Наследование по закону

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2011 в 02:41, дипломная работа

Описание работы

Своевременность и актуальность темы диплома. Говоря об актуальности написания дипломной работы, следует отметить, что «призвание к наследованию может определяться не только волей наследодателя, но и прямым указанием закона»1. Установление законного порядка наследования обусловлено тем обстоятельством, что не всегда существует действительное завещание, не всегда завещателем определена судьба всего принадлежащего наследодателю имущества. Отсутствие реализованной в завещании воли наследодателя относительно его имущества компенсируется нормой закона: закон определяет сам, к кому должно перейти имущество, оставшееся после смерти наследодателя. Этот переход имущества совершается помимо и без участия, а может быть и вопреки воле наследодателя.

Содержание

Введение……………………………………………………………………3
ГЛАВА 1. Правовые основы наследования по закону…………………..5
§1.1.Понятие наследования и элементы наследственных правоотношений…………………………………….………………………....….5
§ 1.2. Основания наследования по закону…………………….…………..8
§1.3. Место и время открытия наследства..…………….…………..…..11
ГЛАВА 2. ГГГГГГГГГГГГГГГ ………………………………...………. 24
§2.1. Порядок и очередность призвания к наследованию……………...24
§2.2. Условия и порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Доказательства нахождения на иждивении и совместного проживания с наследодателем………………………….………..28
§2.3. Наследование по праву представления…………….……………...36
§2.4. Наследование выморочного имущества…………………………..38
§2.5. Недостойные наследники……………………..……………..……..42
ГЛАВА 3. Приобретение наследства……………………………………48
§3.1. Понятие и способы принятия наследства.

Работа содержит 1 файл

СОДЕРЖАНИЕ.doc

— 407.50 Кб (Скачать)

     5)    имущество признано выморочным.

     Иногда  оба основания – завещание и закон – в механизме призвания наследника к наследованию все-таки сочетаются, например, при отказе от наследства наследника по закону в пользу наследника по завещанию (п. 1 ст. 1158 ГК РФ); при переходе права на принятие наследства от наследника по закону, не успевшего из-за смерти принять наследство в установленный срок, к его наследникам по завещанию (в порядке наследственной трансмиссии - п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

     Анализируя  вышеизложенное, можно сказать, что наследование по закону всего или части наследственного имущества восполняет невыраженную в завещании либо выраженную в нем, но неосуществимую по определенным обстоятельствам волю наследодателя. Законом установлен исчерпывающий круг наследников, основанный на семейно-родственном начале, при этом, более близкие родственники устраняют от наследования  более дальних, что совершенно оправдано нормами материального и морального права.

     При расширении по сравнению с ранее  действовавшим законодательством  круга наследников по закону за счет включения в их число родственников  достаточно отдаленных степеней родства  и даже некоторых свойственников законодатель преследует к тому же цель предотвратить превращение наследственного имущества в выморочное.

     Наследование по закону характеризуется тем, что помимо круга наследников законом установлен порядок их призвания к наследованию. Наследники по закону разбиты на группы – очереди и призываются к наследованию последовательно. Наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, если нет ни одного наследника из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Приобретение наследства хотя бы одним наследником из состава предшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всех последующих очередей.

     Призвание к наследованию последующей очереди возможно при следующих обстоятельствах:

     1) наследники предшествующих очередей  отсутствуют: они никогда (на  день открытия наследства) физически  не существовали либо умерли  до открытия наследства или  одновременно с наследодателем  и нет наследников по праву  представления, либо родственники наследодателя, входящие в состав предшествующих очередей, хотя и родились живыми после открытия наследства, однако были зачаты после смерти наследодателя и потому не призываются к наследованию;

     2) никто из наследников предшествующих  очередей не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ) либо лишены завещателем права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

     3) никто из наследников предшествующих  очередей наследство не принял  или все они отказались от наследства без указания, в пользу кого они отказываются.8 
 
 

      § 1.3. Место и время открытия наследства. 

     Пол общему правилу, законы, действующие  в день смерти наследодателя, оказывают  существенное влияние на наследственные правоотношения. Они регламентируют место и время открытия наследства.

