Наследование по завещанию

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 05:42, дипломная работа

Описание работы

Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую актуальность. Это объясняется в первую очередь тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. В связи с этим нормы наследственного права (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность.
Целью данной работы является изучение и анализ проблем, связанных с изменениями, произошедшими в наследственном праве.

Содержание

Введение
1.Общие положения о наследовании
2.Наследование по завещанию
2.1.Понятие, содержание завещания
2.2.Форма завещания
2.3.Особые завещательные распоряжения завещателя
2.4.Изменение, отмена и недействительность завещания
3.Приобретение наследства
Заключение
Библиографический список
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3

Работа содержит 1 файл

ДИПЛОМ по завещанию.doc

— 296.00 Кб (Скачать)

     В соответствии со ст. 531 ГК РСФСР не имели  права "наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке". Следует отметить, что прежним законом характер противозаконных действий граждан, которые привели к смерти наследодателя, не раскрывался. И нередко возникающий в практике вопрос, возможно ли отстранение от наследования гражданина, совершившего противозаконные действия по неосторожности, разрешался путем применения положения, сформулированного в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" 1. В настоящее время подобное положение закреплено в законе. Оно устанавливает: недостойными наследниками признаются граждане, «которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследству (имеются в виду лица, в призвании к наследству которых у недостойных наследников должна быть заинтересованность) либо увеличению наследственной доли» (здесь речь может идти об умышленном убийстве, подделке завещания, принуждении другого наследника к отказу от наследства и т. п.). Любое из перечисленных обстоятельств влечет утрату гражданином права наследования лишь в том случае, если такое обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Таким образом, не признается недостойным наследник в случае, когда смерть наследодателя явилась результатом противоправных действий наследника, совершенных по неосторожности.

          Согласно ст. 1117 ГК РФ "граждане, которым наследодатель после  утраты ими права наследования  завещал имущество, вправе наследовать  это имущество".

     Определен также круг лиц, которые отстраняются от наследования только по закону. Это родители после смерти детей, в отношении которых они лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню смерти наследодателя. Для признания их недостойными достаточно решения суда о лишении родительских прав. Могут быть признаны недостойными и лица, которые злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Отстранение наследника по этой причине может последовать лишь по решению суда, вынесенному после открытия наследства по требованию заинтересованных лиц.

     Следует подчеркнуть, что, если выросшие дети, всепрощающие родители и другие лица все же составят в пользу таких  наследников завещание, их воля должна быть выполнена. Названные лица в  этом случае от наследства по завещанию  не отстраняются.

       Возникновение наследственных правоотношений связано с открытием наследства (то есть со смертью гражданина): со временем открытия и местом его открытия (ст. 1113, 1114, 1115 ГК РФ).

     Наследство  открывается со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства закон связывает определение:

     1)круга  наследников, призываемых к наследству;

     2) состава наследственного имущества;

     3)начала  исчисления сроков на принятие  наследства или отказа от него  наследниками;

     4)начала  исчисления сроков на предъявление  претензий кредиторами;

     5)момента  возникновения права наследников  на наследственное имущество;

     6)срока  для выдачи свидетельства о  праве на наследство;

     7)законодательства, которым следует руководствоваться  (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

     Как и ранее, время открытия наследства определяется днем смерти наследодателя  1. При объявлении судом общей юрисдикции безвестно отсутствующего лица умершим, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

     Не  открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи  с военными действиями, и после  безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально  подтвержден извещением Министерства обороны или решением суда.

     Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому  в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

     В случае спора между наследниками либо при их желании оформить  наследство на причитающуюся каждому из умерших супругов долю в общем, имуществе, нажитом ими во время брака, нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд1.

              Факт и день смерти наследодателя  подтверждается свидетельством  органов  ЗАГСа о смерти  наследодателя, извещением или  иным документом о его гибели, выданным органом  Министерства обороны (в случае гибели наследодателя в связи с военными действиями). Решения суда об объявлении гражданина  умершим, об установлении факта регистрации смерти лица в определенное время и  при  определенных  обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение  факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах ЗАГСа и получения свидетельства о смерти, в последствии представляемому наследниками нотариусу.  В случае невозможности предъявления наследником свидетельства  о смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов ЗАГСа копию актовой записи о смерти наследодателя.

     Не  менее важное значение имеет место  открытия наследства, так как именно по месту открытия наследства подается заявление о принятии наследства или об отказе от него нотариусу или уполномоченному должностному лицу (ст. 1153, 1159 соответственно); принимаются меры по охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171), а также определяется  право, какой страны должно применяться, если наследодатель или принадлежавшее ему имущество находились за пределами России.

     Сохранив  общий принцип, новое законодательство конкретизировало и уточнило это  положение.

