смертную казнь на месте
преступления.1 [1]
Возникновение Древнерусского государства
естественно сопровождалось формированием
древнерусского права, исторически первым
источником которого были правовые обычаи
- нормы обычаев доклассового общества,
санкционированные возникающим государством. Среди
них можно встретить кровную месть, принцип
талиона - "равным за равное".Совокупность
этих норм летописи и иные древнейшие
документы называют "Законом русским".
Первыми писанными памятниками древнерусского
права, дошедшими до нас, были договоры
Руси с Византией. Заключенные после успешных
военных походов, эти договоры носили
международно-правовой характер, но в
них вместе с тем получили отражение нормы
Закона русского. (Из этих договоров мы,
собственно, и знаем об основном содержании
древнерусского обычного права). 911 Договора,
944 и 971 гг. содержали нормы торгового права,
например правила регистрации отдельных
товаров «наволок» 0,2 [2]
Княжеское законодательство как источник
права появляется на Руси в Х в.Особое
значение имеют уставы Владимира Святославича,
Ярослава, которые внесли изменения в
действующее финансовое, семейное и уголовное
право.
Устав Владимира определял взаимоотношения
княжеской власти с церковью. Он предусматривал
установление налога в пользу церкви так
называемая десятина. Во времена Владимира
церковное землевладение ещё не получило
развития, поэтому тогда десятина являлась
основным источником дохода духовенства. Церковь
по Уставу получала право суда в отношении
духовенства и всех людей подвластных
церкви. Кроме того, перечислялись дела,
которые рассматривались церковным судом
в отношении любых лиц. К компетенции церкви
относились главным образом дела в области
семейно-брачных отношений.
Устав Ярослава посвящался главным образом
семейно-брачным отношениям, преступлениям
против семьи и нравственности. Встречались
наказания за эти деяния как бы двойственные
и от; князя и от епископа.Почти все наказания
имущественного характера. Только в одном
случае предусматривалась смертная казнь
- ст. 13 Устава. В этой статье устанавливалась
ответственность мужа за двоежёнство. Устанавливалось
наказание 40 гривен в пользу епископа,
а незаконная жена (как правило молодая)
заключалась в монастырь. Если же муж причинял
зло своей законной жене (например, убьет
раздосадованный на то, что его разлучали
с более молодой), то в этом случае, возможно,
было применение смертной казни.
В Устав Ярослава встречаются статьи,
которые носят ярко выраженный классовый
характер. За изнасилование и оскорбление
женщины устанавливался штраф, размер
которого зависел от положения потерпевшей. Если
потерпевшая была женой или дочерью боярина,
то наибольшая сумма. Если малого боярина,
то меньше, если простого человека, то
ещё меньше.