     Местом  открытия наследства является последнее  место жительства наследодателя. В  случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ неизвестно, или находится  за пределами РФ, местом открытия наследства признается место нахождения такого имущества, а если имущество находится в разных местах – место открытии определяется по входящему в состав наследственной массы недвижимого имущества. При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства считается место нахождения движимого имущества, или его наиболее ценной части.9

     Вопросы о признаках постоянного или  преимущественного проживания гражданина разрешаются согласно Закону РФ от 25.06.1993 № 5242–1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», а именно местом пребывания считается жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина – в которых он проживает временно. Местом жительства гражданина могут являться жилой дом, квартира, иное жилое помещение. Для подтверждения места открытия наследства нотариусу представляются документы, выданные органами регистрационного учета, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту жительства. Если наследодатель на момент смерти проживал в жилом помещении, в котором был зарегистрирован по месту пребывания, сохранив при этом регистрацию по месту жительства по другому адресу, наследство открывается по месту жительства, если судом не установлен факт постоянного проживания по месту пребывания.

     При отсутствии международного договора, решение опроса о месте открытия наследства, включающего в состав находящееся на территории России движимое имущество, если наследодатель имел последнее место жительства за пределами РФ, возможно и в соответствии с п.1 ст. 1224 ГК РФ – по месту, где наследодатель имел последнее место жительства, и в соответствии с п. 2 ст. 1115 ГК РФ, по месту, где находилось наследственное имущество. Этой позиции придерживался Савеловский районный суд г. Москвы при принятии решения от 23 сентября 2009 года по делу об установлении места открытия наследства гражданина А.В., умершего 06.07.2009 года. Наследодатель имел двойное гражданство – России и США. С 15.12.2005 г. по 06.07.2009 г. был зарегистрирован и проживал в г. Москве. С 15.01.2007 г. находился на лечении в городе Москве, где и скончался. После смерти отца сын обратился в нотариальную контору для оформления наследственных прав, однако нотариус отказал в приеме заявления о принятии наследства, поскольку умерший был зарегистрирован в городе Москве временно. В судебном заседании было установлено, что на протяжении нескольких лет до даты смерти А. В. проживал на территории РФ, умер в г. Москве. Суд счел возможным установить место открытия наследства – РФ, Москва.10

     Установление  места открытия наследства важно, так как   по месту открытия наследства в соответствии со статьей 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации принимаются меры охраны наследственного имущества, выдаются свидетельства о праве наследования, кредиторы наследодателя предъявляют требования гражданско-правового характера, могут совершаться иные действия, связанные с реализацией права на наследование.

     На  основании пункта 1 статьи 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации  временем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибели – день смерти, указанный в решении суда.

     По  действующему законодательству, гражданин  может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного  проживания нет сведений о месте  его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание полагать, что его гибель могла наступить от определенного несчастного случая – в течении шести месяцев. Военнослужащий, или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий (ст. 45 ГК РФ).

     Согласно  пункту  2 статьи  1114 Гражданского кодекса Российской Федерации  граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. Для открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Если, например, в автокатастрофе погиб муж, а несколькими часами позже скончалась его жена, то в случае, если смерть наступила в один день, они считаются умершими одновременно.11 Такой подход частично ограничивает правоспособность широкого круга лиц (наследников, отказополучателей) и противоречит п.1 ст. 22 ГК РФ, в силу которой ограничение правоспособности возможно только в порядке и случаях, установленных законом.12 Например, в автокатастрофе пострадали муж и жена. Смерть мужа наступила в 2 часа ночи, смерть жены в 23 часа вечера тех же суток. В течение 21 часа жена сохраняла полную дееспособность, и даже могла осуществить принятие наследства, вызвав нотариуса и передав ему соответствующее заявление. Однако, в данной ситуации, жена уже не считается субъектом правоотношений, и лишена возможности принять наследство. Рассмотрим на примере ситуацию.

