Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2011 в 21:08, лекция
Понятие международных расчетов Международные расчеты – это регулирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим в связи с экономическими, политическими, научно-техническими и культурными отношениями между государствами, организациями и гражданами разных стран. Расчеты осуществляют преимущественно безналичным путем в форме записей на счетах банков. Для этого на базе корреспондентских соглашений с иностранными банками открываются банковские корреспондентские счета: «лоро» (счет зарубежных банков в национальном кредитном учреждении) и «ностро» (счет данного банка в иностранном банке).
Средний коэффициент эффективности труда служащих Международной Организации Труда, должен быть не менее 95%. Для эффективности деятельности организации она должна и меть региональные представительства, а в больших городах даже несколько.
Международные расчеты в форме инкассо: понятие , субъекты виды , международное правовое регулирование.
Арбитражный договор
отличается от оговорки лишь тем, что он
представляет собой соглашение заключенное
отдельно от основного контракта. Он может
быть заключен одновременно с основным
договором или после, но всегда до возникновения
спора. Если же спор уже возник, то соглашение
о передаче его на рассмотрение арбитражного
суда будет называться третейской записью.
Таким образом, арбитражное соглашение
может быть заключено в любой из этих форм
(см. ч.2 ст.1 Европейской конвенции;
ч.2 ст.2 Нью-йоркской конвенции; ч.1 ст.7
Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже).
Многие годы
ученые спорят о том, что же все-таки
такое международный
арбитраж полностью
самостоятелен, имеет свою процедуру,
обладает властными полномочиями, а
арбитражное соглашение выступает
в роли процессуального документа, определяющего
подведомственность спора (обычное пророгационное
соглашение). Договорная теория исходит
из того, что арбитраж полностью обязан
своим существованием договору между
сторонами, которые не только определяют
его полномочия, но и дают ему силу выносить
решению по определенному спору, т.е. арбитражное
соглашение имеет учредительный характер.
Отношения между сторонами спора, а также
между ними и арбитражем строятся на договорных
началах, в арбитражном соглашении содержатся
их права и обязанности.
И, наконец, смешанная
теория (имеет место быть у нас
в стране) соединяет черты вышеназванных
теорий. Арбитраж представляет собой
институт особого рода (sui generis), в основе
которого – арбитражное соглашение, которое
в свою очередь является частным материально-правовым
договором, влекущим процессуальные последствия
публичного характера[3]. Это установление
подведомственности спора только арбитражу,
обязательность арбитражного решения
и для сторон, и для других лиц и органов,
возможность его принудительного исполнения.
Итак, арбитражное соглашение – договор,
имеющий двойственную природу. В нем проявляются
как материально-правовые черты, так и
черты процессуального характера.
Отнесение того
или иного элемента арбитражного
соглашения к вопросу материально-правового
характера, либо процессуального характера,
имеет не только чисто теоретическое
значение, но практическое. От
этого, например, зависит выбор права для
решения конкретного вопроса. Например,
в США от решения вопроса как трактовать
отношения по заключению и исполнению
арбитражного соглашения: как материально-правовые
или как процессуальные, зависит, какое
право будет применяться – федеральное
или право штатов. «Практическую значимость
проблемы юридической природы арбитража
в России показал А.И.
Минаков на примере
двух арбитражных дел, рассмотренных
во Внешнеторговой арбитражной комиссии
(ВТАК) при Торгово-промышленной палате
(ТПП) СССР: иск швейцарской фирмы
«О Майер» о взыскании убытков, вызванных
неприятием ответчиком части товара по
контракту к итальянской фирме «Коджис»
и иска В/О «Тракторэкспорт» к индийской
фирме «Тарапур». Если в первом деле ВТАК
при ТПП СССР квалифицировала вопрос о
допустимости арбитражного соглашения
как вопрос материально-правового характера
и не разграничила вопрос о допустимости
арбитражного соглашения с вопросом о
его форме, и, как следствие этого, признала
возможность применения иностранного
права, то во втором деле вопрос о допустимости
арбитражного соглашения был квалифицирован
как процессуальный»[4]. Вопросы квалификации
самого соглашения (форма соглашения,
круг сделок, на которые они распространяются,
праводееспособность сторон, его заключивших[5])
имеют материальный характер. Поэтому
для их разрешения нужно найти применимое
право. Нарушение установленных правил
заключения арбитражного соглашения может
привести к негативным последствиям для
сторон, стремящихся к арбитражному рассмотрению
спора – отказ арбитража от рассмотрения
дела в связи с отсутствием компетенции,
последующая отмена арбитражного решения,
отказ в признании и приведении в исполнение
решения.
Ни международные
акты, ни акты внутреннего права
не содержат прямых указаний на то, праву
какой страны должно соответствовать
арбитражное соглашение, чтобы иметь
юридическую силу и быть способным вызвать
соответствующие процессуальные последствия.