     Так, если согласно ГК РСФСР 1964 г. местом открытия наследства признавалось последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части (ст. 529), то в соответствии с положениями нового ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом установлено, что если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия признается место нахождения наследственного имущества. Если наследственное имущество находится в разных местах, открытием наследства является место нахождения наиболее ценной части (ст. 1115). Как видим, прежняя норма ГК РСФСР несколько изменена и существенно дополнена. Следует признать более верным подход, закрепленный новым ГК, согласно которому в случае неизвестности последнего места жительства наследодателя место открытия наследства необходимо определять не по месту основной части имущества, а исходить из того, какое имущество наиболее ценно. Установлено также, что ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115).

     Место открытия наследства связывается с  местом нахождения имущества не только тогда, когда место жительства наследодателя  неизвестно, но и тогда, когда собственник  имущества, которое находится на территории России, проживает за ее пределами.

                               2. Наследование  по  завещанию

                                     2.1.Понятие, содержание  завещания 

     Завещание–  это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части определенным лицам, а также к государству или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

     ГК  РФ по-новому обозначил роль завещания  при наследовании имущества. Если ранее  преимущественное значение имело наследование по закону (нормы о завещании носили вспомогательный характер), то теперь ключевое значение приобретает выражение воли наследодателя в завещании, а наследованию по закону отведена восполнительная функция. Об этом свидетельствует тот факт, что глава 62 "Наследование по завещанию" нынешнего ГК предшествует главе, посвященной наследованию по закону. Хотя более правильным представляется прежний подход, в соответствии, с которым нормы о наследовании по закону опережали нормы о наследовании по завещанию. Во-первых, это логично потому, что написание завещания - не обязанность, а право наследодателя, которым он может и не воспользоваться 1. Во-вторых, применение норм главы 62 о наследовании по завещанию невозможно без обращения к положениям последующей главы. Так, именно в главе 63 "Наследование по закону" содержатся нормы о неоднократно упоминавшихся в главе 62 наследниках по закону; правилах об обязательной доле в наследстве; о правах супруга при наследовании и др.

     В ГК РФ специально подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания (ст. 1118). В соответствующей норме определена также правовая природа завещания: указано, что завещание является односторонней сделкой, но такой, которая создает права и обязанности только после открытия наследства, то есть после смерти завещателя. Определение завещания как односторонней сделки также означает, что нормы, устанавливающие общие условия действительности и основания признания сделок недействительными (ст. 166-181 ГК РФ), распространяются и на завещания в той мере, в какой они могут быть применены к этому виду сделок.

     Подчеркнут  личный характер завещания. Так, важно уточнение о том, что "совершение завещания через представителя не допускается" (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), а также установление запрета совершения завещания двумя или более гражданами (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). В новом ГК РФ  также четко определено, что совершить завещание может только полностью дееспособный гражданин.

     Важнейшее значение для реализации прав наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти имеет принцип свободы завещания, выраженный в новом законодательстве, причем пределы этой свободы расширены.

     Руководствуясь  принципом свободы завещания, граждане вправе:

     1) завещать свое имущество любым  лицам: гражданам, в том числе  иностранцам и лицам без гражданства,  юридическим лицам, как государственным,  так и основанным на частной  форме собственности, в том  числе религиозным организациям, фондам и др., Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, иностранным государствам, международным организациям (ст. 1116);

     2) указать в завещании не только  одного или нескольких наследников,  но и подназначить наследника. В новом Кодексе право подназначения  наследников расширено.

     3) завещать любое имущество. В  новом ГК РФ специально подчеркнуто,  что имеется в виду не только  имущество, которое принадлежит  завещателю на праве собственности  в момент совершения завещания,  но и то, которое он приобретет  в будущем. Состав наследственного имущества определяется на момент открытия наследства (ст. 1120);

     4) распорядиться всем своим имуществом, какой-либо его частью, указав  конкретно, о каких вещах либо  правах идет речь. Он может  составить одно или несколько завещаний (ст.1200).                                 

     Если  имущество завещано нескольким лицам  без указания долей либо конкретных вещей, которые предназначаются  каждому, считается, что имущество  завещано в равных долях (ст. 1122).

     Кодекс  специально регулирует довольно распространенные случаи, когда по завещанию конкретным наследникам предназначаются части неделимой вещи, то есть такой, которая не может быть разделена в натуре (например, смежные комнаты в квартире). Предусмотрено, что такая вещь считается завещанной в долях, которые определяются соразмерно стоимости каждой части. Но важно то, что воля завещателя и в этом случае не безразлична: в соответствии с ней определяется порядок пользования такой вещью. По желанию наследников порядок пользования указывается в свидетельстве о праве на наследство, а если речь идет о недвижимом имуществе  (например, о квартире), то порядок пользования регистрируется вместе с регистрацией права собственности1.И лишь в случае спора размер долей и порядок пользования неделимой вещью определяется судом (ст. 1122).

Информация о работе Наследование по завещанию