     К адвокату обратилась за консультацией  мать погибшего в автокатастрофе сына и снохи. После них остались дети: дочь Ольга – 10 лет и сын Александр – 14 лет. Сестры погибшего стали требовать свою наследственную долю, мотивируя это тем, что при жизни брата они пользовались его дачей и автомобилем, он помогал им материально. Со стороны покойной снохи на наследство стал претендовать ее сын от первого брака Константин – 17 лет. В наследство входили: дача в Подмосковье, унаследованная год назад сыном; трехкомнатная квартира, принадлежавшая снохе, куда сын, сноха, их дети Ольга и Саша, а также Константин, переехали на постоянное место жительства незадолго до катастрофы; две машины; гаражный бокс; вклад в банке, завещанный Александру; семейные драгоценности и домашняя обстановка. Вопрос заключается в том, кто и в каком размере будет наследовать.

       Если сын и сноха скончались  в одни календарные сутки, то  они не наследуют друг после друга. Статья 33 СК РФ предусматривает такое понятие, как «законный режим имущества супругов», под которым понимается режим общей совместной собственности супругов. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. В соответствии со ст. 34 СК РФ только совместно нажитое во время брака имущество супругов считается их общей совместной собственностью. К такому имуществу относятся:

     – доходы каждого из супругов от трудовой или предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;

     – полученные ими пенсии, пособия;

     – иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, в том числе  суммы, выплаченные в виде материальной помощи или возмещения ущерба в связи  с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другое (ч. 2 ст. 34 СК РФ).

     Общим имуществом супругов являются также  приобретенные за счет общих доходов  супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по их обоюдному согласию.

     Статья 36 СК РФ гласит: «Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью».

     Ответ о распределении наследственных долей удобнее разделить на две  части:

     1) о наследовании полученного по  безвозмездным сделкам имущества каждого супруга в отдельности (Рис. 1.1);

     2) о наследовании совместно нажитого  имущества супругов (рис. 1.2);

     Но  прежде уточним судьбу вклада в банке  и драгоценностей. Вклад, поскольку  имеется завещательное распоряжение, переходит к сыну покойных Александру. Что касается драгоценностей, то здесь действует правовая норма ч. 2 ст. 36 СК РФ, в соответствии с которой драгоценности и другие предметы роскоши признаются собственностью обоих супругов (при этом не имеет значения, для кого они были приобретены, и кто из супругов ими пользовался). И еще одна оговорка: доля в наследстве будет рассчитываться в идеальном выражении, то есть в массе общей стоимости имущества (наследственной массе), чтобы не усложнять и без того сложные расчеты. Однако не следует забывать о том, что решение о переводе всего наследства в денежный эквивалент и о выделении денежных долей принимает суд и только в том случае, когда наследники не могут договориться между собой об условиях взаиморасчетов неделимого имущества. На практике очень часто наследники договариваются, кому перейдет то или иное неделимое имущество и кто выплатит денежное возмещение, соответствующее доли наследника в этом имуществе.

     Итак, к личному имуществу снохи сына относится трехкомнатная квартира. Наследниками первой очереди являются ее дети: Ольга и Александр, а также Константин (сын от первого брака). Таким образом, все трое получат по 1/3 от стоимости квартиры. Причем все дети, как постоянно проживавшие в квартире до трагедии с родителями, имеют право постоянного проживания в ней, и никто не может их выписывать. Соответственно им же переходят предметы домашней обстановки и обихода.

     Определим доли троих детей снохи в общем имуществе супругов. Как можно понять из письма, к нему относятся: две машины, гаражный бокс и семейные драгоценности. Детям переходит супружеская доля их матери, то есть 1/2 стоимости всего перечисленного имущества. Наследовать все дети –  Ольга, Александр и Константин – будут в равных долях, каждый по 1/3 части от 1/2 (по 1/6 части стоимости машин, гаража и драгоценностей).

       Теперь перейдем к определению  наследства и наследников сына. Лично ему принадлежала дача  в Подмосковье (перешла по наследству). Наследовать после него будут  трое: мать, Ольга и Александр,  соответственно по 1/3 от стоимости дачи. Далее, сыну принадлежит 1/2 часть от общего имущества, нажитого во время брака. Эту часть тоже наследуют в равных долях его мать и дети: по 1/3 от 1/2, каждый по 1/6 части от стоимости всего имущества.

Информация о работе Наследование по закону