Решить этот вопрос нам помогут нормы
закрепляющие полномочия государственных
судов, решающих вопрос о своей компетенции
или об отмене арбитражного решения, либо
полномочия компетентных органов решающих
вопрос о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений. Определение
применимого права зависит от того, кто
и по какому поводу разрешает данный вопрос.
Недействительность арбитражного соглашения
является одним из оснований отказа в
признании и приведении в исполнение арбитражного
решения на территории страны иной, чем
та, где решение было вынесено. Орган, в
который обратились за признанием и приведением
в исполнение арбитражного решения, решает
вопрос о действительности арбитражного
соглашения на основе права, которому
стороны это соглашение подчинили, а при
отсутствии такого указания - права страны,
где решение было вынесено[6].
Вопрос о действительности арбитражного соглашения решается также государственным судом при рассмотрении требования об отмене вынесенного арбитражного решения[7], а также при рассмотрении вопроса о подсудности спора государственному суду[8]. В первом случае диспозитивные коллизионные нормы отсылают к праву страны арбитражного разбирательства. Во втором случае применимым правом нормы называют:
а) право, которому
стороны подчинили арбитражное
соглашение; b) при отсутствии указаний
на этот счет - право страны, в которой
должно быть вынесено решение[9]; с) при
отсутствии указаний на закон, которому
стороны подчинили арбитражное соглашение,
и если в тот момент, когда этот вопрос
представлен на разрешение государственного
суда, невозможно установить, в какой стране
должно быть вынесено арбитражное решение,
- право, применимое в силу коллизионной
нормы государственного суда, в котором
возбуждено дело (п.2 ст. 6 Европейской конвенции).
Ну и нельзя забыть о том, что данный вопрос
решается и самим арбитражем, когда он
решает, компетентен ли он рассматривать
дело или нет. Прямых указаний в нормативных
актах по этому поводу нет. А арбитражная
практика свидетельствует об отсутствии
единообразия в этом вопросе.
Наиболее часто
встречающиеся варианты: право страны
места проведения арбитража; право,
применимое к существу спора. Нормы,
закрепляющие недействительность арбитражного
соглашения, как одно из оснований отмены
арбитражного решения или отказа в его
признании содержатся, вероятно, во всех
внутренних законодательных актах о международном
коммерческом арбитраже[10]. Как правило,
действительность арбитражного соглашения
в соответствии с внутренним законодательством
определяется «по праву, избранному сторонами
к арбитражному соглашению (lex voluntatis) или
по праву места вынесения арбитражного
решения (lex loci arbitri)»[11]. Однако встречается
иной подход. В соответствии с п.
2 ст. 178 Закона
Швейцарии «О международном
Необходимо добавить,
что во всех упомянутых актах выделяется
такое основание
). Еще одним
исключением из общего правила
является положение об
[1] «Еще совсем
недавно в законодательстве
арбитражная оговорка,
по сути, не обладала исполнительной силой.
В настоящее время положение,
по которому требуется заключение третейской
записи дополнительно к арбитражной оговорке,
сохраняется только в единичных странах,
например в Бразилии». – см. статью Наталии
Шелкопляс «Арбитражное соглашение: теоретические
вопросы, имеющие практическое значение».
Белорусский журнал международного права
и международных отношений, 1998 г.
, № 3. [2] Это
самые распространенные
, № 6. [4] Актуальные
проблемы международного
43. [5] Минаков
А.И. Коллизионные вопросы
, 1975, стр. 5. [6] П.
а) ч. 1 ст. V Конвенции о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных
решений от 10 июня 1958 г.
, Нью-Йорк; п.1 ст.
36 Закона РФ «О международном коммерческом
арбитраже». [7] См. п. а) ч.1 ст.
IX Европейской конвенции
о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля
1961 г; п.2 ст. 34 Закона РФ «О международном
коммерческом арбитраже». [8] ч.2 ст. VI Европейской
конвенции. [9] Поскольку арбитражное решение
обычно выносится в месте проведения арбитражного
разбирательства, далее в тексте я не буду
делать различий между местом «вынесения
арбитражного решения» и местом «арбитражного
разбирательства».
[10] См. п. 2.1 ст. 34 Закона РФ «О МКА», ст. 1065 «а» ГПК Нидерландов, ст. 1059, п. 2.1 ГПК Германии. [11] Международный коммерческий арбитраж. Федоров А.Г. – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2000 г., стр. 85. [12] См. п. 2 (а) ст. V Нью-йоркской конвенции, абз. 3 п.2 ст. VI Европейской конвенции, п.2 ст. 34 и п.1 ст. 36 Закона РФ «О МКА».